Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гражданско-правовой договор: понятие, условия; порядок заключения, изменения и расторжения договора.

Поиск

«Общие положения о договоре» содержатся в подразделе 2 «Общей части обязательного права» ГК РФ (главы 27-29 ГК РФ).

Гражданско-правовой договор является одним из стержней рыночной экономики России, в которой товарооборот требует, чтобы экономически свободные товаропроизводители – хозяйствующие субъекты, – действующие в условиях конкуренции и предпринимательства, оформляли экономические отношения в форме гражданско-правового договора. Договор, таким образом, является основной производственно-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, граждан.

Договор – является двусторонней (или многосторонней) сделкой. Поэтому любой договор – это сделка, но не всякая сделка является договором (например, односторонняя сделка). Исходя из сказанного, договор – это соглашение двух (как минимум) или более сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Поскольку договор является разновидностью гражданско-правовой сделки, к нему применяются правила о двух – и многосторонних сделках (гл. 9 ГК РФ); кроме того, к обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307-419 ГК РФ).

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, т.е. договор является волевым актом сторон, в основе которого лежит добровольный принцип, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор вытекает из закона (например, поставка товаров для государственных нужд госрезерва) или добровольно принятых обязательств (например, договор пожизненного содержания с иждивением).

Классификация договоров происходит также как и общая классификация сделок. При этом один договор отличается от другого по содержанию (часть вторая ГК РФ), по соотношению прав и обязанностей сторон; различают договоры в пользу третьего лица (например, договор страхования), перевозки, вклад в банк на имя третьего лица и др. Содержание договора сводится к его условиям. Все многообразие условий договора можно разделить на следующие:

1. существенные (или необходимые) условия, которые определяются законом, характером договора, требованиями сторон; отсутствие хотя бы одного из условий влечет за собой признание договора недействительным. К необходимым условиям относятся: предмет договора, количество товара, качественные характеристики, комплектность, цена (ст. ст. 455, 465, 467, 469, 478, 485 ГК РФ и др.)- определяющие условия договора купли-продажи. По каждому виду договора определен перечень необходимых условий;

2. общие (обычные) условия определяются законом или иными нормативными актами. В договор вносится пункт со ссылкой на действующие нормативные акты;

3. дополнительные условия выносятся для придания договору юридической силы, экономической эффективности - по соглашению сторон. Например, в договор вносится условие об одном из способов обеспечения исполнения обязательств.

Условия договора регулируются двумя видами норм: императивными нормами, которые следует применять по прямому указанию закона. Примером могут служить правила перевозки грузов, пассажиров и багажа (ст. ст. 786, 790 ГК РФ и др.); диспозитивными нормами, которые могут быть изменены соглашением сторон (например, ст. 616 в договоре аренды предусматривает изменение обязанностей арендодателя и арендатора соглашением сторон).

Ст. 426 ГК РФ выделяет ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР, которые заключают коммерческие организации, занимающиеся торговлей, транспортными перевозками, предоставляющие услуги связи, энергоснабжения, медицинские, образовательные и иные услуги, с каждым кто к ней обратится. При этом недопустимо предпочтение одного лица перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом или иными нормативными актами. Потребители, имеющие льготы, например ветераны войны и труда, имеют право пользоваться коммунальными услугами по сниженным тарифам. Для всех остальных контрагентов цена товаров, услуг и работ должна быть одинаковой. Недопустим отказ коммерческой организации от заключения публичного договора.

Порядок заключения и форма договора предусмотрены гл. 28 ГК РФ. Договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям и оформления его надлежащим образом (в форме, предусмотренной для совершения сделок).

Заключению договора предшествует оферта – предложение, направленное одному или нескольким конкретным лицам, содержащее существенные условия договора. Оферта может быть публичной, т.е. если предложение адресовано неопределенному кругу лиц, но при этом предложение должно содержать все существенные условия договора. Витрина магазина, реклама являются лишь приглашением делать оферты, т.к. они не отражают главное– существенные условия договора.

Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным, свидетельствующим о воле стороны принять существенные условия договора. В данном случае молчание, как правило не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Если, например, адресат оплачивает необходимую сумму, акцепт считается принятым.

Местом заключения договора, если в самом договоре не указано иное, признается место жительства гражданина или место нахождения юридического лица, направившего оферту.

Разногласия, возникшие при заключении договора, рассматриваются судом (преддоговорные споры).

Договор может быть заключен путем проведения торгов; он заключается с лицом, выигравшим торги.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Договор, как двусторонняя сделка, может быть признан недействительным по нормам ГК РФ. Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из сторон по решению суда только в следующих случаях:

- при существенном нарушении договора другой стороной, которое влечет за собой ущерб, т.е. потерпевшая сторона в значительной степени лишилась того, на что рассчитывала при заключении договора;

- в иных случаях, предусмотренным законом или договором.

Односторонний отказ от полного или частичного исполнения договора допустим в случае, когда отказ разрешен законом.

Соглашение об изменении или о расторжении договора заключается, как правило в той же форме, что и договор.

В случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются.

Глава 5. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Общие положения о наследовании.

Наследование – это переход в установленном законом порядке имущественных (право личной собственности, право на сбережения, находящиеся в кредитных учреждениях и др.) и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам. Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другим лицам характеризуется следующими признаками: 1) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права, - смерть наследодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; 2) определенным единством, образуемым переходящими правами и обязанностями, именуемым наследством (наследственным имуществом); 3) универсальностью приобретения лицом прав и обязанностей наследодателя: наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться, или же, к примеру, принять только права, отказавшись от обязанностей. В то же время статья 1157 ГК предоставляет наследнику право отказаться от наследства в течение срока, установленного для его принятия (отказ от наследства не может быть изменен или взят обратно). При этом отказ возможен в пользу лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, а также без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества.

Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Необходимо отметить, что если в ГК РСФСР первоочередным при определении наследников устанавливалось наследование по закону, то действующий Гражданский кодекс ставит на первое место завещание. Это сделано для того, чтобы переломить характерную для российского общественного сознания установку, в соответствии с которой, составление завещания является скорее исключением, чем правилом. В соответствии с частью третьей ГК РФ, теперь, на законном основании, можно завещать земельные участки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имущественные права. В том случае, если наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством.

Наследование по закону имеет место в случае, если наследодатель не оставил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); наследодатель завещал только часть наследства или же само завещание в определенной части признано недействительным (тогда неохваченная завещанием часть наследства переходят в порядке наследования по закону); наследник по завещанию умер ранее завещателя либо ликвидирован как юридическое лицо; наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Наследование по закону предполагает необходимость того, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и наследники согласились принять его. Наследование по завещанию, в свою очередь, требует наличия надлежащим образом оформленного завещания, открытия наследства, согласия наследников на принятие наследства. При этом не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. По требованию заинтересованного лица суд должен отстранить от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник) обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. Эти правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Гражданский кодекс определяет наследство как принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В законе подчеркивается, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (ст. 1112). Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. К личным неимущественным правам относится, в частности, право авторства, признаваемое за всеми создателями результатов творчества (произведений науки, литературы, искусства, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и т. д.), а также некоторые другие права.

В наследство может быт включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Так, согласно постановлению Верховного суда, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возводимые строения или помещения. Не может переходить по наследству имущество, добытое преступным путем, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Можно констатировать, что в состав наследства, согласно правовым нормам, могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых на законных основаниях был при жизни сам наследодатель.

В то же время, по наследству переходят и права требования умершего, у которого могли быть должники, не успевшие при его жизни исполнить свои обязательства. Основную группу обязанностей, переходящих по наследству, составляют денежные и иные долги. Наследник, принявший наследство, несет ограниченную стоимостью наследственного имущества ответственность по долгам наследодателя.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае смерти супругов, а также других лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день, они считаются умершими одновременно, и наследство открывается после смерти каждого из них.

Закон связывает открытие наследства со смертью гражданина либо с объявлением его в судебном порядке умершим. По общему правилу, гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о его пребывании в течение пяти лет. В случае явки или обнаружения места нахождения гражданина, ранее объявленного умершим, в отношении принадлежавшего ему имущества возможен поворот наследственного правопреемства. В соответствии со ст. 46 ГК такой гражданин независимо от времени своей явки вправе потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, безвозмездно перешедшего к этому лицу после объявления гражданина умершим. Исключение составляют лишь деньги и ценные бумаги на предъявителя, которые, согласно п. 3. Ст. 302. ГК, не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя ни при каких обстоятельствах.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом открытия наследства после смерти граждан РФ, временно проживавших и умерших за границей, является постоянное место жительства наследодателя в России до выезда его за границу, а если оно неизвестно, то место нахождения наследственного имущества или основной его части. Местом открытия наследства для граждан РФ, постоянно проживавших за границей, является та страна, где они проживали. Постоянное место жительства наследодателя подтверждается справкой жилищных (или иных) органов или с места работы умершего. Место открытия наследства может быть подтверждено и выпиской из домовой книги, справкой адресного бюро, в которых указывается место жительства наследодателя.

Субъектаминаследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник. Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. В качестве наследодателя может выступать только гражданин (физическое лицо), причем любой (в том числе недееспособный и несовершеннолетний). Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону, в силу того, что они не обладают завещательной дееспособностью (п. 2 ст. 1118 ГК).

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут выступать все участники все участники гражданского оборота: физические и юридические лица, Российская Федерация в целом, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования. Статья 1116 ГК определяет круг лиц (субъектов гражданского права), которые могут быть наследниками. Так, к наследованию по действующему законодательству могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Что же касается наследования по завещанию, то к нему могут также призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства, и Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследником по закону Российская Федерация может быть только в случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК.

К категории «граждане» здесь относятся не только граждане РФ, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства. Иностранцы и лица без гражданства могут беспрепятственно получить лично или через своих представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну проживания.

Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию. Как отмечено в юридической литературе, это вовсе не означает, что не родившийся ребенок признается субъектом права. Права такого ребенка будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку его правоспособность так и не возникла.

 

Наследование по завещанию.

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Необходимо отметить, что наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Данное обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых не последнее место занимают правовая безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть – подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.

Закон предусматривает, что каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть любому лицу или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям и может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве).

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными законом (ст. 1123 ГК РФ).

Завещательное распоряжение относится к числу сделок, которые носят личный характер, в силу чего оно может быть реализовано только при наличии дееспособности наследодателя в полном объеме (п. 2. ст. 1118 ГК). Не могут завещать свое имущество как лица, полностью лишенные дееспособности (от их имени сделки совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать сделки лишь с согласия родителей, усыновителей, попечителей. Это относится не только к несовершеннолетним, но и к гражданам, ограничение дееспособности которых вызвано злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими веществами.

По отношению к завещанию, рассматриваемому в законодательстве как односторонняя сделка, применяются общие правила об условиях действительности сделок и о порядке признания их недействительными. Все споры относительно действительности завещания в целом или его части рассматриваются в судебном порядке. Только суд имеет право определить соответствие завещания закону и наличие у сторон прав наследования. Как следует из п. 2. Ст. 1131 ГК, завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием, при этом оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. В соответствии с п. 3 ст. 1131 ГК не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они никак не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Гражданский кодекс РФ предполагает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе (ст. 1124). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, – исключение составляют лишь случаи, предусмотренные ст. 1129 ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускающие составление завещания в простой письменной форме. В завещании должно быть указано время и место его составления. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом (при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства: ЭВМ, пишущая машинка и т. д.). В статье 1125 ГК РФ указывается, что завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Действующий Гражданский кодекс предусматривает, что по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. При этом к свидетелям закон предъявляет определенные требования, нашедшие отражение в пункте 2. статьи 1124 ГК. В частности, ими не могут быть следующие категории граждан: а) нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание; б) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; в) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; г) неграмотные; д) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; е) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание.

В законодательстве о наследовании также закреплена возможность совершения так называемого закрытого завещания (ст. 1126 ГК), с содержанием которого завещатель вправе не знакомить ни нотариуса, ни других лиц. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, далее оно в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащийся в нем текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, наследникам же выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

В действующем ГК не изменен установленный в Гражданском Кодексе 1964 г. перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным. Согласно п. 1. Ст. 1127 ГК, к нотариально удостоверенным приравниваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лицам. Сюда относятся: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Согласно закону, гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с указанными правилами, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Подобный документ признается завещанием гражданина в том случае, если будет собственноручно написан и подписан им в присутствии двух свидетелей. Завещание, составленное при таких обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не составит его как положено.

Исполнение завещания может быть поручено определяемому в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником (ст. 1134 ГК). Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается им в его собственноручной подписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Закон возлагает на исполнителя завещания определенные обязанности, в том числе он должен: 1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам; 4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Закон предусматривает, что исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Согласно нормам российского наследственного права, если наследодатель распорядился всем имуществом, для предметов обычной домашней обстановки и обихода не требуется специальной оговорки об этом. В ином случае для перехода по завещанию данных предметов необходимо специальное указание. Имущество, которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, нормативными актами не определено. При этом к данной категории сложившаяся судебная и нотариальная практика не относит жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные коллекции, вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональной деятельности и пр. Споры о составе предметов домашней обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Согласно закону, право на наследование предметов домашней обстановки и обихода имеют наследники по закону, проживавшие совместно с наследодателем до его смерти и пользовавшиеся данными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. К указанной категории относятся все совместно проживавшие с наследодателем наследники, независимо от того, призываются они в соответствии с очередностью к наследованию или нет. Сами предметы обихода не включаются в состав в состав наследственной массы и наследуются сверх доли, которая причитается наследнику при наследовании по закону или по завещанию. В том случае, если с наследодателем совместно проживали несколько наследников, предметы домашней обстановки и обихода делятся между ними поровну. При отсутствии таковых данное имущество наследуется на общих основаниях. Следует отметить, что наследодатель вправе оставить предметы домашней обстановки и обихода по завещанию любому наследнику.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 510; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.223.30 (0.013 с.)