Предпосылки возникновения и содержания римского права 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предпосылки возникновения и содержания римского права



Предпосылки возникновения и содержания римского права

Под термином «римское право» (jus romanum) понимается правовой порядок, существовавший в римском государстве от основания Рима (753г. до н.э.) до смерти императора Юстиниана (565г. н.э.). Историю римского права принято делить на периоды: а) древнего римского права - jus civile (от возникновения римского государства до установления магистратуры перегринского претора - 753-242 г.г. до н.э.);б) классического, или преторского римского права (от установления магистратуры перегринских преторов до эдикта императора Каракаллы - от 242 года до н.э. до 212 года н.э.); в) период постклассического права, или единого императорского римского права (от эдикта Каракаллы до падения Западной римской империи или до смерти Юстиниана - от 212 до 476 или 565 года н.э.). Таким образом, римское право имеет свои периоды развития, в которых приобретались различные изменения, преобразования и новые элементы.

7. Источники правообразования в Древнем Риме: обычаи, постановления народного собрания, эдикты магистратов. В Институциях Юстиниана проводится различие между правом писаным и неписаным. Писаное право — это закон и другие нормы, исходящие от органов власти и зафиксирован­ные ими в определенной редакции. Неписаное право — это нормы, складывающиеся в самой практике. Если такие сложившиеся в практике правила поведения людей не получают признания и защиты от государственной власти, они оста­ются простыми обычаями (так называемыми бытовыми); если обычаи признаются и защищаются государством, они становятся юридическими обычаями, составляют обычное право. По мере укрепления и расширения государства обычное право уступает дорогу закону и другим формам правообразования.стадии принятия законов:1. Магистрат написав проек законв, созывал нар СОБР (испрошение закона); 2.собранный народ не
состоял из 3х частей:1.надпись(имя инициатора закона, вид народного собрания, обстоятельства, вызвавшие издания закона) 2.сам закон. 3.санкции(ответственность за несобл закона). В республиканский период законы проходили через народное собрание и назывались leges. Получают огромное распространение специфические римские формы правообразования: эдикты судебных магистратов и деятельность юристов (юриспруденция). Кроме законов XII таблиц важное значение для гражданского права имеют:-Пэтелиев закон (IV в. до н.э.), отменившей продажу в рабство и убийство должника, не уплатившего долга, личная ответ заменялась имущ;-Аквилиев закон (примерно III в. до н.э.), об ответственности за уничтожение и повреждение чужих вещей;-Фальцидиев закон (I в. до н.э.) макс размер зав отказов(имущ 3 лицу)-легат, лицо одариваемое;-легаталий(отказополучатель).В древнем Риме законом являлось решение комиций – народного собрания того или иного вида (по куриям, центуриям, трибам).В период абс мон действ правило «что угодно Императору, то имеет силу закона», акты принем импер имели обязат силу и назыв импер-е конституции:

а) эдикты — общие распоряжения, обращенные к населению;б) рескрипты — ответы императора на поданные ходатайства;в) мандаты — инструкции, дававшиеся императорами чиновникам; г) декреты — решения по поступавшим на рассмотрение императора спорным вопросам.Эдикты магистратов. Эдикт(от лат dico-говорить)первонач этим термином обозначалось программное объяв магистрата при вступлении в должность. По мнению Гайя важны след эдикты:1.э. преторов (гор-х и провин-х преторов кот ведали гр юрисдикцией) 2. Э. курильных эдилов-торговые споры сл-но торговая юрисдикция.

 

8. Источник правообразования в Древнем Риме: постановления сената, деятельность юристов.

Римская юриспруденция ведет свое начало от практической деятельности юристов республиканского периода. Деятельности римских юристов характеризуются терминами respondere, cavere, agere. Термином respondere (т.е. отвечать, обещать другу другу) обозначается консультационная работа римских юристов — дача гражданам, обращавшимся к юристам, советов по возбуждавшим сомнение вопросам. Термином cavere (т.е. остерегаться, быть бдительным)— ограждение интересов данного гражданина при совершении сделок также путем совета не включать какое-либо невыгодное условие и т.п., для этой цели юрист часто составлял формуляр договора;наконец, agere обозначало руководить процессуальными действиями сторон (но не вести дело в качестве адвоката).Основателем 1й рим школы был юр Лабион, его 1м учеником был Прокул-школа Прокулианцев(прокулианская). Идейным противником Лабиона был юр Капитон, его 1й ученик юр Мазури Сабин-шк Сабиньянцев (Сабиньянская). Из Прокулянцев вышли: Ювенций цельз (отец и сын). Из школы Сабиньянцев вышли юр Гай, Сальвий. Юлиан.5 авторитетных юристов: Гай, Павел, Ульпиан, Папиниан, Модестин. В случае возник спора между ними право реш-го голоса принад Папиниану.

 

Источник познания римского гражданского права.

Источниками познания римского гражданского права служат многочисленные памятники древнеримской и других культур, археологические раскопки, нумизматика, папи-русология, книги.В настоящее время собрано и систематизировано множество надписей (на могилах, строениях, камнях, дереве, коже, посуде), найденных в разных частях Римской империи в результате археологических раскопок, что существенно пополнило наши познания в области римского гражданского права.В определении хронологии правовых событий существенную помощь оказывает нумизматика. Обычно на монетах указываются годы правления того или иного правителя, что помогает определить дату принятия закона, эдикта или сенатусконсульта.Немало интереснейших сведений о содержании отдельных институтов римского гражданского права, особенно земельной собственности, содержат папирусы. Их большое значение заключается также в том, что они позволяют судить, как нормы римского права преломлялись в действительной жизни.Весьма важными и интересными^ памятниками права являются юридические и неюридические литературные сочинения. Это прежде всего сочинения римских историков (Тит Ливии, Авл Геллий), грамматиков (Варрон, Фест, Валерий Проб и др.). Большую ценность представляют произведения римских писателей III и II вв. до н.э. Плавта и Теренция, которые в своих произведениях часто касались содержания права. Много интереснейших сведений содержится в произведениях римских ораторов. Один из них (Катон) писал о праве землепользования, другой (Цицерон) много выступал в судебных процессах и очень красочно передает картину римской судебной практики. Большой интерес представляют с этой точки зрения произведения Сенеки (I в. до н.э.).

 

Римская юриспруденция.

Римская юриспруденция ведет свое начало от практической деятельности юристов республиканского периода. Деятельности римских юристов характеризуются терминами respondere, cavere, agere. Термином respondere (т.е. отвечать, обещать другу другу) обозначается консультационная работа римских юристов — дача гражданам, обращавшимся к юристам, советов по возбуждавшим сомнение вопросам. Термином cavere (т.е. остерегаться, быть бдительным)— ограждение интересов данного гражданина при совершении сделок также путем совета не включать какое-либо невыгодное условие и т.п., для этой цели юрист часто составлял формуляр договора;наконец, agere обозначало руководить процессуальными действиями сторон (но не вести дело в качестве адвоката).Основателем 1й рим школы был юр Лабион, его 1м учеником был Прокул-школа Прокулианцев(прокулианская). Идейным противником Лабиона был юр Капитон, его 1й ученик юр Мазури Сабин-шк Сабиньянцев (Сабиньянская). Из Прокулянцев вышли: Ювенций цельз (отец и сын). Из школы Сабиньянцев вышли юр Гай, Сальвий. Юлиан.5 авторитетных юристов: Гай, Павел, Ульпиан, Папиниан, Модестин. В случае возник спора между ними право реш-го голоса принад Папиниану.

 

Кодификация Юстиниана

Самый значимый для Рп и совр юр-ии была код имп Юстиниана (нач в нач VIвнэ). Она отлич от др код тем. Что были собраны не только все кон, а также они были переработаны, в них были устранены противоречия. В виду того что работа предст-я значительная была создана спец комиссия. Ее возгл 2а наиболее авторитетных юриста Трибониан(зав отд редакт закона) и Феофил. В 533 году был составлен и обнародован сборник извлечений из сочинений классических юристов под названием Digesta (собранное) или Pandectae (все вмещающее). Этот сборник, получивший обязательную силу, состоял из 50 книг, разделенных на титулы и фрагменты.В том же 533 году был обнародован элементарный учебник римского права — Институции, т.к. в его основу были положены Инст Гайа, так же был издан сборник «50 решений». В нем рассм наиболее спорные вопросы РП. В средние века кодекс Юстиниана, дигесты, институции и новеллы стали называться свод гр права.

 

Понятие и виды исков.

Actio(иск)-это правотреб-е лица о защите своих прав.следующие важнейшие виды: 1actio in rem (вещный иск);2. actio in personam (личный иск).Вещный иск направлен на признание права в отношении определенной вещи. Ответчиком по такому иску может быть любое лицо, у кот на момент предъяв иска вещь находилась, поэтому на него распр абсолютная защита(виндик иск, т.е. собственник истреблении своего имущ из чужого незаконного владения) Личный иск, дается для защиты правоотношения личного характера между двумя или несколькими определенными лицами (например, требование платежа долга), т.к. ответчик по этому иску заранее определен, то на личный иск распр относительная защита.Вещные иски-имущественные- они делились на 3 группы:1.иски для восстановления нарушенного состояния имущественных прав. Здесь истец требовал только утраченную вещь, если вещь утрачена незак влад или испорчена до такой степени, что собств не может использовать ее по назначению, то будет подаваться не данный иск, а иск иск о возмещении убытка;2.штрафные иски, цель которых в частном наказании ответчика.3.иски, осуществляющие и возмещение убытков и наказание ответчика. Например, за повреждение вещи взыскивалась не их стоимость, а высшая цена, которую они имели в течение последнего года или месяца.Другое важное различие исков 1. иск строгого права 2.иск, основанные на доброй совести. В древ-й период всегда подав иски строго права, т.е. судья был связан буквой договора, из кот вытекает иск, при рассм дела он не вникал в суть спора и ответчик не мог заявить возражения. В исках осн на доброй совести полож судьи было несколько свободным. Судья уже принимал во внимание возражение ответчика мог исслед док-ва и заслушивать показ-я свидетелей и только после этого выносить решение по делу. Так же выд:1)иски по аналогии;2)иски с фикцией. Иски по аналогии-это аналогия закона. Иски с фикцией подавали перегрины на терр Рима, за кот как бы представ-я статус рим гр-а.

 

Исковая давность.

Исковая давность это срок в течении кот лицо узнав что его право нарушено могло обратиться в суд за защитой своих наруш прав, он начинает течь не с момента факт-го нарушения права. А с момента когда лицо узнало об этом нарушении(30 лет). Термин ИД стал использ лишь в 5внэ. А до этого исполь-ь законные сроки.ЗС истекает сам по себе, он не приост и не прерыв, срок ИД истекает ввиду безд-я лица. Срок ИД. Приост на то время. Когда сущ-т уваж препядствия для определения иска (болезнь, длит командир-а), затем срок ИД продалж, когда прекращ-я эти обстоят-а. Срок ИД может быть прерван, если должник признает все требования до пред иска; с момента пред-я иска.

 

Или это???

Полная правоспособность человека в области частноправовых отношений, в свою очередь, складывались из двух элементов: право вступать в регулируемый римским правом брак, создать римскую семью, а также право быть субъектом всех имущественных правоотношений и участником соответствующих сделок. Правоспособность признавалась возникшей в момент рождения человека, удовлетворявшего указанным выше требованиям и прекращалось с его смертью. Но, с точки зрения своего правового положения даже римские граждане делились на две большие группы: свободнорожденные и освобожденные из рабства римским гражданином, вольноотпущенники, подвергавшиеся и в качестве римских граждан некоторым ограничением в правах. Свободнорожденные римские граждане были носителями полной правоспособности, политической, семейной и имущественной. Основными политическими правами граждан были: право нести службу в регулярных римских войсках, право участвовать и голосовать в народных собраниях, а так же право быть избираемым в магистры. Женщины же, не имея политических прав, не имели и официального имени, они носили имя которое присваивалась им в быту, с присвоением в родительском падеже имени отца, мужа, под властью которого женщина состояла, в родительском падеже. Основания для утраты правоспособности были различны для разных ее степеней. Утрата свободы была следствием всех указанных выше оснований возникновения рабства. Основаниями утраты гражданства были все указанные выше основания утраты римского гражданства. Основаниями изменения семейного состояния были обстоятельства, порывавшие старые и устанавливавшие новые семейные связи. Так же на ряду с утратой дееспособности римское право знало ограничения правоспособности и дееспособности и оперировало единым понятием правоспособность. Правоспособным признавалось лицо, обладающие свободой, гражданством и семейной самостоятельностью. Полностью правоспособными являлись только свободные, самостоятельные римские граждане. Также на её полноту оказывали огромное влияние гражданская часть, вероисповедование, пол, возраст, состояние здоровья, родство, место жительства и иные обстоятельства, периодически имевшие место. 3 формы огр правоспос:1. Инфамия(умаление чести);2.интерстабилитас;3.турнитудум.Инфамия наступала:1.при осуждении за уголовное преступление или присуждение по искам вытек-х из договора особой чкстности(дог поручения, хранения);2.в рез нарушения норм касающ-я брака (если вдова выходила замуж в новый брак до истечения года после смерти мужа и наоборот);3. ввиду занятия позорной профессией (сводничество). Такие лица не могли представлять других в процессе. Они не могли вступать в законный брак со свободорожденными и ограничены в области наслед-го права. От инфамии отличалось такое огран правоспос, кот было связ с опред занятием (актерство и проституция), такое огран правоспособ-и навязывалось турнитудум. Такие лица в общ-е считалось бесчестными по хар-у своего поведения. Они ограничены в области наследования. Если лицо было свид-м по сделке, а потом отказалось дать показания по поводу этой сделки в суде, то оно ограничивалось в провоспособ-и в форме интерстабилитас. Это лицо уже никогда не могло быть свидетелем и было не в праве состав-ь завещание.

 

22. Правовое положение римских граждан.

Римское гражданство приобреталось:1.рождением. Причем ребенок, рожденный в римском браке, следовал состоянию отца, а ребенок, рожденный женщиной, не состоявшей в браке, следовал состоянию матери.При Юстиниане с целью укрепления института брака было устан правило, что реб рожд женщ вне брака вместе с мат-ю высел из Рима в провинцию и становились латинами, т.е. теряли статус р гр. 2. освобождением римским гражданином своего раба;3. усыновлением римским гражданином чужеземца;4. предоставлением римского гражданства отдельным лицам, общинам, провинциям особыми актами государства. Утрата римского гражданства. Прекращалось римское гражданство или со смертью, или утрачивалось при жизни чаще всего с утратой свободы. Гражданин мог и сам отказаться от прав гражданства, перейдя, например, в число латинов, в целях получения земель. В РП дееспос не употр, однако, право на заключ сделок зависило от возраста несовершеннолетнего. В римском праве до 7 лет лицо признавалось вполне недееспособным т. е. не могло самостоятельно заключать договоры и юридические акты, за них действовали опекуны.

7-14 лет – мальчика, 7-12 лет – девочки признавались способными совершать такие сделки. Которые ведут лишь к приобретению имущ для несовершеннолетнего без устан для него к-л обяз-й. Если нужно было совершить сделку по распр имущ-м, то требовалось разрешение опекуна. Опекуном был обычно ближайший родственник по указанию отца несовершеннолетнего, сделанному в его завещании, или по назначению магистрата. Опекун обязан был заботиться о личности и имуществе несовершеннолетнего. Отчуждать имущество несовершеннолетнего опекун нет имел права, за исключением случаев, когда это было безусловно необходимо. С 14 (для женщин с 12) до 25 лет в этом возрасте лицо было дееспособно. Но по просьбе таких лиц претор стал назначать им попечителя, как помощника в управлении имущ-м. Опека в римском праве назначалась над несовершеннолетними, а также над женщинами независимо от возраста; попечительство же устанавливалось в отношении совершеннолетних, не достигших 25 лет.. Попечительство устан над: 1. Над мал с 14 над дев с 12 до 25; 2. Над душевно больными;3. С физ недост;4. Над имущ несост-го должника;5. Над имущ зачатого, но родив-ся ребенка.

В РП эмансипация – т. е. освобождение детей (или внуков) из-под отцовской власти, т.е. эмансипир-е лицо самост-е лицо-сам гр-н. но на его детей эманс-я не распр.В РП можно было огран в правоспособности. 3 формы огр правоспос:1. Инфамия(умаление чести);2.интерстабилитас;3.турнитудум.Инфамия наступала:1.при осуждении за уголовное преступление или присуждение по искам вытек-х из договора особой чкстности(дог поручения, хранения);2.в рез нарушения норм касающ-я брака (если вдова выходила замуж в новый брак до истечения года после смерти мужа и наоборот);3. ввиду занятия позорной профессией (сводничество). Такие лица не могли представлять других в процессе. Они не могли вступать в законный брак со свободорожденными и ограничены в области наслед-го права. От инфамии отличалось такое огран правоспос, кот было связ с опред занятием (актерство и проституция), такое огран правоспособ-и навязывалось турнитудум. Такие лица в общ-е считалось бесчестными по хар-у своего поведения. Они ограничены в области наследования. Если лицо было свид-м по сделке, а потом отказалось дать показания по поводу этой сделки в суде, то оно ограничивалось в провоспособ-и в форме интерстабилитас. Это лицо уже никогда не могло быть свидетелем и было не в праве состав-ь завещание.

 

Правовое положение латинов.

Латины это жители Лациума, т.е. союза колоний, устроенных римом на зав террит-х. Правовое положение латина возникало в силу:1.рождения.2.освобождения из рабства господином – латином или римляном;3.присвоения правового положения латина актом государственной власти;4.добровольного перехода римского гражданина в разряд латина в целях приобретения земель.Латин мог легко стать р гр, просто переселиться в Рим, но нужно было оставить в колонии наследника муж пола (уст в пер аб мон). Латины не могли служить в Рим легионе, вступать в брак с Рим гр, но они могли голос-ь в народ собраниях.

 

Правовое положение рабов.

 

 

Основания возник рабства:1.плен;2. рождение от матери – рабыни;3.если свобод чел сам себя продавал в рабство. Рабы хотя и были не суб, а об прав они могли закл различ имущ сделки, все что они приобр-и по сделки поступало в собств хозяина, но обязывался по сделке сам раб-это пекулий. Пекулий-это имущество, выделяемое из общего имущества рабовладельца в управление раба.По мнению Гайа «Наше полож может становиться только лучше при помощи рабов, но не ухуд-я». Освобождение из рабства - манумиссия.2а способа: 1.офиц-признаны гос-м;2. Неофиц(неформ)-наход как бы в сост свободы. К офиц спос относ-я: 1)если рабовлад указ это в зав-и:а)в зав могло быть указано, что раб свободен, после вступления зав в силу; б)обязанность освободить раба. Могла быть заложена завещателем на наследника;в) в зав могло быть указ, что раб станет своб по отлагательным условиям, т.е. когда внесет себя за себя выкупную цену;2)вкл раба в ценз. К неофиц спос относ: -объявление об этом в кругу своих друзей;-объявление об этом в письме к рабу;-если господин и раб ели за одном столом;-церковный, если господин объяв-л об этом в стенах церкви. Неформ монумиссия означала, что раб не был полностью свободным, а прибывал в состоянии свободы. Условия огран монум:1)если освобожд раб до 30 лет, или рабов отпускал на волю господин до 20 лет. То треб-ь предвар-я проверка спец комиссии кот проверяла уважит монум-ии;2)клейменные рабы после освоб-я высыл-ь из Рима и станов перегринами;3)если у хоз было 3и раба, то он мог отпустить не более 2х, если 10, то не более 5, если 20, то не более 10, если 100. То не более 25. Макс кол-о рабов отпущенных 100 чел.

 

Правовое положение колонов

Колоны это новая кат юр зависимых людей, т.е. это арендатор земли (мелкие фермеры) формально свобод, но эк зав-й от землевлад-а. Основания возникновения юридического положения колона:1.рождение от родителей, из которых хотя бы один является колоном;2.соглашение, в силу которого свободный человек поселяется в качестве колона на чужой земле;3.проживание в течение 30 лет на чужой земле на условиях, на каких обычно живут колоны.4.Если трудоспособ-й гр-н был замечен за занятием нищенством, то он так же станов колоном. Распр мелкой зем аренды было вызвано эк положением Рима, т.е. с прекращением зав-х войн возникла нехватка раб-й силы для обраб земли, поэтому рим землевлад стали сдавать землю в аренду мелкими участками не за ден вознагр-е, а за опред долю урожая и с возложением на арендатора обяз-и обрабатывать и землю собственника.В IV в. н.э. закон запретил арендаторам отчуждать земли отдельно от колонов,а колонам было запрещено покидать землю без согласия собственника земли, т.е. колоны из формально свободных превращались в крепостных или же «рабов земли», поэтому колоннад считался основанием зарождения крепостничества. Выделяют 2 основания прекращения колоната:1.приобретение колоном обрабатываемого им земельного участки;2.возведение колона в сан епископа.

 

 

Юридические лица.

В Рп термин юр лицо не употреб и данное явление назыв-ь корпорация. Римские юристы выд признаки корпор, кот схожи с признаками современного юр лица:1)корп может рассм в сфере частного права так же как и физ лицо;2)юр существование корпораций не прекращаться и не нарушаться в случае выход а отдельных членов из состава объединений;3)имущ корпор обословлено от имущ-а ее членов;4)корп. как юр лицо, вступает в прав отнош с др лицами через посредничество физ лиц уполномоченных на то в устан-м порядке, т.е. физ лица-органы юр лица. До периода аб мон ни как не был урегулир-н порядок созд-я корпораций. Затем им Август издал указ по кот ни одна корпор не могла возникнуть без предварительного разрешения Сената и санкции императора, т.е. был установлен разрешительный способ создания корп. Это не распр-ь на создание религиозных учреждений и благотворительных организаций. Выделяли три основания прекращ деят-и корпр-ии: 1)с достижением цели деят-и;2)если деят-ь корп-ии принимала противозаконный характер;3)в случае выхода членов из корпорации (мин сколько должно оставаться 3и человека). В юр лит-е приводились след-е примеры корпр-й:1)союзы лиц одной профессии;2)союзы низших гос служащих;3)благотворит учрежд;4)казна.

 

Брак и его виды.

По мнению р юр Модестина «Брак это божеств союз мужчины и женщины, основ на равноправ сторон». Однако супруги в браке никогда не были полностью равноправными. До Юстиниана выд 2а вида брака:1)зак рим брак;2)брак между остальными кат насел. При Юстиниане выд 2а вида брака:1)cum manu (под властью мужа);2)sine manu(без вл мужа). От брака отличался конкубинат-это дозволенное законом постоянное сожительство м и ж, не отвеч-е требованиям Р брака.Условия вступления в брак:-согласие домовлыдки жен и нев;- требовалось достижение брачного совершеннолетия (14 лет – для мужчин, 12 лет – для женщин).-не допускался брак лица, состоявшего в др непрекращенном браке.-необходимо было, чтобы вступающие в брак лица имели право вступать в брак и создавать римскую семью. Брак признавался ничтожным в следующих случаях:- между родственниками по прямой линии,(отц-дочь)-между боковыми родственниками(брат-сестра);-между свойственниками (брат и жена брата). Совершению брака обычно предшествовало обручение. На обручении присут-и только домовлад жен и нев, кот обменивались подарками. Обручение совершалось в форме стипуляции (устный договор), т.е. домовлад нев обязыв-я передать ее жениху, а дом жениха обязыв принять нев в кач жены. В случае наруш обручения др сторона быоа вправе потребовать возмещение прич-го ущерба. Виновное лицо ограничивалось в правоспособ-и в форме инфамии. Сторона без серьез оснований нарушившая сторона обручения теряла право на возвращения сделанных его подарков, а полученные подарки она должна была возвратить. Случаи прекращения брака:1.смертью одного из супругов;2.утратой свободы одним из супругов3.утратой права гражданства,4. разводом. В класс период развод был свободным и допускался как по обоюдному согласию супругов по заявлению одного из них. При Юстин были установ сущ-е огран разводов,односторон заяв о разводе доп в след случаях:1)если др супруг нарушил верность;2)если др супруг покушался на жизнь 1го супруга;3)желание уйти в монастырь. Раз по одност заяв сопровожд наложением штрафа, но брак все равно расторгался. В Риме разрешалось вступать в брак неогран кол-о раз. Однако было устан правило, что новому супругу не может быть подарено или завещано больше имущ-а, чем детям от 1го брака.

 

 

Понятие и виды вещей

В классическом периоде выработалось понятие вещей в широком смысле. Этим широким понятием охватывались не только вещи в обычном смысле материальных предметов внешнего мира, но также юридические отношения и права.

Виды вещей: вещи движимые и недвижимые. Недвижимостями считались не только земельные участки и недра земли, но и все созданное чужим трудом на земле собственника. Оно признавалось естественной или искусственной частью поверхности земли. Сюда относились постройки, посевы насаждения.

Под движимыми вещами понимались мебель, домашняя утварь, рабы, животные.По законам XII таблиц приобретение земли и движимых вещей по давности владения требовало разных сроков: для давностного завладения землей был установлен в связи с системой двухпольного хозяйства был установлен более длительный (два года) срок, чем для движимых вещей (один год). вещи манципируемые и неманципируемые. Это деление определялось тем, что к числу манципируемых вещей относились вещи, которые издревле и еще ко времени законов XII таблиц рассматривалось как наиболее ценные части римского земельного хозяйства. Глава семьи силою, хватая их рукой (т.е. манципиальные вещи), заставлял рабов и крупный домашний скот работать на себя. Для этих вещей было характерен усложненный порядок перенесения права собственности на них. Для отчуждения неманципируемых вещей было достаточно простой передачи (в римском праве носило название «традицио»). вещи делимые и неделимые. Делимыми признавались вещи, которые от разделения не изменяют ни своего рода, ни своей ценности; каждая отдельная часть представляет прежнее целое, только в меньшем объеме. Делимыми считались земельные участки; построенные на них здания делились, но только вертикально. вещи потребляемые и непотребляемые. К потребляемым относились вещи, которые согласно их прямому назначению, при первом же пользовании материально уничтожались. Сюда относились продовольствие и деньги последние в том смысле, что при каждом расчете они терялись для собственника. Непотребляемыми вещами считались такие, которые не изнашивались от употребления (например, драгоценный камень), или если и уничтожались, то постепенно, теряя свою ценность и способность выполнять свое назначение. вещи, определяемыми родовыми признаками и индивидуальные. Юристы Рима относили к вещам, определенным родовыми признаками вещи, имеющие один общий ряд и не имеющие в обороте индивидуальности. Их меновая ценность определялась по их роду, мере, весу, числу… Если вещи или партия вещей рассматривалась участниками правоотношения как родовая, то она считалась юридически не подверженной гибель, ибо всегда могла быть заменена другой однородной вещью или другой партией однородных вещей. В случае же гибели индивидуально определенной вещи, лицо, обязавшееся доставить его, освобождалось от обязанности замены. вещи простые и сложные. В римском праве выделялись:

- простые вещи – образующие нечто физически связанное и однородное, не распадающееся на составные части (например, раб, бревно, камень…);

- сложные вещи, состоящими из искусственных соединений, имеющих между собой материальную связь и носящих общее наименование, например, здание, корабль, шкаф;

- третью группу составляли совокупности раздельных вещей, материально не связанных, соединенных только общим назначением и именем, например, стадо, легион.

вещи главные и побочные. Вещами побочными (или придаточными) являлись вещи, определенным образом зависящие от главной вещи и подчиненные юридическому положению последней. Основным видами побочных вещей считались: части вещи, принадлежности и плоды.

Принадлежность в римском праве называется вещь, связанная с другой (главной) вещью не физически, а экономически: главная вещь не считается незаконченной, если от нее отделена принадлежность. Принадлежность также может существовать отдельно от главной вещи, однако лишь при совместном использовании той или другой вещи достигается хозяйственный результат (например, замок и ключ). имущество. Самое раннее обозначение имущества гражданина дано в законах XII таблиц – это первоначальная совокупность рабов и скота. В цивильном праве укрепилось понятие имущества, добытого трудами домовладыки, переходящего с соответствующими культовыми обязанностями к наследникам. Т.е. понятие имущества включает в себя все то, что принадлежит данному лицу, независимо от того, само лицо приобрело это имущество, или имущество досталось ему по наследству. вещи, находившиеся в обороте и изъятые из гражданского оборота. К первой категории относились все вещи, составляющие объект частной собственности и оборота между отдельными людьми. Внеоборотными вещами считались такие вещи, которые или по своим естественным свойствам или в силу своего особого назначения не могли быть предметами частных правоотношений.Имущества общин – городов на практике также назывались публичными вещами. в римском праве выделялись вещи, изъятые из оборота, или вещи вне оборота – это вещи божественного права, которые не были способны быть предметом чьего-либо гражданского права. Сюда относились:

- вещи, посвященные богам – храмы, богослужебные предметы. Нов праве Юстиниана было допущено отчуждение священных вещей – для выкупа пленных или уплаты церковных долгов.

- места погребения членов рода, семьи отдельного человека и даже раба.;

- городские стены и ворота каждой общины – они принадлежали городу и в оборот могли входить только после срытия

Понятие и виды владения

Из прав на вещи раньше всего оформилось владение, за которым стоит право частной собственности. Понятие владения возникло первоначально в отношении земли. Владение есть прежде всего реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, физического отношения лица к предмету владения, связанное с юридическим последствиями, прежде всего снабженное юридической защитой. Для наличия владения необходимы были два элемента:1)само фактическое обладание2)намерение, воля на владение. Такая воля есть только:

- у подлинного собственника;

- у лица, которое в силу добросовестного заблуждения считает себя за собственника, хотя на самом деле таковым не является (это так называемый добросовестный владелец);

- у незаконного захватчика чужой вещи, прекрасно знающего, что он не имеет права собственности на данную вещь, и все-таки проявляющего волю владеть вещью как своей.

Таким образом, владение можно определить как фактическое обладание лица вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей; держание же – это фактическое обладание вещью без такого намерения (обладание возникает на основе договора с другим лицом). Виды владения. Владельцев вещи является ее собственник, так как вещи находятся в обладании тех, кому они принадлежат. В этом смысле собственник вещи является ее законным владельцем. Владельцы, фактически обладающие вещью с намерением относиться к ней как к собственной, но не имеющие права владеть, признаются незаконными владельцами. Незаконное владение в свою очередь может быть двух видов:

- незаконное добросовестное;

- незаконное недобросовестное владение.

Также принято выделят в особую группу несколько случаев владения, когда в силу особых причин владельческая защита давалась лицам, которых по существу нельзя признать владельцами в римском смысле слова – это так называемое производное владение: одни владели для давности, другие для защиты. К числу производных владельцев относится, 1)залоговые кредиторы – это лицо, которому вещь заложена (как правило, принадлежавшие к классу землевладельцев и ростовщиков). Это лицо держит вещь не от своего имени, не как свою, а как чужую с тем, чтобы вернуть ее собственнику, как только будет уплачен долг, обеспеченный залогом. По уплате обеспеченного залогом долга, они обязаны были вернут вещь, находившуюся в их временном владении. 2)юридическим владельцами считались также и секвесторы. Т.е. два лица спорят о том, кому из них принадлежит данная вещь. Не доверяя один другому, они передают ее впредь до разрешения их спора в судебном порядке на сохранение какому-то третьему лицу (это так называемая секвестрация). Это третье лицо вовсе не имеет намерения относиться к вещи как к своей. Он – держатель, но неизвестно, от чьего имени (так как о праве собственности на вещь идет спор); следовательно, в случае нарушений неизвестно, к кому же хранитель вещи должен обратиться за защитой. Поэтому за таким лицом была признана самостоятельная владельческая защита.

36. Возникновение и прекращение владения Приобретение владения всегда устанавливается впервые и самостоятельно сами лицом, желающим владеть предметом. Все способы приобретения владения в классическую эпоху представлялись римским юристам как первоначальные, всегда осуществлявшиеся впервые приобретателем.

При приобретении движимых вещей от прежнего владельца с его согласия достаточно было, чтобы вещи были перемещены отчуждателем в дом приобретателя и находились там под охраной. По аналогии способом передачи товаров считалась передача ключей от помещений, где находились проданные товары. Она рассматривалась как установление власти над всем, что находится в запертом помещении. При приобретении владения на недвижимость исходили из следующего правила. Продавцу при отчуждении недвижимости достаточно было показать покупателю передаваемый участок с соседней башни, чтобы совершить акт передачи участка.

Самовольный захват владения. Более сложным представлялся вопрос в тех случаях, когда появлялось постороннее лицо и завладевало участком в отсутствие и без ведома владельца. Самовольный захватчик, насильственно нарушивший существовавшее до тех пор владение, окончательно приобретал владение только в том случае, если прежний владелец, узнав об этом, не оспаривал захвата, или если и оспаривал, то без успеха. Насильственное вытеснение владельца из земельного участка не прекращало его владения, если его подвластным удавалось удержаться на нем.

Прекращение владения. В ладение утрачивалось с утратой хотя бы одного из двух необходимых элементов – само фактическое обладание и намерение, воля на владение. Так, владение лица прекращалось, как только вещь выходила из его обладания или лицо выражало желание прекратить владение (т.е. отчуждало вещь). Владение прекращалось в случае гибели вещи



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 1796; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.112.111 (0.053 с.)