Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Личные и имущественные отношения супругов.

Поиск

Личные и имущественные отношения супругов зав от вида закл брака.При браке кум ману жена была на положении дочери домовлад и становилась юр чцжой в своей старой семье. Власть мужа над женой неогран:1)если жен покидала дом мужа, то он мог потребовать ее как вещь, путем винд-го иска. Продать в кабалу, жена лишена полностью правос в обл им-х прав. Все что принад ей до брака-соб мужа. Она не прин участие в воспитании детей и данный брак мог быть расторг только по инициативе мужа. Данное бесправ положение жены смягч только тем, что в след-ии смерти мужа она была наслед мужа 1й очереди, так же она была агнаткой всех агнатов мужа. Брак сум ману не менял юридического положения, в котором жена была до вступления в брак. Она либо остается под вл своего прежнего домовлад. Либо становится самост-й. Она по-прежнему агнатка своих старых агнатов. Все им принад-е ей до брака –ее имущ и все что она приобрела во время брака так же ее. Она вправе вступить с мужем в любую имущественную сделку. Воспрещены были лишь дарения между супругами для того, чтобы обеспечить полную имущественную независимость супругов одного от другого. Жена прин участие в воспитании детей и данный брак мог быть расторгнут как по инициативе мужа так и по иниц жены. Приданое жены-гарантия сохранения брака. Если брак раст по ин мужа, то он должен был вернуть приданое домовлад-е жены. Если брак прек смертью мужа, то прид возвр жене или ей совместно с ее отцом. Если брак раст по инициативе жены, то прид-е оставалось мужу как компенсация. В случае прекращения брака смертью жены, приданое оставалось у мужа или возвращалась находившемуся в живых отцу жены, если приданое было им установлено. Если брак прекращался смертью мужа, приданое возвращалось жене или ей совместно с ее отцом. Приданое возвращалось жене и в том случае, когда брак прекращался разводом по инициативе мужа. Наоборот, приданое оставалось у мужа, если жена брала на себя инициативу развода или вызвала развод своим поведением. В праве Юстиниана это единственный случай, когда приданое оставалось у мужа.

 

32. Правовые отношения родителей и детей.Отцовская власть.Отношение между матерью и детьми. Самостоятельным лицом были только отец. Подвластный сын имеет и свободу и является гражданином как субъектом прав и обязанностей; в области публичного права он стоит (если он взрослый) наряду с отцом, может занимать публичные должности (только не может быть сенатором). Но в семье он всецело подчинен отцовской власти, притом независимо от возраста, и даже когда он уже состоит в браке и, быть может, имеет своих детей. Власть над детьми принадлежит именно отцу, а не обеим родителям.Отцовская власть возникает:1)с рождения сына или дочери от данных родителей, состоящих в законном браке; 2)путем узаконения;3)путем усыновления. Отцовская власть может быть установлена путем узаконения детей от конкубины. Узаконение есть признание законными детей данных родителей, рожденных ими вне законного брака. Способы узаконения:1)последующим браком родителей внебрачного ребенка;2)путем получения соответствующего императорского рескрипта3)путем зачисления сына в члены муниципального совета (курии); 4)если дочь выходит замуж за члена муниципального совета В отличие от узаконения, усыновление устанавливало отцовскую власть над посторонним лицом. Усыновление различалось двух видов:1)если усыновлялось лицо, не находящееся под отцовской властью (аррогацио).2)если же усыновление производилось в отношении лица, находящегося под отцовской властью (адорцио).По праву Юстиниана аррогацио совершалось путем получения на то императоского рескрипта, а адорцио – путем занесения в судебный протокол соглашения прежнего домовладыки и усыновляемого в присутствии усыновляемого.

В римском праве выделяют следующие условия усыновления:1)усыновлять может, как правило, только мужчина (женщина – в виде исключения, если она до усыновления имела детей, но их потеряла)2)усыновитель не должен быть подвластным;3)усыновитель должен быть старше усыновляемого не меньше, чем на
18 лет.Подвластный сын мог совершать имущественные сделки,но все что он приобретал автоматически поступало в собственность его отца.Но обязанным по сделкам подвластный признавался сам. Пекулий - это имущество, предоставляемое подвластному только в управление и пользование; собственником пекулия остается домовладыка. В случае смерти подвластного пекулий не переходит по наследству, а просто возвращается в непосредственное обладание отца. И наоборот С течением времени наряду с названным видом пекулия появились и другие виды пекулия, значительно расширившие имущественную самостоятельность подвластных и сделавшие их настоящими участниками гражданского оборота. Это военный пекулий, т.е. это имущество, которое сын приобретает на военной службе или в связи с военной службой (жалованье, военная добыча, подарки при поступлении на военную службу и т.п.) Отцовская власть прекращается в следующих случаях:1)смертью домовладыки (лица, состоящие под властью не непосредственно, например, внуки при живом их отце, со смертью домовладыки поступают под власть того, кто стоял между домовладыкой и подвластным, в данном примере – под власть отца);2)смертью подвластного (достижение совершеннолетие не прекращало отцовской власти)3)утратой свободы или гражданства домовладыкой или подвластным4)лишением домовладыки прав отцовской власти (за то, что он оставил подвластного без помощи и т.п.);4)приобретение подвластным некоторых почетных званий.

в результате эмансипации подвластного, т. е. освобождения из под власти по воле домовладыки и с согласия самого подвластного.

Но эмансипация могла быть отменена в виду неблагодарности эмансипированного в отношении прежнего домовладыки, например, в результате нанесения тяжких обид.

Отношения между матерью и детьми. Отношения между матерью и детьми глубоко различны, в зависимости от того, состоит ли мать в браке кум ману или в браке сум ману с отцом детей. Мать, состоящая в браке кум ману, для детей является своего рода сестрой и вместе с ними подчинена власти своему мужа, или его домовладыки. На равных с детьми началах она наследует после мужа. В качестве агнатов ее сыновья осуществляют над нею опеку после смерти мужа. В браке сум ману мать имела право на совместное проживание с нею несовершеннолетних детей, находившихся под опекой постороннего лица или даже под отцовской властью мужа, с которым мать была в разводе. Матери было предоставлено права на алименты от детей, детям было воспрещено предъявлять к матери инфамирующие иски, привлекать ее к суда без разрешения магистрата.

Понятие вещного и обязательного права

Классификация имущественных прав на вещные и обязательственные права не упоминается у римских юристов. Они лишь говорили о различии исков вещественных и исков личных. Разграничение же вещных и обязательственных прав выработано позднейшими учеными, но на материале, содержащемся у римских юристов.

В тех случаях, когда лицо имеет такое право на вещь, которое предоставляет его носителю возможность непосредственного воздействия на нее (т.е. когда предметом права является вещь), право называется вещным (т.е. право на вещь); в тех же случаях, когда у субъекта нет непосредственного права на вещь, а только есть право требовать от другого лица предоставления вещи, такое право называется правом обязательственным. Таким образом, различие вещных и обязательственных прав проводится по объекту права: если объектом права является вещь, то перед нами право вещное; если объектом права служит действие другого лица, так, что субъект права может лишь требовать совершения условленного действия (или воздержания от него), - это право обязательственное.

Понятие и виды вещей

В классическом периоде выработалось понятие вещей в широком смысле. Этим широким понятием охватывались не только вещи в обычном смысле материальных предметов внешнего мира, но также юридические отношения и права.

Виды вещей: вещи движимые и недвижимые. Недвижимостями считались не только земельные участки и недра земли, но и все созданное чужим трудом на земле собственника. Оно признавалось естественной или искусственной частью поверхности земли. Сюда относились постройки, посевы насаждения.

Под движимыми вещами понимались мебель, домашняя утварь, рабы, животные.По законам XII таблиц приобретение земли и движимых вещей по давности владения требовало разных сроков: для давностного завладения землей был установлен в связи с системой двухпольного хозяйства был установлен более длительный (два года) срок, чем для движимых вещей (один год). вещи манципируемые и неманципируемые. Это деление определялось тем, что к числу манципируемых вещей относились вещи, которые издревле и еще ко времени законов XII таблиц рассматривалось как наиболее ценные части римского земельного хозяйства. Глава семьи силою, хватая их рукой (т.е. манципиальные вещи), заставлял рабов и крупный домашний скот работать на себя. Для этих вещей было характерен усложненный порядок перенесения права собственности на них. Для отчуждения неманципируемых вещей было достаточно простой передачи (в римском праве носило название «традицио»). вещи делимые и неделимые. Делимыми признавались вещи, которые от разделения не изменяют ни своего рода, ни своей ценности; каждая отдельная часть представляет прежнее целое, только в меньшем объеме. Делимыми считались земельные участки; построенные на них здания делились, но только вертикально. вещи потребляемые и непотребляемые. К потребляемым относились вещи, которые согласно их прямому назначению, при первом же пользовании материально уничтожались. Сюда относились продовольствие и деньги последние в том смысле, что при каждом расчете они терялись для собственника. Непотребляемыми вещами считались такие, которые не изнашивались от употребления (например, драгоценный камень), или если и уничтожались, то постепенно, теряя свою ценность и способность выполнять свое назначение. вещи, определяемыми родовыми признаками и индивидуальные. Юристы Рима относили к вещам, определенным родовыми признаками вещи, имеющие один общий ряд и не имеющие в обороте индивидуальности. Их меновая ценность определялась по их роду, мере, весу, числу… Если вещи или партия вещей рассматривалась участниками правоотношения как родовая, то она считалась юридически не подверженной гибель, ибо всегда могла быть заменена другой однородной вещью или другой партией однородных вещей. В случае же гибели индивидуально определенной вещи, лицо, обязавшееся доставить его, освобождалось от обязанности замены. вещи простые и сложные. В римском праве выделялись:

- простые вещи – образующие нечто физически связанное и однородное, не распадающееся на составные части (например, раб, бревно, камень…);

- сложные вещи, состоящими из искусственных соединений, имеющих между собой материальную связь и носящих общее наименование, например, здание, корабль, шкаф;

- третью группу составляли совокупности раздельных вещей, материально не связанных, соединенных только общим назначением и именем, например, стадо, легион.

вещи главные и побочные. Вещами побочными (или придаточными) являлись вещи, определенным образом зависящие от главной вещи и подчиненные юридическому положению последней. Основным видами побочных вещей считались: части вещи, принадлежности и плоды.

Принадлежность в римском праве называется вещь, связанная с другой (главной) вещью не физически, а экономически: главная вещь не считается незаконченной, если от нее отделена принадлежность. Принадлежность также может существовать отдельно от главной вещи, однако лишь при совместном использовании той или другой вещи достигается хозяйственный результат (например, замок и ключ). имущество. Самое раннее обозначение имущества гражданина дано в законах XII таблиц – это первоначальная совокупность рабов и скота. В цивильном праве укрепилось понятие имущества, добытого трудами домовладыки, переходящего с соответствующими культовыми обязанностями к наследникам. Т.е. понятие имущества включает в себя все то, что принадлежит данному лицу, независимо от того, само лицо приобрело это имущество, или имущество досталось ему по наследству. вещи, находившиеся в обороте и изъятые из гражданского оборота. К первой категории относились все вещи, составляющие объект частной собственности и оборота между отдельными людьми. Внеоборотными вещами считались такие вещи, которые или по своим естественным свойствам или в силу своего особого назначения не могли быть предметами частных правоотношений.Имущества общин – городов на практике также назывались публичными вещами. в римском праве выделялись вещи, изъятые из оборота, или вещи вне оборота – это вещи божественного права, которые не были способны быть предметом чьего-либо гражданского права. Сюда относились:

- вещи, посвященные богам – храмы, богослужебные предметы. Нов праве Юстиниана было допущено отчуждение священных вещей – для выкупа пленных или уплаты церковных долгов.

- места погребения членов рода, семьи отдельного человека и даже раба.;

- городские стены и ворота каждой общины – они принадлежали городу и в оборот могли входить только после срытия

Понятие и виды владения

Из прав на вещи раньше всего оформилось владение, за которым стоит право частной собственности. Понятие владения возникло первоначально в отношении земли. Владение есть прежде всего реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, физического отношения лица к предмету владения, связанное с юридическим последствиями, прежде всего снабженное юридической защитой. Для наличия владения необходимы были два элемента:1)само фактическое обладание2)намерение, воля на владение. Такая воля есть только:

- у подлинного собственника;

- у лица, которое в силу добросовестного заблуждения считает себя за собственника, хотя на самом деле таковым не является (это так называемый добросовестный владелец);

- у незаконного захватчика чужой вещи, прекрасно знающего, что он не имеет права собственности на данную вещь, и все-таки проявляющего волю владеть вещью как своей.

Таким образом, владение можно определить как фактическое обладание лица вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей; держание же – это фактическое обладание вещью без такого намерения (обладание возникает на основе договора с другим лицом). Виды владения. Владельцев вещи является ее собственник, так как вещи находятся в обладании тех, кому они принадлежат. В этом смысле собственник вещи является ее законным владельцем. Владельцы, фактически обладающие вещью с намерением относиться к ней как к собственной, но не имеющие права владеть, признаются незаконными владельцами. Незаконное владение в свою очередь может быть двух видов:

- незаконное добросовестное;

- незаконное недобросовестное владение.

Также принято выделят в особую группу несколько случаев владения, когда в силу особых причин владельческая защита давалась лицам, которых по существу нельзя признать владельцами в римском смысле слова – это так называемое производное владение: одни владели для давности, другие для защиты. К числу производных владельцев относится, 1)залоговые кредиторы – это лицо, которому вещь заложена (как правило, принадлежавшие к классу землевладельцев и ростовщиков). Это лицо держит вещь не от своего имени, не как свою, а как чужую с тем, чтобы вернуть ее собственнику, как только будет уплачен долг, обеспеченный залогом. По уплате обеспеченного залогом долга, они обязаны были вернут вещь, находившуюся в их временном владении. 2)юридическим владельцами считались также и секвесторы. Т.е. два лица спорят о том, кому из них принадлежит данная вещь. Не доверяя один другому, они передают ее впредь до разрешения их спора в судебном порядке на сохранение какому-то третьему лицу (это так называемая секвестрация). Это третье лицо вовсе не имеет намерения относиться к вещи как к своей. Он – держатель, но неизвестно, от чьего имени (так как о праве собственности на вещь идет спор); следовательно, в случае нарушений неизвестно, к кому же хранитель вещи должен обратиться за защитой. Поэтому за таким лицом была признана самостоятельная владельческая защита.

36. Возникновение и прекращение владения Приобретение владения всегда устанавливается впервые и самостоятельно сами лицом, желающим владеть предметом. Все способы приобретения владения в классическую эпоху представлялись римским юристам как первоначальные, всегда осуществлявшиеся впервые приобретателем.

При приобретении движимых вещей от прежнего владельца с его согласия достаточно было, чтобы вещи были перемещены отчуждателем в дом приобретателя и находились там под охраной. По аналогии способом передачи товаров считалась передача ключей от помещений, где находились проданные товары. Она рассматривалась как установление власти над всем, что находится в запертом помещении. При приобретении владения на недвижимость исходили из следующего правила. Продавцу при отчуждении недвижимости достаточно было показать покупателю передаваемый участок с соседней башни, чтобы совершить акт передачи участка.

Самовольный захват владения. Более сложным представлялся вопрос в тех случаях, когда появлялось постороннее лицо и завладевало участком в отсутствие и без ведома владельца. Самовольный захватчик, насильственно нарушивший существовавшее до тех пор владение, окончательно приобретал владение только в том случае, если прежний владелец, узнав об этом, не оспаривал захвата, или если и оспаривал, то без успеха. Насильственное вытеснение владельца из земельного участка не прекращало его владения, если его подвластным удавалось удержаться на нем.

Прекращение владения. В ладение утрачивалось с утратой хотя бы одного из двух необходимых элементов – само фактическое обладание и намерение, воля на владение. Так, владение лица прекращалось, как только вещь выходила из его обладания или лицо выражало желание прекратить владение (т.е. отчуждало вещь). Владение прекращалось в случае гибели вещи или превращения ее во внеоборотную вещь.Если владение осуществлялось через представителя, то оно прекращалось помимо воли владельца, в том случае, если прекратилось возможность обладания вещью и в лице представителя и в лице представляемого. Прекращение владения всегда наступало в случае смерти владельца, и его наследники должны были вновь осуществить и обосновать весь состав владения в своем лице. Если владелец был только вытеснен из владения, то последнее сохранялось, пока посторонние лица продолжали владеть для него и за него. Потеря ими владения влекло за собой утрату владения хозяина в том случае, если для последнего была исключена возможность воздействия на вещь.

37.Защита владения В отличие от держания владение пользовалось самостоятельной владельческой защитой. Владельческая защита, построенная на выяснении одних только фактов (владения и его самоуправного нарушения), вне зависимости от вопроса о праве на владение данной вещью, называлось посессорной; защита прав, требующая доказательства наличия у данного лица права, называлась петиторной. Владение защищалось не исками, а интердиктами. Классическое римское право знало два интердикта, направленных на сохранение и удержание существующего владения:1)интердикт для защиты владения недвижимостью;2)интердикт для защиты владения движимой вещью.Исторически интердикт о защите владения недвижимостью возник раньше интердикта о защите владения движимой вещью.

Вторую группу владельческих средств защиты составляли рекуператорские интердикты. Они содержали условный приказ, обращенный только к одной стороне, как ответчику. Приказ содержал предписание правонарушителю, активному насильнику возвратить потерпевшему неправомерно отнятые объекты. В эту группу входили два интердикта:

1. первый интердикт давал право насильственно вытесненному лицу из владения земельным участком право в течение года требовать восстановления владения.

Истцом являлся всякий, кто утрачивал, вследствие насилия, юридическое владение земельным участком, а ответчиком, кто вытеснил истца, независимо от того, сохранялось ли владение за ним или он переставал уже владеть.

для возврата движимых и недвижимых вещей, предоставленных во временное пользование до востребования, служил интердикт о прекарном владении. 38.Возникновение и развитие институтов права собственности в Др Риме Право собственности во всякой системе права является центральным правовым институтом, предопределяющим характер всех других институтов частного права (договоров, семьи, наследования). В доклассическое время не существовало общего определения собственности, а давалось перечисление отдельных полномочий собственника. В римских юридических источниках можно выделить устойчивые слововыражения и термины, обозначающие различные правовые аспекты и функции собственности. Наиболее употребительные следующие: dominium, proprietas и habere (держать). Термин dominium означал «господство» и применялся ко всем случаям, когда какая-нибудь вещь находилась в чьей-либо власти, применялся ко всему тому, то находится в хозяйстве, в доме.

Но не всякая вещь могла быть предметом права частной собственности; наряду с этим не всякая вещь, принадлежащая лицу на праве частной собственности, могла быть предметом распоряжения или, как нередко выражаются, быть предметом оборота. Так, например, текущая вода, как вечно изменяющаяся в своем составе, воздух (атмосфера), как не поддающийся исключительному (обособленному) обладанию по своей беспредельности, не состояли ни в чьей частной собственности, являлись «общими для всех вещами», разумеется, до тех пор, пока не произошло «обособ­ление»; вода, взятая из реки в бочку, составляла обычный предмет частной собственности. Такие вещи, как яды, а в римских условиях — запрещенные книги, находясь в частной собственности граждан, не могли быть предметом оборота. Ограничения прав собственности, в особенности, земельной собственности, существовали с древнейших времен. При мелкой земельной собственности эксплуатация участка часто вызывала необходимость в использовании соседнего участка (например, брать воду у соседа при отсутствии своего источника). Путем особых юридических сделок стали оформлять в области сельскохозяйственных, а потом и городских отношений права на чужую собственность, названные сервитутами.

 

 

39. Понятие и содержание права собственности Собственнику принадлежало:

- право пользования вещь (ius utendi),

- право извлечения плодов и доходов (ius fruendi),

- право распоряжения (ius abutendi).

К этим элементам содержания права собственности можно было бы добавить:

- право владеть вещью (ius possidenti),

- право истребовать вещь из рук каждого ее фактического обладателя, безразлично – владельца или держателя (ius vindicandi).Законные ограничения собственности были введены еще законами XII таблиц и в литературе названы легальными сервитутами. К ним относились:1)собственник участка обязан допускать на свой участок через день соседа для собирания плодов, падающих с деревьев, растущих на участке соседа2)перевешивание ветвей дерева и перерастание самого дерева на соседний участок дают собственнику этого участка право самому срезать свисающие до 15 фунтов ветви или срубить дерево, если этого не сделает сосед;3)собственник не обязан терпеть надстройку соседа над границей своего участка, равно как и выпячивание стены более, чем на полфута;4)собственник обязан допускать за определенное вознаграждение проход чрез его участок к оказавшимся на нем местам погребения.

40. Виды права собственности Квиритская собственность. Право квиритской соб­ственности было недоступно для перегринов и не распростра­нялось на провинциальные земли. Т.е. квиритская собственность могла принадлежать только полноправным римским гражданам и тем, кто был наделен правом быть субъектом всех имущественных правоотношений и участником соответствующих сделок. Кроме римской правоспособности требовалось, чтобы и вещь была способна к участию в римском обороте. По квиритскому праву, все участки и поместья на итальйской земле были изъяты от земельного обложения (ему они подвергались только с III в. н. э.). Собственность перегринов. Неримские граждане (латины и перегрины) подчинялись в Риме праву своей родины. Доступ к римской собственности путем совершения сделок был открыт в начале республики, главным образом, в области оборота движимых вещей, в интересах самих римлян. По цивильному праву некоторым общинам и даже отдельным лицам из иностранцев предоставлялось право участия в обороте римлян - ius cоmmercii. Из сделок иностранцам были доступны манципация и литеральные (счетно-письменные) договоры. Приобретаемое иностранцами право защищалось только эдиктом перегринского претора при помощи «фиктивных» исков, где за истцом «воображалось» свойство римского гражданина. Эти иски были направлены против частных нарушений права и влекли наложение штрафов. Провинциальная собственность. Провинциальная земля была собственностью римского народа по праву завоевания и носила публично-правовой характер. Обыкновенно ее делили на две части:

1)государственная собственность;2)другая предоставлялась прежним владельцам для пользования, согласно их национальным законом и обычаям. Но по воле римского государства прежние владельцы могли быть в любое время лишены предоставленного им права пользования. Провинциальная собственность отличалась от квиритской собственности на италийские земли в области публичного права, главным образом, тем, что с провинциальных земель взимались в пользу казны особые платежи.

41.Общая собственность В некоторых случаях одна вещь принадлежит не одному собственнику, а нескольким сообща. Это отношение римские юристы так и называют communio (общность); в современном гражданском праве в таких случаях говорят о праве общей собственности или сособственности. Общие собственники имели право совместного владения и пользования вещью. Плоды приобретались ими тоже в идеальных частях. Если пользование вещью выходило за рамки обыкновенного порядка, то требовалось согласие всех. Для принятия необходимых мер к сохранению вещи каждый участник мог требовать согласия остальных участников. Каждый участник мог отчуждать и обременять свою долю в общей собственности. В этой же доле он мог защищать свое право против третьих лиц. Римские юристы провозгласили два правомочия общих собственников:1)право воспрещения любым из участников актов распоряжения со стороны других и 2)право каждого участника требовать раздела общей собственности (кроме тех случаев, когда интересы самой вещи и ее качеств требовали временного недопущения раздела).

42.Классификация способов приобритения права собственности.. Факты с наступлением которых лицо приобретает право собственности, называются способами приобретения права собственности, а те юридические факты (в особенности сделки), которые служат основанием для приобретения права собственности, называются титулом приобретения.

Способы приобретения права собственности делятся на первоначальные и производные.

Первоначальным называется такой способ приобретения, при котором право приобретателя устанавливается независимо от предыдущего права на данную вещь. При производном способе приобретения право приобретателя основывается на праве предшествующего собственника, выводится из его права.Важнейшим и наиболее распространенным способом приобретения права собственности была передача вещи (traditio). Традицию в качестве способа приобретения права собственности можно определить как передачу одним лицом другому фактического владения вещью с целью пере­дачи права собственности на эту вещь.Традицио как способ приобретения права собственности предполагала следующие элементы:

а) переход владения вещью к приобретателю по воле отчуждателя;

б) так называемую легитимацию на передачу, т.е. право передающе­го вещь на ее отчуждение; такое право нормально принадлежит собственнику, но уполномочен на отчуждение иногда и не соб­ственник (залоговый кредитор);

в) соглашение сторон о том, что владение вещью передается для перенесения права собственности на передаваемую вещь;

г) не должно быть запрещения для передающего вещь отчуждать ее (например, такое запрещение было установлено для мужа в отношении отчуждения земельного участка, полученного им в приданое за женой). Первоначальное приобретение. Захват бесхозяйственной вещи. В римском праве существовало правило, что вещь, не изъятая из оборота, но и не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит с намерением присвоить себе. Путем такого захвата можно было приобрести право собственности на вещи, которые вообще еще не имели собственника (дикие животные, рыбы в реке и т.п.), а также на вещи, брошенные собственником (т.е. вещи, от которых собственник отказался).

Брошенные вещи не следует смешивать с вещами потерянными и спрятанными. Спрятанные вещи вообще продолжали находиться в собственности того лица, которому они принадлежали до этого. Но если вещи спрятаны так давно, что установить и отыскатьих собственника невозможно, они признавались кладом. В древнем римском праве клад рассматривался как составная часть вещи, в которой он спрятан (обычно земли), а потому принадлежал ее собственнику. Начиная со II в. н. э. для поощрения отыскания кладов (и следовательно, включения спрятанных имуществ в оборот) клад стал признаваться принадлежащим в половине собственнику земли, в которой клад открыт, и в другой половине — лицу, открывшему клад.

Приобретение права собственности по давности вла­дения. Приобретательную давность можно определить как такой способ приобретения права собственности, который сводится к признанию собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного законом срока и при наличии определенных условий.Условия приобретения права собственности по давности в конечном итоге определялись следующим образом:

а) необходимо владение вещью;

б) притом — добросовестное;

в) владение должно иметь законное основание.

г) владение должно продолжаться в отношении движи­мых вещей три года, в отношении недвижимых —10 или 20 лет. Давностный срок должен был течь непрерывно.

д) наконец, необходима была способность вещи к приобретению по давности; такой способностью не обладают вещи, изъятые из оборота, краденые (хотя бы данный владелец был добросовестным) и некоторые другие.

Спецификация (переработка вещей). Этим термином обозначается изготовление из данного материала новой вещи (переработка одной вещи в другую}, например, сделана ваза из металла, мебель из досок и т.п. Если и материал и труд принадлежали одному лицу, вопрос о праве собственности решался просто: новая вещь принадлежала тому же лицу. Но если труд по переработке приложен к чужому материалу, то классические юристы решали вопрос следующим образом. Соединение и смешение вещей. Если какая-нибудь вещь присоединялась к другой вещи так, что превращалась в ее составную часть, она в силу утраты самостоятельного существования поступала в собственность того, кому принадлежала эта другая вещь. В случае присоединения вещи к другой (в качестве ее основной части) право на присоединившуюся вещь принадлежало собственнику основной вещи заново, и поэтому приобретение признавалось первоначальным, а не производным.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 286; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.140.198.201 (0.018 с.)