Соотношение кондикции и деликта 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соотношение кондикции и деликта



В принципе сам по себе юридический факт, лежащий в основе кондикционного требования, безразличен. Т.о. и у деликтного требования, и у кондикции может быть одно и то же юридическое основание.

Было высказано несколько точек зрения в отношении критерия разграничения.

· Иоффе говорил, что данные требования должны разграничиваться по принципу вины. Если причинение виновное, то должно применяться правила о деликте, в противном случае - правила о кондикции.

· Ясинцев в качестве критерия выдвигал степень вины. Если речь об умысле, то налицо деликт, при иных формах вины должны применяться правила о неосновательном обогащении.

Сейчас основанием для применения этих точек зрения нет, т.к. деликт может возникать и при отсутствии вины. Доктрина предлагает новые критерии.

· Толстой говорит, что критерием должен быть признак имущественной выгоды. Когда причинение вреда сопровождается имущественной выгодой, то налицо кондикция, если нет, то ситуация должна рассматриваться по правилам о деликте. Но, например, при хищении можно доказывать и деликт, и неосновательное обогащение, т.к. есть для этого все условия. Поэтому этот критерий обозначает только пограничную ситуацию, как разграничить деликт и кондикцию. Этот критерий показывает лишь необходимость разграничения.

· Т.о. некоторые авторы полагают, что выбор способа защиты должен признаваться за потерпевшим, и он сам должен решить какой иск он хочет предъявить. Но ясно, какой иск выберет потерпевший - см. ст. 1083. Т.о. кондикция будет представлять собой возможность обхода закона, поэтому эта возможность выбора потерпевшего сомнительна.

Если обратиться к ст. 1103, то можно обнаружить, что правила гл. 60 могут применяться субсидиарно к деликтным требованиям.

Буквальное толкование позволяет констатировать, что нужно применять деликтный иск. Кондикция будет применять только субсидиарно. Т.о. правы авторы, которые говорят, что критерием является критерий субсидиарности кондикции. Если возможно предъявить требование как деликтное, то должен предъявляться деликтный иск. Ст. 1103 позволяет субсидиарно применять положения гл. 60.

При деликтном иске полное возмещение достигается за счет возмещения доходов, которые лицо получило или должно было получить. Это положение ст. 15 сводит на нет значимость ст. 1105-1107. Поэтому оснований для субсидиарного применения положений гл. 60 тоже практически нет. Т.о. субсидиарное применение кондикции излишне.

С этих позиций можно критически оценить ситуации указанную в п. 2 ИП ВАС РФ № 49. Правила о кондикционном и деликтном требовании не могут применяться кумулятивно.

06.04.2010

Авторское право

Объекты авторского права

Ст. 1259 - объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Однако законодательство не дает понятия произведения. Поэтому надо использовать доктринальное определение термина «произведение».

Произведение (по Серибровскому) – совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме.

· Произведение представляет собой нематериальное благо. Произведение не равно форме его воплощения (материальному носителю).

Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности, выраженной в этой вещи

Даже в случае гибели материального носителя это не коем образом не отражается на правом режиме произведения.

· Произведение носит творческий характер, т.е. только такое нематериальное благо может быть признано произведением, которое характеризуется неким творческим началом.

Признак творчества является обязательным не только с позиции доктринального определения, но этот признак поддерживается и законодателем.

Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ №5/29 от 26.03.2009 – п.28 - необходимо наличие творческого труда. Суды говорят, что даже есть презумпция наличия творческого начала.

Характер, степень и уровень творчества с точки правового режима никакого значения не имеет.

Под творчеством доктрина понимает деятельность человека, порождающая нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью.

Однако отсутствие этих признаков не является основанием для отрицания творческого характера.

ü Для произведения также нужна объективная форма выражения.

П.3 ст. 1259 закрепляет примерный перечень форм выражения.

Принципиальное начало авторского права состоит в том, что для признания произведения таковым не нужна регистрация, не требуется подтверждение наличия у произведения каких-либо критерий, т.е. не нужно формальностей.

Произведению предоставляется правовая охрана в момент создания.

Знак охраны © имеет только информационное значение. На саму охрану и на ее объем никоем образом не сказывается. Ст. 1271.

Объектом авторского права может выступать не только произведение в целом, но и его часть, которая является результатом творческой деятельностью. Даже название может выступать объектом.

Практическое значение имеет классификация всех произведений, предложенная Ионовым:

-не охраняемые, юридически безразличные – тема, материал, сюжет и идейное содержание (содержание произведение).

-охраняемые, юридически значимые – образы (внутренняя форма) и язык (внешняя форма).

Авторское право охраняет не содержание, а форму воплощения.

Авторским правом не охраняются объекты, не обладающие приведенными выше признаками.

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.

К числу объектов, не охраняемых авторским правом, относятся также произведения, срок охраны которых истек. Вся жизнь автора + 70 лет после его смерти за определенными изъятиями.

Не являются объектами авторских прав

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Произведения могут быть обнародованные и не обнародованные. П.1 ст. 1268.

Не обнародованные произведения охраняются без всяких изъятий.

Обнародованные же произведения в случаях прямо предусмотренных законом могут быть использованы заинтересованным лицом без согласия автора.

Некоторые авторы говорят, что есть еще произведения опубликованные и не опубликованные.

Обнародование завязано на первое доведение произведения до всеобщего сведения.

Также произведения могут быть оригинальные и производные (зависимые). Под оригинальными понимаются произведения, все охраняемые элементы которого созданы самим автором. Для предоставления охраны производному произведению закон выдвигает целый ряд требований – творческая самостоятельность.

-произведения также могут быть составными

Для составного произведения характерен оригинальный подход и составление материала (энциклопедии, собрания).

12.04.2010

Служебные произведения

-это произведения, созданные в пределах, установленных для работника, трудовых обязанностей.

Т.е., если даже было задание работодателя, но соответствующих трудовых обязанностей у работника нет, то произведение служебным не будет.

Авторское право принадлежит работнику. Исключительное право на служебное произведение закрепляется за работодателем, если иное не установлено трудовым договором.

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.

Если работник лишился исключительных прав на произведение, то ему дают компенсацию.

Субъекты авторского права

ü автор

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Т.е. у нас автором может быть только физическое лицо, однако, например, в англосаксонском праве автором может быть и юридическое лицо.

Объем дееспособности для признания автором значения не имеет.

Никаких формальных действий при этом не нужно.

А вот осуществление прав автора – это уже элемент дееспособности, которая возникает в 14 лет.

В качестве субъекта правовой охраны наше законодательство рассматривает гражданина РФ.

Есть также такое понятие как соавторство – создание произведение трудом двух или более лиц. Для возникновения соавторства требуется наличие ряда условий:

a) должно быть создано единое коллективно произведение. Сам процесс не имеет значения, важен результат.

b) Чтобы произведение было создано совместным творческим трудом нескольких лиц.

c) Вклад каждого лица должен носить творческий характер.

Ряд авторов говорит, что еще необходимо наличие соглашение о соавторстве.

Соавторство может быть двух видов:

-нераздельное – характеризуется тем, что произведение, созданное двумя или более соавторами, представляет собой единое и нераздельное целое, части которого не имеют самостоятельного значения. Результаты творческого труда лиц, принимавших участие в создании произведения, не могут быть выделены из единого творческого результата. Например, книги Ильфа и Петрова.

Право на произведение в целом и на любую его часть принадлежит всем соавторам. Использование произведение при нераздельном соавторстве осуществляется соавторами совместно.

-раздельное – характеризуется тем, что единое произведение состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, и при этом известно кем из соавторов созданы эти части.

Использование произведения в целом производится также по согласию всех соавторов, однако каждых соавтор без согласия других вправе использовать свою часть произведения.

Необходимо четко разграничивать соавторство от совместного использования произведений, созданных независимо друг от друга (например, книга с иллюстрациями).

ü Наследники

По наследству переходят далеко не все авторские права.

В качестве субъектов авторского права могут выступать любые наследники.

Права наследников носят срочный характер.

При наличии нескольких наследников авторские права переходят к ним как единое целое в бездолевом порядке, и разделу или выделу не подлежат.

Правовое положение наследников схоже с положением соавторов при нераздельном соавторстве.

Между наследниками разделяется лишь право на вознаграждение.

ü Иные правопреемники

-лица, которые приобретают авторские права в результате сингулярного или универсального (за искл. наследования) правопреемства.

Объем, принадлежащих прав, определяется законом и договором.

ü Организации, которые осуществляют коллективное управление авторскими правами.

Ст. 1242-1244

Такими организациями могут являться некоммерческие организации, и основные их функции сводятся к предоставлению пользователям лицензий, сбору вознаграждений за использование произведений и распределению вознаграждений между авторами.

Указанные организации не являются полноценными обладателями авторских прав, а выступают от имени авторов и в их интересах.

Основанием для подобного выступления является договор. Согласно ч. 4 ГК - именно договор является основанием такого представительства, и только в отношении организаций, которые получили государственную аккредитацию, закон предоставляет возможность их выступления также от имени тех авторов, которые не передали полномочия на принадлежащие им авторские права.

Интеллектуальные права на произведения

-личные неимущественные права; исключительное право на использование объектов интеллектуальной собственности; иные права.

ü Право авторства – право признаваться автором произведения. Носит неимущественный характер, неотчуждаемо и неотделимо от личности автора, является абсолютным правом.

Право авторства возникает в момент создания произведения и прекращается как субъективное право в момент смерти[84].

ü Право на авторское имя – можно использовать свое имя, псевдоним или вообще анонимно. Право на авторское имя является личным неимущественным правом, оно не отчуждаемо и не передаваемо. Отказ от этого права ничтожен. Право на авторское имя возникает из самого факта создания произведения, однако реализуется только в случае обнародования произведения. Данное право прекращается смертью автора.

13.04.2010

ü Право на неприкосновенность произведения – п.1 ст. 1266. Личное неимущественное право. Неотчуждаемое и непередаваемое право. Однако законодатель сейчас делает исключения из общего правила неотчуждаемости и непередаваемости – после смерти автора, лицо, которое обладает исключительным правом, имеет право разрешить внесения изменения в произведение, если этим не затрагивается творческий замысел и не нарушается смысл произведения. Это не должно противоречить воли автора, выраженной в письменной форме.

ü Право на обнародование произведения – юридически обеспеченная возможность публичной огласки, созданного произведения. Личное неимущественное право. Применительно к служебным произведениям право на обнародование принадлежит работодателю.

П.39.3 Постановления Пленума №5/29

-если исключительное право на служебное произведение принадлежит работнику (автору) изначально по договору с работодателем или на основании абзаца второго пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, работодатель имеет право использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в пределах, вытекающих из задания, а также обнародовать такое произведение, если иное не определено договором между ним и работником.

После смерти автора лица, обладающие исключительные правом на произведение, имеют право его обнародовать, если это не противоречит воли автора.

ü Право на отзыв – обратное праву на обнародование. Право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании. Право на отзыв не существует в случаях, прямо предусмотренных законом (служебные произведения).

ü Право на опубликование – право на опубликование не равно праву на обнародование. Опубликование – это распространение экземпляров произведений для удовлетворения потребностей публики. Право на опубликование не охватывается исключительным правом на произведение.

ü Исключительное право на произведение – монопольное право. Право использовать произведение в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом.

Ст. 1270 – 11 правомочий, которые признаются использованием. Причем данный перечень являются не исчерпывающим.

П. 2 ИП №122 от 13 декабря 2007г.

право на вознаграждение входит в состав исключительного права – п. 10.1 Постановления 5/29. Право на вознаграждение является относительным.

Распоряжение исключительным правом

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом.

Формой такого распоряжения выступает договор.

Все договоры, направленные на распоряжение исключительным правом, делятся на:

· Договоры об отчуждении – конструкция данного договора такова, что фактически происходит уступки права

· Лицензионный договор – разрешение пользоваться правами.

Договор об отчуждении – в ст. 1234, 1285

-исключительное право на произведение передается другому лицу (приобретателю) в полном объеме.

П.13.1 Постановления 5/29.

По общему правилу, данный договор рассматривается как возмездный, при этом может быть установлено иное. В возмездном договоре об отчуждении цена является существенным условием.

Договор об отчуждении должен быть заключен в письменной форме (форма имеет конститутивное значение – несоблюдение влечет недействительность).

Основной обязанностью отчуждателя является передать исключительные права. Презумпция – исключительное право переходит в момент заключения договора, если не установлено иное.

При существенном нарушении, если исключительно право еще не перешло, способом защиты является односторонний отказ. Если право уже перешло, то в качестве способа защиты является право требовать в судебном порядке перевода исключительного права на себя.

П.5 ст.1234.

Лицензионный договор

-ст.1235-1238, 1286-1287

-лицензионный договор может быть простой (неисключительной) лицензии и договор исключительной лицензии.

При простой лицензии лицензиату предоставляется право использования произведения с сохранениям за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам.

При исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использовать произведения без сохранения за лицензиаров права выдачи лицензии другим лицам.

Однако ни одна из лицензий не исключает право лицензиара самостоятельно использовать произведение.

По умолчанию лицензионный договор является простой лицензией.

Элементы данного договора:

a) Существенные условия – предмет (пределы и способы использования произведения), цена (если договор возмездный).

b) Срок не относится к числу существенных условий – ст. 1235 устанавливает восполняющую норму (5 лет). Срок лицензионного договора не может превышать действия исключительного права.

c) Форма – письменная форма. Однако вопросом является последствия ее несоблюдения.

d) Содержание договора – ключевой обязанностью лицензиата является обязанность использовать произведение в пределах и способами, установленными в лицензионном договоре. Фактически использовать у лицензиата обязанности нет (у него есть право, а не обязанность).

Договоры также делятся на:

· Договоры в отношении готового произведения

· Авторские договоры заказа – лицо обязуется создать произведение и произвести отчуждение.

19.04.2010

Патентное право

Объекты патентного права

Перечень объектов патентного права дается законодателем как закрытый: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Для авторского права важным является форма, патентным же правом охраняется содержание. В авторском праве повторяемость результата не являлась актуальной. В патентном праве возникает уже проблема с повторяемостью решений.

В качестве объектов патентного права выступает лишь такое решение, которое соответствует нормативно установленным критериям, и признается в качестве объекта патентного права компетентным государственным органом.

Объект патентного права возникает только в момент государственной регистрации, а для регистрации государственный орган проверяет данный объект на соответствии определенным критериям.

Изобретение

-в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Разработка станет изобретением, когда будет техническое решение задачи.

Данное техническое решение должно быть также творческим.

Техническое решение может относиться к продукту или способу.

Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.02.2009 N 13413).

Признаки охраноспособности:

ü Новизна – неизвестность изобретения из сведений об уровне техники, ставших общедоступными в мире до даты приоритета. Т.е. нужна абсолютная мировая новизна. Во внимание принимаются ранее поданные заявки на изобретение, выступления на конференциях, общедоступные публикации.

Новизна должна присутствовать на дату приоритета. Приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. Сфера действия патента исключительно территориальная. Для того, чтобы получить максимальную охрану лицу надо получить максимальное количество патентов в самых разных стран. Однако есть целый ряд предписаний определения даты приоритета для большей защиты – конвенционный приоритет (ст. 1382) – заявитель может испросить приоритет по дате подачи первой заявки в страну-участницу Конвенции.

ü Изобретательский уровень – изобретение может быть новым, но не оригинальным. Изобретательский уровень и есть оригинальность, это некий показатель полезности.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. П. 24.5.3. Регламента.

ü Промышленная применимость – осуществимость. Соответствующее решение должно иметь возможность быть использованным.

Полезная модель

-техническое решение, относящиеся к устройству, т.е. к пространственному расположению материальных объектов.

Критерии охраноспособности полезной модели:

a) Новизна – если совокупность его существенных признаков не известна из уровня техники.

b) Осуществимость

Промышленный образец

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

20.04.2010

Субъекты патентного права

Автор

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Право авторов-иностранцев охраняется также как и права граждан-авторов.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Патентообладатель

-лицо, владеющее патентом и вытекающими из него исключительными правами на использование патента.

Могут быть любые лица.

Право на получение патента при служебных разработках по общему правилу принадлежит работодателю.

Изначально право на получение патента на свое имя закон закрепляет за автором разработки. Однако закон не признает за правом на получение патента неотчуждаемости. Оно может перейти к другим лицам в порядке правопреемства или в силу договора.

Надо отличать договор, по которому автор передает право на получение патента другому лицу (автор еще патентообладателем в этот момент не является), и договор, по которому автор отчуждает свое исключительное право другому лицу. Если 1-ый договор под страхом недействительности должен быть заключен в письменной форме, то 2-ой еще к этому должен быть зарегистрирован в патентном ведомстве.

Наследники

К наследникам переходят исключительные права на патент в полном объеме, но ограничен сроком действия патента.

Патентный поверенный

ФЗ о патентных поверенных

-оказание квалифицированной помощи по патентным делам.

Федеральный орган исполнительный власти по интеллектуальной собственности

-принятие и рассмотрение заявок и выдача охранных документов

Структурным подразделением Роспатента выступает Палата по патентным спорам.

Оформление патентных прав

Официальный статус объекта патентного права за соответствующей разработкой приобретается только в силу официального признания, которое является обязательным условием охраны.

Вопрос оформления решается в зависимости от объекта. Эти системы оформления называются:

Явочная (регистрационная) система экспертизы заявок на полезную модель.

Проверочная система экспертизы заявок на промышленный образец.

Отсроченная или отложенная система экспертизы заявок на изобретение. Только при наличии ходатайства для проведения экспертизы по существу.

В каждой можно выделить 2 стадии:

1. Составление и подача заявки. Заявка в широком смысле - это совокупность документов, оформляемых в соответствии с установленными правилами.

2. Рассмотрение заявки в Роспатенте. На этом этапе есть 2 вида экспертиз:

a) Формальная (предварительная). Производится по всем заявкам. Проверяется наличие документов и их соответствие установленным требованиям. Положительное решение формальной экспертизы в отношении полезной модели является основанием для выдачи патента.

b) Экспертиза по существу. Если в отношении промышленного образца положительное решение формальной экспертизы является основанием для "автоматического" начала экспертизы по существу, то для изобретения необходимо ходатайство самого лица. В ходе экспертизы по существу проверяется наличие охраноспособных признаков и устанавливается приоритет.

По результатам этой экспертизы принимается решение:

· О выдаче патента.

· Об отказе. В течение 6 месяцев заявитель может обжаловать это решение в палату, а ее решение в суд.

· Выдача патента. Сведения публикуются, вносятся в официальный реестр, сама выдача патента.

Права авторов изобретений, полезных моделей и образцов. Права патентаобладтелей.

Права автора:

1) Право авторства. Это предоставленная законом возможность быть признанным автором разработки. Есть две точки зрения: 1 - сложный юр состав для возникновения права авторства: факт создания, подача заявки, решение органа о признании этой разработки патентоспособной. 2 - единичный юридический факт: факт создания этой разработки (более корректно). Это право носит абсолютный характер. Неотчуждаемо и непередаваемо. Отказ от этого права является ничтожным.

2) Право на авторское имя. Возможность указания на авторское имя. 1375-1377: заявка на регистрацию объекта, в числе документов прямое указание на автора. Указания на автора содержатся в патенте. Автор может отказаться быть упомянутым. В отличие от права на авторство в авторском праве, в патентном праве не предоставляется право на псевдоним и право действовать без указания на имя. Может ли автор ходатайствовать о присвоении соответствующей разработки его имени? Доктрина: да. Практика тоже иногда подтверждает это.

3) Право на подачу заявки и право стать патентообладателем. Право на подачу заявки является исключительным правом автора, только он решает вопрос о возможности и целесообразности ознакомления общества со своей разработкой.

4) Право на вознаграждение от патентообладателя или других лиц, использующих разработку. Это право имманентно только одному феномену - служебному изобретению. Правительство вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждений. Так как эти ставки не установлены, то они определяются актами СССР. Ст. 12 закона о введении в действие ч. 4 ГК указывает на 2 акта СССР. Вознаграждение складывается из 2 частей:

a) вознаграждение за использование работодателем соответствующей разработки (применительно к изобретениям - не менее 15% прибыли ежегодно получаемой от изобретения, а если полезный эффект от использования не выражается в прибыли, автор имеет право на получение не менее 2 % от себестоимости продукции, приходящейся на изобретение; применительно к промышленным образцам - не менее 5 МРОТ за год);

b) от заключенных лицензионных договоров - автор вправе требовать не менее 20 % выручки от продажи лицензии, то же применительно и к промышленным образцам. Автор имеет право на получение поощрительного вознаграждения за сам факт создания в размере не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия.

Права патентообладателя.

Все права патентообладателя носят абсолютный характер, исключительный характер, имущественный характер, территориальный характер, срочный характер (ограничены сроком действия патента). Сроки дифференцируются в зависимости от вида объекта. На изобретение - 20 лет (исключение: можно продлить патент, относящийся к лекарству, пестициду, агрохимикату). Это исключение есть, так как временная охрана предоставляется с момента подачи заявки, а после получения патента надо еще соблюсти ряд формальностей, чтобы фактически можно было бы использовать.

Полезная модель - 10, продление на 5 лет. Промышленный образец - 15, продление на 10 лет. Ограничение по территории, если речь не идет о международном патенте.

ü Право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Под использованием законодатель понимает ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот, а также хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец. Этот перечень не закрыт. Можно говорить на наличие позитивной стороны этот права - возможность совершения соответствующих действий только непосредственно патентообладателем. Ст. 1362 - в целях пресечения злоупотребления устанавливает возможность требовать любым лицом принудительной выдачи неисключительной лицензии. Условия такого требования:

a) Соответствующее изобретение, модель, образец не используются или недостаточно используются патентообладателем. Причем такое использование или недостаточное использование осуществляется без уважительных причин.

b) Такое использование в течение 4 лет с момента выдачи патента применительно к изобретениям и образцам и 3 лет применительно к моделям.

c) Следствием недостаточного использования является недостаточное предложение таких товаров на рынке.

d) Заинтересованное лицо желает и готово использовать соответствующую разработку.

e) Патентообладатель отказывается заключить лицензионный договор.

 

Негативная сторона права на использование - патентообладатель вправе запретить использование разработки всякому третьему лицу. Из этого есть ряд исключений:

a) 1359 - действия, не признаваемые нарушением исключительного права (например, использование разработки для проведения научного исследования, при чрезвычайных обстоятельствах, разовое использование лекарств).

b) 1360 - возможность правительства в интересах обороны и безопасности страны разрешить использовать без согласия с выплатой ему вознаграждения.

c) 1361 - право преждепользования - тот, кто изобрел раньше, но не приобрел патент, может пользоваться без согласия и после получения патента другим лицом без расширения объема использования.

Право послепользования. Если патентообладатель не уплачивает ежегодные пошлины за поддержание патента в силе, то действие патента прекращается. По ходатайству патентообладателя действие может быть прекращено. Если в период "недействия" патента кто-то начал пользоваться (послепользователь), то это лицо может пользоваться и после восстановления патента без расширения объема.

ü Право на распоряжение патентом. Оно может реализовываться в форме отчуждения патента (распорядительная сделка). Договор должен быть составлен в письменной форме с регистрацией под страхом недействительности. Ст. 1366 особая разновидность: автор при подаче заявки может сделать заявление о том, что в случае выдачи патента, он обязуется заключить договор о его отчуждении на условиях, соответствующих сложившейся практике любому лицу, изъявившему такое желание. Для автора экономический смысл в следующем: при подобном заявлении патентные пошлины (за сам патент и за его поддержание) с него не взимаются. Может выдавать разрешение на использование (лицензионные договоры). Договор простой (неисключительной лицензии) - за патентообладателем сохраняются все права, и договор исключительной лицензии. Несоблюдение формы или отсутствие регистрации влекут ничтожность. Срок лицензионного договора не может превышать срока действия патента. Может оговариваться территория. Есть феномен открытой лицензии - патентообладатель вправе подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, модели или образца. Пошлины в этом случае уменьшаются на 50%.

26.04.2010

Фирменное наименование (ФН)

-субъект – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

Содержание права на фирменное наименование:

· Исключительное право на фирменное наименование – возможность монопольного использования. Форма использования может быть самой разнообразной. Распоряжение исключительным правом невозможно. Право на фирменное наименование носит бессрочный характер. Ст.8 Парижской конвенции – экстерриториальная сфера охраны на фирменное наименование.

П.61 Постановления Пленума 5/29

Существует ряд требований к фирменному наименованию:

Ø Принцип истинности фирмы. Фирменное наименование должно правдиво отражать правовое положение соответствующего предпринимателя и не вводить в заблуждение других субъектов. П. 2 ст. 1473 - должно содержать указание на организационно-правовую форму.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 915; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.83.135 (0.131 с.)