Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Обязательства из как-бы деликтов (квазиделиктные)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
К как-бы-деликтным (квазиделиктным) обязательствам римские юристы причисляли правонарушения, которые вызывали не сам ущерб, а угрозу его причинения или приводили к возложению ответственности не за собственные, а за чужие действия. Среди таких квазиделиктных обязательств - ответственность судьи за ненадлежащее осуществление судопроизводства. Под «ненадлежащим осуществлением судопроизводства» понималось не только принятие неправильного решения - по небрежности или недобросовестности, но, например, отсутствие судьи в день, на который было назначено разрешение спора. Если такие действия судьи повлекли за собой причинение ущерба любой из сторон, судья отвечал за него в полном объеме. Ответственность за вылитое и выброшенное (actio de eftusis et dejectis) возлагалась на хозяина помещения, если такие действия причиняли вред объектам, находившимся на улицах и площадях (рабу, животному, какой-либо вещи) либо увечье лицу. Ответственность хозяина дома возникала независимо от его вины. Имущественный ущерб возмещался при этом в двойном размере; увечье, понесенное свободным, возмещалось в размере, который по иску потерпевшего определял магистрат. Смерть свободного вела к взысканию штрафа в размере 50 тысяч сестерциев. Ответственность за поставленное и подвешенное (actio de positis et suspensis) возникала у хозяина помещения, если поставленные или подвешенные в этом помещении предметы возможным своим падением угрожали причинить вред находившимся на улице вещам, скоту, рабам, свободным людям. Штраф мог быть взыскан путем предъявления иска любым лицом к хозяину помещения лишь за самое угрозу, до факта причинения вреда. Наконец, к квазиделиктным обязательствам относили ответственность владельцев судов, постоялых дворов за вредоносные действия слуг, когда те совершали кражу либо умышленно причиняли имущественный вред. Хозяин слуг нес ответственность в этом случае не за свою вин}', а за определенный недосмотр, небрежность при подборе обслуживающего персонала. Размер ответственности определялся в двойной сумме причиненного ущерба. Лекция 16. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Понятие и виды наследования. Наследование по завещанию. Обязательная доля. Наследование по закону. Принятие наследства Понятие и виды наследования Наследованием (hereditas, successio) называется в римском праве переход имущества умершего лица к другим лицам. С наследованием связаны три важнейших понятия: наследство (hereditas) - переходящее ввиду смерти собственника имущество; наследодатель, т. е. лицо, смерть которого обусловила наследование (в римских источниках - defunctus «умерший»); наследник - лицо, приобретавшее наследственное имущество (heres). По своему характеру римское наследование являлось универсальным, т. е. наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя, в том числе отвечал по долгам наследства. Наряду с этим возникло и понятие особого «единичного» - сингулярного преемства, в силу которого наследник приобретал только отдельные права на определенные вещи наследодателя. Различали в Древнем Риме два основных вида наследования: наследование по завещанию (hereditas, successio testamentaria), - оно считалось первостепенной важности, и наследование по закону, оно называлось «наследование при отсутствии завещания» (successio ab intestate), «законное наследство» (hereditas legitima). Помимо того за долгий путь развития в римском наследственном праве развились два порядка наследования: по цивильному праву и по праву преторскому.
Наследование по завещанию Собственник имущества имел право сам определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в это имущество права и обязанности. Волевой акт собственника, посвященный вопросам такого рода, и назывался завещанием (testamentum). Цивильное право допускало три способа составления завещаний: а) провозглашение завещателем своей предсмертной воли в народном собрании (по куриям); б) воином - в военном строю перед сражением; в) «посредством меди и весов», ман-цштацией, в ходе которой наследственная масса переходила в собственность особого доверенного лица, которое на время выступало носителем воли собственника и в случае смерти последнего должно было, реализуя эту волю, распорядиться «приобретенным» имуществом соответственным образом. В последнем случае к обычным формулам, произносимым при манципации, прибавлялось дополнение, где определялась судьба имущества, - это и являлось, по сути дела, завещанием. Претор, использовав этот порядок, оставил от него одну лишь дополнительную формулу, она называлась nuncupatio. С переходом же к письменной форме ее изложения (с появлением папируса, пергамента) она получает и другое название - testamentum. Упрощалась и вся завещательная процедура. В постклассический период различали частные и публичные завещания. Частные - как устные, так и письменные - составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания совершались перед магистратом, судом или императором, обязательно заносились в протокол, получая таким образом и письменное оформление. Главное условие составления завещания - наличие у наследодателя активной завещательной способности. Ее не было у умалишенных, несовершеннолетних, расточителей, а также у всех подвластных за исключением состоявших на военной службе. Основной элемент завещания - определение наследников, которые при этом должны были обладать пассивной завещательной способностью. Такая способность не признавалась за перегринами и объединениями, не было ее и у рабов; однако выделение рабу хотя бы части наследства превращало его в вольноотпущенника-волей завещателя, если в завещании и не имелось на этот счет никаких прямых указаний. Закон Вокония (169 г. до н. э.) запретил завещать крупные состояния женщинам, за исключением жриц-весталок. Одновременно с назначением непосредственного наследника допускалось и подназначение наследников - субституция - на случай отпадения назначенного наследника вследствие его смерти или других причин. Обязательная доля В древний период завещатель имел полную свободу распоряжения наследственным имуществом. Единственное ограничение состояло в том, что он не должен был обходить молчанием своих непосредственных подвластных лиц. Наследодатель либо должен был назначить их наследниками, либо устранить. При этом сыновья должны быть устранены поименно (остальных можно было исключить общей фразой), в противном случае завещание являлось недействительным. Иными словами, завещателю вменялось в обязанность позаботиться о самых близких, кто состоял при его жизни под его властью. В дальнейшем в интересах близких родственников вообще начинается процесс ограничения свободы завещательных распоряжений. В классический период близкие родственники в любом случае имели право на обязательную долю в наследстве, т. е. завещатель мог распорядиться лишь той наследственной массой, которая оставалась за вычетом обязательной доли близких родственников. Таковыми были, прежде всего, нисходящие (дети, внуки), а за их отсутствием - другие родственники (отец, мать, боковые родственники, т. е. полнородные и единокровные братья и сестры). Доля эта, по утвердившемуся правилу, должна была составлять для каждого из необходимых наследников не менее 1/4 того, что он получил бы при наследовании по закону.
Наследование по закону Когда не было завещания или оно признавалось недействительным, наступало наследование по закону. Так называлось наследование определенными лицами, которых признавали наследниками обычай, позднее закон, и которые призывались к наследству в определенной последовательности. В древности в основе передачи имущества лежали интересы большой патриархальной семьи, фамилии. И наследниками по закону признавались только те, кто был членом семьи. Не признавались ими ни эманципированные, ни другие когнаты. Среди наследников по закону, исходя из ХII Таблиц, были: a) sui heredes, б) agnati proximi, в) gentiles. В группу sui heredes («свои наследники») входили лица, состоявшие под властью наследодателя: жена, дети, усыновленные, внуки от ранее умерших сыновей (по праву представления). Имущество между ними делилось поровну, лишь внуки должны были делить между собой долю своего отца. Ко второй группе - agnati proximi («ближайшие агнаты») относили братьев, сестер, а также мать умершего - всех, кто жил когда-то в доме отца, под одной крышей, под властью одного домовладыки. Но это были уже наследники второй очереди, к наследству они призывались лишь при отсутствии sui heredes. К третьей группе, и к третьей очереди, относились gentiles - родственники, которые не были членами семьи, но являлись «сородичами», членами рода наследодателя. С развитием хозяйственной жизни и разложением патриархальной семьи, когда на смену семейной собственности пришла частная, изменился и порядок наследования по закону. Вернее, новшества эти были внесены в наследственное право претором, преторским правом. А именно: по мере постепенного вытеснения принципа агнатского родства когнатским родством в разряд наследников первой очереди, кроме sui heredes, были включены и эманципированные сыновья и даже дети, отданные в усыновление в чужую семью. Все они объединялись термином Hberi (лат. liber - свободный, вольный, но еще и прячой, благородный), в который, по-видимому, и вкладывался смысл «прямые наследники». Наследниками второй очереди, по преторскому праву, были Iegitimi («законные») - сюда входили все агнаты, а также патрон умершего вольноотпущенника. Третья очередь наследников - cognati, все кровные родственники наследодателя до шестой степени родства. Наконец, четвертая очередь была представлена пережившими мужем - женой (vir et uxor). В праве юстиниановой поры об агнатах вообще не упоминается, говорится лишь о когнатских родственниках, которые разделены были на пять очередей законных наследников: первая очередь -все нисходящие родственники умершего; каждое поколение после первого наследует по праву представления; вторая очередь - все восходящие родственники, а также родные братья и сестры умершего; при этом близкие родственники устраняют от наследования родственников более отдаленных (например, дед - прадеда); третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего, в том числе - по праву представления - и их потомство; четвертая очередь - все прочие кровные родственники -и здесь более близкая степень родства устраняет более отдаленную; пятая очередь - переживший супруг.
Принятие наследства Процесс перехода наследства принято делить на две стадии, открытие наследства и принятие наследства. Открытие наследства происходило со смертью наследодателя. По цивильному праву, лица, входившие в состав семьи покойного, принимали наследство сразу же, в момент открытия. Наследники, не принадлежавшие к семье наследодателя, приобретали наследство путем изъявления воли; могли и отказаться от него (поскольку наследовались не только права, но и обязанности умершего, в частности, его долги). Вступление в наследство совершалось в торжественной форме. По преторскому праву приобретение наследства происходило иначе. Моментальное вступление исключалось. Не стало различия между категориями наследников, которые жили с наследодателем до момента его смерти или не жили. Правовые последствия принятия наследства в различные периоды развития римского права изменялись. По цивильному праву имущество наследника сливалось с имуществом наследодателя, что часто было невыгодно для наследника, если наследство было обременено долгами. Поэтому претор стал предоставлять наследникам особую льготу, по которой наследство не сливалось с имуществом наследника до выплаты долгов наследодателя. При Юстиниане по этой же причине была введена еще одна льгота для наследников - опись всего наследственного имущества, из которого наследник только и отвечал по долгам наследства. Еще одна особенность римского наследственного права: в завещании наследодатель мог, назначив наследника, обязать его передать вещь или совершить какое-либо действие в пользу третьего лица. Такие распоряжения назывались легаты, или отказы. В императорское время появилась особая форма отказов - фидеикомиссы. Они возникли из неформальных соглашений, когда наследодатель перед смертью обращался к наследнику с просьбой выполнить что-либо или передать что-либо третьему лицу. Сначала такие отказы не имели юридической силы, были основаны лишь на доверии (fides) - отсюда их название. Однако уже при Августе они получили юридическую защиту. Со временем легаты и фидеикомиссы сблизились, и Юстиниан объединил их в один институт - отказы. В форме фидеикомисса можно было передать и все наследство в целом - так называемый универсальный фидеикомисс.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 704; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.225.117.89 (0.011 с.) |