Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика римського приватного права. Роль римського права в історії права, його вплив на цивільне право сучасних держав.

Поиск

Розподіл римського права на публічне і приватне. Система римського приватного права.

Деление права на публичное и частное было признано в Древнем Риме. В соответствии с этим делением право состоит из двух частей, регулирующих отношения с участием государства (публичное право) или без него (частное право). Частное право противопоставляется публичному. Римский юрист Ульпиан проводит разграничение - публичное право обращено к статусу, к состоянию римского государства, частное - имеет выгоду, интересы отдельных лиц. Отличие частного права от публичного права можно провести:
1. из интереса, частное право защищает интересы отдельных граждан и частных лиц, а публичное защищает общественные;
2. по методу формирования правовых норм в частном праве действуют диспозитивные нормы (условно-обязательные), а в публичном праве действует императивная норма (запретительная);
3. по составу: частное право имеет 5 разделов (право собственности, договоры и иные обязательства, семейное право, наследование, защита частных прав), а публичное право 3 раздела (права и обязанности чиновников, права и обязанности священников, уголовное право).
Публичное право регулировало властные отношения и содержало обязательные для сторон нормы. В связи с этим его положения не могли быть изменены соглашениями частных лиц, а частное право регулировало имущественные отношения, основывалось на равенстве сторон, и его положения могли быть изменены участниками обязательств.
Частное право содержало стройную разработанную систему норм, регулирующих различные виды имущественных и иных отношений.

Римское частное право было представлено тремя ветвями, которые появились в различное время:

квиритское (цивильное) право;

преторское право (ius praetorium);

«право народов» (ius gentium).

1. Первую ветвь составляли нормы квиритского (цивильного) права, Нормы древнейшего права регулировали отношения исключительно между квиритами — римскими гражданами.
Расширение торговли, развитие сельского хозяйства, ремесел, частных имущественных отношений, в целом рабовладельческой системы хозяйства вызвали дальнейшее развитие частного права. Нормы квиритского права уже не в состоянии были регулировать развитие торгово-денежных отношений.

2.Нормы преторского права, так же как и нормы квиритского права, регулировали отношения между римскими гражданами. Однако в отличие от последних эти нормы были освобождены от формализма, религиозной обрядности и символики. Основой преторского права являлись принципы доброй совести, справедливости, гуманности, рационалистическое учение о естественном праве (ius naturale). В соответствии с естественным правом все люди равны и рождаются свободными. Непосредственно из принципа справедливости выводилось равенство римских граждан перед законом. Принцип гуманизма означал уважительное отношение к личности.

3. Торговый обмен между Римом и другими территориями Римского государства требовал создания правовых норм, приемлемых для совершения сделок с участием иностранных граждан. В республиканский период в силу этого появилась еще одна система частного права — «право народов»(ius gentium). Эта система впитала в себя институты римского права и нормы права Греции, Египта и некоторых других государств.

В отличие от квиртского и преторского права нормы «права народов» регулировали отношениямежду римскими гражданами и перегринами, а также между перегринами на территории Римского государства.

Кодифікація Юстініана.

Юстиниан — восточно-римский император (527-565 гг.) — считал одним из средств сохранения рабовладельческого строя усовершенствования законодательства. Только сильное и жесткое законодательство способно удерживать устои рабовладельческой империи, удерживать в повиновении рабов, которые зачастую восставали и расшатывали ее. Кроме того, путем кодификации Юстиниан мечтал возродить былую Римскую империю. Кодекс Юстиниана -собрание законов (императорских конституций) в точном значении этого слова. Он состоит из 12 книг, каждая из которых делится на титулы со своим названием. Внутри титула расположены отдельные конституции с указанием имени императора, что ее принял, и даты принятия. Книга 1 содержит конституции церковного права, 2-8 —
из частного, 9 — по уголовному праву, в 10-12 — положения о государственном управлении.
Для кодификации юридической литературы в 530 г. была создана специальная комиссия в составе 17 человек, которую возглавил Трибо - ниан. Она должна была пересмотреть все произведения классиков, выбрать самые ценные, привести их к определенной системе, исключить повторения и противоречия. При этом комиссии была предоставлена полная свобода действий — она могла изменять тексты отрывков из произведений, делать к ним дополнения, изымать отдельные тезисы, то есть обрабатывать (улучшать) на свое усмотрение. Устаревшие понятия, термины, положения комиссия заменяла новыми.
Такие изменения и обновления позже получили название интерполяций.
Через три года работа по кодификации сочинений выдающихся римских юристов была завершена и опубликована как Дигесты, или Пандекти Юстиниана. Дигесты, или Пандекти. — собрание отрывков из 2000 сочинений 39 наиболее выдающихся римских юристов, в основном тех которые имели право официального толкования законов. Комиссия осуществила переработку Институций Гая, которые были опубликованы одновременно с Дигестами 30 декабря 533 г. под названием Институции Юстиниана. Они подготовлены как учебное пособие для начинающих юристов. Императорская конституция.
шо утвердила Институты, адресуется молодежи, «жадной до изучения законов». В ней подчеркивается, что Институты являются «первыми элементами всей юридической науки». Институции Юстиниана состоят из 4 книг, 98 титулов; титулы соответственно — из фрагментов, а большие фрагменты — из параграфов.

Поняття реституції.

Реституция – «возврат в первоначальном имущественном положении». Акт реституции представлял собой экстраординарное вмешательство претора в существующие гражданские частные правоотношения, в силу которого претор, по сути, отменял основания возникновения соответствующих правоотношений и предписывал участникам вернуть друг другу все полученное по сделке.

Условия реституции

1. Наличие у потерпевшего ущерба.

2. Правомерное основание для реституции:

1. Недостижение лицом 25-летнего возраста. Дело в том, что лица мужского пола считались дееспособными по достижении 14-ти лет, но находясь под властью отца, они были не способы к самостоятельным юридическим действиям. Но они могли выйти из под власти отца благодаря институту «эмансипации». Если отец выпускал сына через эмансипацию, то юноша становился самостоятельным в юридическом смысле. Но если при какой-либо сделке, юноше что-то не нравилось, то он терзаемый сомнением обращался к претору, ссылаясь на то, что он не опытен в делах. А претор давал ему реституцию.

2. Насилие, страх, угроза. Сделка совершалась в состоянии угрозы или насилия со стороны другого лица.

3. Заблуждение, обман. Сознательно введение в заблуждение, под влиянием которого лицо совершало сделку.

3. Своевременное заявление потерпевшего о реституции. Предъявить заявление необходимо было в течение 1 года со дня причинения вреда. А по праву Ульпиана – в течение 4 лет.

Юридичні особи.

Понятия юр лицо не сущ, тк только физ лица могут быть носителями прав. С развитием хоз оборота появляться опред образования, кот объединяли людей и их капиталы. Они включены в оборот, и к ним применялись свойства физ лица. Юр лицо в римском праве – объединение людей, выступающее в обороте как единое целое. Правоспособность юр лицо признавалось способным иметь права патроната и не считалось (за немногими исключениями) способным получать имущество по наследству. Дееспособности юр лица не имели. Для совершения юр действий необходим был законный представитель</span>, кот имел право выступать от имени юр лица, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех этих случаях его положение и права были наравне и идентичны с правами частного лица. Виды юр лиц: 1. Товарищество (societas) – объединение средств и усилий неск лиц в достижении единой цели. Товарищество считалось созданным с момента соглашения, т. е. товарищество представляло консенсуальный контракт. Главная цель товарищества – итоговая прибыль. Собственность товарищества – совместная собственность членов товарищества (condominium). Товарищество прекращалось: с выходом прежнего или вступлением нового члена (возникало новое); с достижением его цели.
2. Объединение (universitas): – корпорация (corporatio) – объединение не менее трех полноправных римских граждан. Создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора. Корпорация могла иметь свой устав – статут, но это не обязательно. Признаки: наличие имущества корпорации, кассы (или казны) и доверенного лица, действующего от имени корпорации. Высший орган – общее собрание всех членов, на котором решения принимались простым большинством голосов. Имущество корпорации было отдельным от имущества своих членов, и члены ее не могли иметь никаких претензий на это имущество. Корпорация не отвечала за обязательства или за правонарушения своих сочленов. Корпорации прекращались: запретом государства или суда на ее деятельность; истечением срока либо выполнением поставленных целей, которые предусматривались при образовании корпорации; Виды коллегий:– общины (муниципии) и близкие к ним общественные объединения (коллегии жрецов, монашеские объединения, цехи торговцев и ремесленников, сообщества откупщиков или других предпринимателей). Правоспособность их ограничивалась сферой частного права. В качестве самостоятельных корпораций могли быть признаны объединения с общественно полезной целью, пользующиеся покровительством государства;– учреждения (храмы, благотворительные фонды, больницы) признавались субъектом специальных имущественных отношений только в случае их признания или организации посредством специального акта со стороны властей. Способны были принимать дарение, заключать от своего имени сделки. Их существование было производно от более значимого публично-правового субъекта – церкви, представленной окружной церковной властью. Виды коллегий:– общины (муниципии) и близкие к ним общественные объединения (коллегии жрецов, монашеские объединения, цехи торговцев и ремесленников, сообщества откупщиков или других предпринимателей). Правоспособность их ограничивалась сферой частного права. В качестве самостоятельных корпораций могли быть признаны объединения с общественно полезной целью, пользующиеся покровительством государства;– учреждения (храмы, благотворительные фонды, больницы) признавались субъектом специальных имущественных отношений только в случае их признания или организации посредством специального акта со стороны властей. Способны были принимать дарение, заключать от своего имени сделки. Их существование было производно от более значимого публично-правового субъекта – церкви, представленной окружной церковной властью. Деятельность юридического лица прекращалась в следующих случаях: 1) после достижения цели, которая ставилась перед ней; 2) за распоряжением государственной власти, если ее деятельность приобретала незаконного характера; 3) если утрачено имущество; 4) после выбытия всех ее членов.

Види браку. Конкубінат.

Модестін утверждал: "Брак есть союз женщины и мужчины, общность всей жизни, единство божественного и человеческого права", однако на самом деле женщина в то время занимала подчиненное положение.
Брак делился на виды: законный римский брак и брак, который заключался между перегрінами и др. свободными, не имели права вступать в законный римский брак. Дети от такого брака не получали права римского гражданина. Категорически запрещались браки между римскими гражданами (гражданками) и перегрінами и др. категориями населения.
Законный римский брак делился на два вида.
Брак кум ману устанавливал власть мужа над женой со властью.
Брак сіне ману не порождал власти мужа над женой и вообще не встанавлював юридической связи между ними. Женщина оставалась под властью предыдущего домовладики или самостоятельной. Этот последний вид брака упоминается уже в Законах XII Таблиц. Правда, в этом случае жена должна была в конце каждого года проводить три дня в семье своего отца, иначе мужчина получал право кум ману на нее...приобретательной давности. Со временем брак сіне ману практически полностью вытесняет кум ману, что объяснялось экономическими и др. причинами.

Различалась еще одна разновидность незаконного брака – конкубинат

КОНКУБИНАТ (лат. concubinatus - от con - вместе и cubo - лежу, сожительствую), в римском праве фактическое сожительство мужчины и женщины с намерением установить брачные отношения. Конкубинат. От брака отличался конкубинат, дозволенное законом постоянное (а не случайное) сожительство мужчины и женщины, не отвечающее требованиям законного брака. Конкубина не разделяла социального состояния мужа, дети от конкубины не подлежали отцовской власти. Несмотря на моногамный характер римской семьи, для мужчины в республиканскую пору считалось допустимым наряду с matrimonium с одной женщиной состоять в конкубинате с другой (напротив, всякое сожительство женщины с другим мужчиной, кроме мужа, давало право мужу убить жену). Исследователи римского права видят обычно в K. форму брака "с меньшими юридическими последствиями", чем законный брак, как бы "полубрак". Действительно, мужчина при К. не считал свою сожительницу женой; женщина при К. не пользовалась гражданскими правами и общественным положением жены, а дети от К. считались незаконными и принадлежали к роду своей матери. Но так как других юридических последствий К. не имел, то правильнее видеть в нем не институт гражданского права, а простое явление римских нравов.

Опіка та піклування.

Опека — правовой режим, при котором опекун наделяется правом принимать решения за опекаемого и в его интересах.

В большинстве случаев опека устанавливалась над малолетними гражданами независимо от пола. Опекунство устанавливалось в связи с возрастом лица, состоянием здоровья, а также по другим причинам.

Опекунство над лицами мужского пола продолжалось до достижения ими возраста 14 лет, а над лицами женского пола — 12 лет.

Выделялись три формы опеки:

1) обязательная опека — опека домовладыки членов своей семьи и подвластных;

2) завещательная опека — устанавливалась по завещанию главы семейства в отношении наследника;

3) наставленная опека — назначение опекуна по решению магистрата в отношении лиц, которым необходима опека.

Опека представляла собой публичную повинность. Опекун мог отказаться от осуществления опеки только при наличии уважительных причин (таких как неграмотность, возраст более 70 лет и т. д.). Запрещалось осуществлять одному лицу опеку более чем над тремя лицами. Опека устанавливалась в отношении несовершеннолетних и женщин. Опекунство над женщиной было постоянным и не зависело от достижения какого-либо возраста. При этом опека устанавливалась как в отношении замужней, так и в отношении незамужней женщины. Однако в отношении замужней женщины опека осуществлялась по ее личному желанию.

Попечительство — вид законной опеки, который устанавливается только по решению властей в отношении сумасшедших, безумных и расточителей.

Магистрат исследовал психическое состояние и социальное поведение определенного лица и при положительном результате выносил решение об установлении над этим лицом попечительства. Безумные могли быть признаны полностью недееспособными, и тогда на попечителя возлагалась обязанность по ведению дел в отношении опекаемого. Но при наличии определенных светлых промежутков действия опекаемого, совершаемые в данные промежутки, могли иметь юридическую силу.

Расточители являлись ограниченно дееспособными, в связи с чем над ними устанавливалось попечительство. Они не могли совершать сделки отчуждения или заключать обязательства личного характера, но сохраняли право на приобретение имущества, несли ответственность за причиненный их действиями вред и др.

Опекунами и попечителями не могли быть: несовершеннолетние, лица, не являющиеся гражданами Рима, расточители, безумные, глухие, немые, нездоровые, рабы, женщины, солдаты и др.

Основания прекращения опеки и попечительства: исчезновение обстоятельств для продолжения опеки или попечительства, а также со смерть опекуна или попечителя.

Види речових прав.

Вещные права - это права, которые устанавливают господство лица над вещами и устраняют всех других лиц от возможности влияния на эти вещи. Вещные права являются абсолютными, потому что они устанавливают монопольную власть лица над вещами.

В Древнем Риме выделялись следующие виды вещных прав:

• право собственности как основное вещное право;

• владение (различие между владением и собственностью стало проводиться в римском праве лишь на позднем этапе его развития);

• права на чужие вещи. В данном случае право собственности на вещь принадлежит другому лицу, однако не собственник имеет ряд прав в отношении данной вещи.

Права на чужие вещи включали:

1) право владения;

2) право пользования (сервитут);

3) право пользования земельным участком для сельскохозяйственных потребностей (эмфитевзис);

Поняття і види речей.

Вещь - это часть природы, которая составляет определенную ценность для своего владельца или собственника. Это может быть объект, созданный природой (вода, дикий мед), или то, что создано трудом человека из сырьевого материала (кирпич, мебля). Понятие "вещь" и "товар" не являются тождественными. Товаром может быть и то, чего в природе пока не существует (не изготовлена продукция).
Разделение вещей. 1.Манціпні вещи - вещи, которые требуют исполнения специальных формальных обрядов при их отчуждении, средства производства, те предметы, которые составляли экономическую основу общества: земля, рабы, рабочий скот, земельные сервитуты и тому подобное. Переход имущественных прав могло осуществляться только через манципацію - обряд с выполнением определенных ритуальных действий в присутствии 5-7 свидетелей. Неманціпні вещи - это предметы потребления.
2.Телесные и бестелесные вещи - это разделение по материальным телом. Телесных вещей можно коснуться. Бестелесные - это те, что содержатся только в праве и не имеют в собственном смысле материального содержания — авторское, наследственное и прочее. Можно "продать бестелесное", а также защитить его от посягательств третьих лиц (например, наказать плагиатора).
3.Вещи движимые и недвижимые Недвижимые вещи - это: а) земля, здания, дороги и тому подобное; б) недра, а также воздушное пространство над земельным участком; в) все, созданное чужим трудом на земле собственника (дом принадлежал собственнику земельного участка, аналогично - засеянное не-собственником поле и тому подобное), это не только земля, но и те вещи, для которых смена места без повреждения было невозможно. Все остальные вещи — движущиеся.
4.Вещи сложные и простые Простая вещь
- да, все части которой создают нечто физически связанное и однородное. Части этой вещи несущественные и не имеющие самостоятельного значения (статуя, картина, лошадь). Сложные вещи созданы из искусственно соединенных разнородных вещей, которые образуют между собой связь и имеют общее название (ткацкий станок). Отдельные элементы такой вещи не могли принадлежать разным лицам.

5.Вещи делимые и неделимые. Делимые - это вещи, которые после разделения не изменяют ни своего рода, ни ценности. Каждая часть после такого разделения составляет отдельное целое, только в меньшем объеме (бутылка вина, бочка меда). Делимыми считались также земельные участки и даже дома - по вертикали. Неделимые - это вещи, которые при разделении на отдельные части теряют значительную часть своей ценности или всю ценность (золотую цепочку и т. п). Раздел упомянутой вещи может быть только воображаемым; части, образующиеся при таком делении, называются идеальными частями или идеальными долями, разделению подлежит не вещь, а ее ценность.
6.Вещи потребительские и непотребительские. Потребительски е - это вещи, которые при пользовании уничтожаются или значительно уменьшаются. Непотребительские вещи изнашиваются постепенно или не теряют ценность вообще (здание, колодец). Понятно, что займа (заем) вещи потребительной (мешок муки) и неспоживної (плуг) существенно отличаются между собой по способам возвращения, мешок муки возвращается не тот самый, а другой, с такими же признаками.
7.Вещи, определенные родовыми признаками, и индивидуальные. Вещи родовые в обороте индивидуальной ценности не имеют. Оценка их идет на вес, меру, число, например, зерно, рабы-строители - это заменимые вещи. Вещи, наделенные индивидуальными признаками (раб-гладиатор), категориями веса, степени, числа, определить невозможно (однако это не мешает за каждого раба-гладиатора давать свою цену). Это деление имело принципиально важное значение при вопросе о возмещении случайной гибели вещи. Существовало правило "род не погибает", то есть вещь с родовыми признаками можно заменить. Риск случайной гибели родовой вещи лежал на хранителе, а индивидуальной вещи - на ее владельцу.
Вещи в обороте и вещи, изъятые из оборота. Вещи в обороте могли быть предметом частной собственности и сделок, изъятые из оборота - соответственно, нет. К последним относились, во-первых, вещи, посвященные богам (храмы, алтари), или те, что находились под покровительством богов (кладбища, храмы); во-вторых, вещи общего пользования (дороги, школы, рынки).

Види права власності.

1. Продолжительное время римляне знали и признавал. наиболее древний, известный еще Законам XII таблиц ви права собственности — квиритская собственность. Пределы и содержание ϶ᴛᴏго права собственности были установлены цивильным правом и ухода корнями в глубокую древность. Квиритами первоначальн называли только римских граждан, принадлежавших к одно именному древнейшему роду, а квиритское право собствен ности устанавливалось на особо важные с позиции хозяйства вещи (рабов, земли, скот, сервитуты) и исключительно позднее распространилось шире. Другой характерной особенностью квиритского права собственности были строго установленные формы ее приобретения: манципация и уступка права в ходе процесса. Квиритская собственность была сугубо римской, национальной, носила замкнутый, кастовый характер. Пока существовало Римское государство-город, она вполне ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙовала его внутренним потребностям, но с выходом Рима за пределы ϲʙᴏих городских стен, немедленно превратилась в тормоз развития гражданского оборота.

2. Преторская, или бонитарная, собственность Консервативный характер права квиритской собственности не только не способствовал гражданскому обороту, но и стеснял развитие самого права собственности. обнаружив неϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙие цивильной правовой нормы складывающимся фактическим отношениям, претор предпринимает практические действия для устранения ϶ᴛᴏго противоречия. В одном из ϲʙᴏих эдиктов он объявляет, что впредь будет предоставлять защиту покупателю веши, кᴏᴛᴏᴩый приобрел ее без соблюдения установленных формальностей. Преторское правило, как ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙовавшее интересам господствующего класса, постепенно становится правовой нормой. Собственность, получившую защиту из рук претора, стали называть преторскои, или бонитарной, (иметь в ϲʙᴏем добре), т.е. вещь, приобретенная покупателем, становится его имуществом. Введением ϶ᴛᴏго правила претор признал утратившим значение деления вещей на манципные и неманципные, поскольку манципация как способ приобретения права собственности также фактически упраздняется.

Таким образом, были устранены формальные ограничения квиритской собственности.
Параллельно возникла пре-торская собственность. Стоит сказать, для ее защиты учреждается специальный публицистский иск.

3. Провинциальная собственность. С расширением захватнических войн возникает провинциальная собственность на землю. Земля покоренных Римом народов становится собственностью римского народа (ager populus romanus), т.е. государственной. Важно заметить, что одна часть захваченных земель пополняла государственный земельный фонд и становилась собственностью государства, другая — также переходила в собственность Римского государства, но оставалась при ϶ᴛᴏм во владении и пользовании покоренного народа, Рим в любое время мог прекратить ϶ᴛᴏ владение и пользование, поскольку являлся собственником земли.

Земля из государственного фонда также передавалась во владение и пользование, но только римским гражданам. Владельцами крупных наделов провинциальных земель становились представители верхушки рабовладельческого класса (поскольку только они имели средства для обработки земель, находящихся далеко от Рима), кᴏᴛᴏᴩые получали огромные доходы от ϶ᴛᴏй провинциальной собственности за счет беспощадной эксплуатации рабов и местного населения. Во II в. н.э. за владельцами провинциальных земель было признано право, обозначаемое термином, близким к владению, а в действительности фактическое право собственности. Стоит заметить, что они могли не только владеть и пользоваться земельными наделами, но и распоряжаться ими.

4.Собственность перегринов. римляне вступили в граждансо – правовой оборот с лицами засилявшими территорию вокруг Рима и не имевшими статуса римского гражданина.Это так называемые перегрины т.е. неримские граждане.римляне вынуждены допускать перегринов к римской собственности путем совершения сделок, по поводу движимых вещей и в интересах самих римлян. Некоторые перегрины приобретали собственность у римских граждан и становились собственниками вещей,которые раньше были в собственности у римлян. Приобретенное таким образом право собственности защищалось эдиктами перегринского претора посредством фиктивных исков т.е. делалось допущеня,что перегрин стал римским гражданином и потому на него распространяются правовые средства защиты квиритской собственности.по сравнению с римскими гражданами были значительно менее защищенными.

Захист права власності.

Изучим исключительно вешно-пра-вовые средства его защиты, кᴏᴛᴏᴩые римское право разработало весьма основательно. Это три специальных иска: виндикационный,негаторный (actio negato-ria) и публицианский (actio Publiciana). Стоит заметить, что они объединяются общим названием — вещные иски

1. Виндикация — ϶ᴛᴏ истребование ϲʙᴏей вещи невладеющим собственником от владеющего несобственника. В Риме применялась так называемая неограниченная виндикация, по кᴏᴛᴏᴩой вещь истребова-лась от любого фактического владельца независимо от правового основания обладателя на владение вещью по принципу— где нахожу ϲʙᴏю вещь, там и виндицирую ее.Следовательно, ответчиком по виндикационному иску всегда был фактический владелец вещи. Истцом по ϶ᴛᴏму иску выступал только собственник вещи, владение кᴏᴛᴏᴩой он утратил.

виндикационный иск применялся для восстановления утраченного собственником владения вещью. При ϶ᴛᴏм собственник, утрачивая каким-либо образом владение вещью, не утрачивает право собственности на нее, что служит основанием виндикационного иска.

Ответственность по виндикационному иску заключалась в обязанности ответчика возвратить собственнику вещь со всеми приращениями. Следовательно, виндикационный иск носил строго вещный характер, т.е. всегда был направлен на возврат искомой вещи, а не ее эквивалента.

2.Негаторный иск применялся для устранения помех, препятствовавших собственнику нормально осуществлять ϲʙᴏе право собственности. Истцом выступал собственник вещи, кᴏᴛᴏᴩому кто-то препятствовал каким-либо образом осуществлять право собственности (например, хождение или проезд по земельному участку без правового на то основания). Как правило, ответчиком по негаторному иску был тот, кто притязал на пользование в каком-то отношении чужой вещью.

3. Публицианский иск, введенный претором для зашиты преторской (бонитарной) собственности, по конструкции был таким, как виндикационный, кᴏᴛᴏᴩый не мог применяться для защиты вновь возникшей собственности. Поскольку преторская собственность по характеру была не чем иным, как добросовестным владением, то публицианский иск применялся также для защиты всякого добросовестного владения. В связи с данным иногда полагают, что ϶ᴛᴏт иск создан для защиты добросовестного владения.

Правомочність власника.

Правомочий включает в себя 10 правомочий собственника. Рассмотрим их подробнее.

1. Право владения. Это основное правомочие, из которого вытекают все другие. Оно заключается в обеспечении собственнику возможности осуществлять контроль над своей собственностью.

2. Право пользования. Если индивид владеет имуществом, он приобретает и законное право пользования им, что обеспечивает ему возможность получения дохода.

3. Право распоряжения или управления собственностью. Реализуя это право, собственник принимает решение о способе использования вещи, а также о том, кто и на каких условиях может быть привлечен к использованию данного ресурса.

4. Право присвоения или право на доход. При использовании этого правомочия собственником возникающий доход присваивается им самим. В случае передачи ресурса в пользование другим лицам они также получают право на доход.

5. Право на остаточную стоимость. Собственник ресурса вправе поступать с ним по своему усмотрению: подарить, продать, изменить, уничтожить, отдать во временное пользование и т.д.

6. Право на безопасность. Оно заключается в создании собственнику гарантий от экспроприации его ресурса. Это - необходимое условие развития рыночной экономической системы.

7. Право на переход вещи по наследству. В случае смерти собственника ресурс переходит к наследникам, которые становятся его законными владельцами.

8. Право на бессрочность. Закон закрепляет за собственником его права навсегда, таким образом, срок его правомочий не ограничен.

9. Право на запрещение вредного использования. Если использование вещи связано с возникновением негативных внешних эффектов в виде нанесения вреда имуществу других экономических субъектов, оно может быть запрещено.

10. Ответственность в виде взыскания. Это правомочие означает возможность отобрания (отчуждения) вещи в уплату долга, если собственник своевременно не рассчитывается по своим обязательствам.

Сервітути. Поняття і види.

Сервитут – это право лица пользоваться чужой вещью в том или ином отношении. Слово сервитут от лат. «servus» - раб (т.е. устанавливалось рабство вещи), т.е. это такое отношение, при котором вещь, участок земли служил не только своему собственнику, но и использовался для экономических выгод соседнего участка.

Сервитуты имеют постоянный характер. Нельзя установить сервитут на время. Сервитут обременяет вещь, а смена собственника служащей вещи не прекращает сервитут, так же, как и смена собственника господствующей вещи. Личный сервитут устанавливается на срок жизни управомоченного лица.

Сервитуты должны использоваться с соблюдением интересов собственника вещи. Сервитуты были безвозмездными правами.

Сервитуты как права относились к бестелесным вещам (res incorporales). При этом сельские сервитуты относились к манципируемым вещам.

Древнее право знало только земельные (предиальные) сервитуты. Они делились на сельские и городские. Участок, в пользу которого устанавливался сервитут, назывался господствующим.

Позднее появились личные сервитуты – это пожизненные права пользования чужой вещью. К личным относились: узуфрукт, usus, habitatio, пожизненное право на пользование чужими рабами и животными.

Земельні сервітути.

Главной особенностью земельных сервитутов было то, что их предметом являлась земля. По существу, это право пользования чужой землей. Земля могла быть сельской или городской. Отсюда деление земельных сервитутов на сельские и городские. Если предметом сервитута была земля сельскохозяйственного назначения, то сервитут был сельский. Если право пользования чужой землей обращалось на городскую землю, то сервитут был земельным городским.

Земельный сервитут должен:

а) обеспечивать интересы и предоставлять выгоды господствующему участку (praedium dominans), быть полезным для господствующего и обременять обслуживающий;

б) обеспечивать своими выгодами, преимуществами, естественными ресурсами постоянное (а не периодическое, случайное, произвольное) обслуживание господствующего участка. Сервитут существует до тех пор, пока достигается эта постоянная цель. Если же в результате каких-либо перемен достижение этой постоянной цели становится невозможным, сервитут прекращает свое существование. Перемена субъектов сервитутного права не прекращала сервитута, но могла привести к делению сервитутных прав. Например, если господствующий участок переходил к нескольким наследникам, то сервитутные права делились между ними, т.е. если право поить 30 голов скота перешло к трем наследникам, то каждый из них получил право поить 10 голов.

Земельные сервитуты никакими сроками не ограничивались. Они могли переходить по наследству, отчуждаться любым дозволенным способом вместе с земельным наделом Самостоятельным объектом сделок они быть не могли

Основная цель земельных сервитутов — восполнять недостатки одного земельного участка за счет другого.

Сервитуты, вытекающие из землепользования городской землей, назывались городскими —jura praediorum urbanorum. Наиболее распространенными среди них были: a) servitus pro-tendi — право делать себе крышу или навес, вторгаясь при этом в воздушное пространство соседа; б) servitus tigna immitendi — право опирать балку на чужую стену; в) servitus oneris ferendi — право пристраивать постройку к чужой стене или опирать ее на чужую опору. Несколько позже среди городских получили развитие новые сервитуты: a) servitus stillicidii — право стока дождевой воды; б) servitus fluminis — право спуска воды; в) servitus cloacae — право проведения канала для нечистот; г) servitus ne luminibus ofTiciatur — право требовать, чтобы не были застроены окна; е) servitus fitius non tollendi — право возведения строения не выше установленной высоты

Особисті сервітути.

Сервитуты на право пользования чужой вещью или имуществом в интересах конкретного физического или юридического лица получили название личных. Стоит заметить, что они устанавливались на движимое и недвижимое имущество пожизненно для физических лиц и на время существования



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.22.61.180 (0.017 с.)