Вопрос 1. Основные теории возникновения права. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вопрос 1. Основные теории возникновения права.



Вопрос 1. Основные теории возникновения права.

· Теологическая (Фома Аквинский): исходит из божественного происхождения права как вечного, выражающего божью волю и высший разум явления. Но она не отрицает наличия в праве природных и человеческих (гуманистических) начал. Многие религиозные мыслители утверждали, что право – Богом данное искусство добра и справедливости.

· Теория естественного права (Г. Гроций): параллельно существуют позитивное право, созданное государством, и естественное право (возникающее либо по Божьей воле, либо спонтанно, в соответствии с самой природой человека). В естественно-правовой теории доминирует антропологическое объяснение права и причин его возникновения.

· Историческая теория (Ф. Савиньи): согласно взглядам сторонников исторической школы право не создается законодателями, оно появляется самопроизвольно в результате развития народного духа, примерно так же, как появляется язык.

· Марксистская: право – это возведенная в закон воля экономически господствующего класса.

Вопрос 2. Понятие и сущность права.

 

Право – это система общеобязательных, нормативных предписаний или правил поведения, которые устанавливает и реализует государство.

Право выражает интересы общества, регулирует наиболее значимые общественные интересы, предоставляет субъективные права и возлагает юридические обязанности. Право создаётся государством и обеспечивается силой государственного принуждения, носит общеобязательный характер, закреплено в системах нормативных актов. Право зависит от политического режима государства, его культуры, морали и т.д. Право призвано служить всему населению государства и выражать его интересы. Оно же является мерилом всех свободы и ответственности субъекта правоотношений. Именно право выступает средством удовлетворения различных интересов и потребностей.

 

Вопрос 3. Понятие права в объективном и субъективном смысле.

Совокупность юридических норм, сформулированных и внешне выраженных в различных официальных актах государства (конституциях, кодексах, законах, указах, постановлениях и т.д.) представляет собой право в объективном смысле. Система прав, свобод и обязанностей граждан, закрепленных в действующем законодательстве или вытекающих из многочисленных конкретных правоотношений, а также присущих индивиду от рождения, составляет право в субъективном смысле. В первом случае право представляет собой совокупность установленных государством норм, а во втором – всё, что связано с их реализацией. В этом и заключается основное различие права в объективном и субъективном смыслах.

 

 

Вопрос 4. Общая характеристика современного правопонимания: право и закон, право как система правоотношений, справедливость и учебная дисциплина.

Соотношение права и закона:

1. Право и закон следует различать. Закон (официальные источники норм) - это форма выражения, объективирования права вовне, а право -единство этой формы и содержания (правил поведения).

2. Не может быть права до и вне закона (своей формы). Форма - способ жизни права, его существования.

3. Закон может иметь неправовое содержание.

Право как система правоотношений:

Правоотношение - это общественное отношение, урегулированное правовой нормой. Правоотношения возникают между физическими и юридическими лицами.

Правоотношения представляют собой систему, в основе которой лежит право. Именно право устанавливает права и обязанности сторон, их отношение к объекту правоотношений, меру ответственности за нарушения сторонами или одной из сторон обязательств.

Право неотделимо от справедливости: она есть сердцевина права. Справедливость, как основной принцип естественного права, внутренне присуща праву, которое является не столько внешней принудительной силой, сколько предписанием действовать по справедливости. Сущность права состоит в том, что оно - способ установления справедливого баланса интересов всех и каждого. И хотя принудительность и является объективным свойством права, не она, а справедливость определяет его сущность. Право, таким образом, опирается на справедливость, а не на силу.

Право как учебная дисциплина представляет собой начальный уровень познания и изучения права. Она необходима в первую очередь для ознакомления обучающихся с функциями, нормами и значениями права, для вооружения их теми знаниями, которыми им придётся оперировать в обычной жизни, что делает правоведение практической дисциплиной.

 

Вопрос 5. Понятие и классификация принципов права.

Принципы права — основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его функционирование. Могут быть закреплены в нормативных актах или вытекать логически из самого его содержания.

 

1) Общие принципы права - исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие сущность и социальную природу права в целом, к ним относятся: принцип гуманизма, принцип демократии, принцип законности, равноправия, справедливости, единства прав и обязанностей.

2) Межотраслевые принципы права - исходные положения, которые подчеркивают общность и специфику нескольких смежных отраслей права (принцип личной ответственности — в уголовном и административном праве; принцип состязательности — в процессуальных отраслях права и т. д.).

3) Отраслевые принципы права - исходные положения, которые отражают специфику отношений в той или иной отрасли (принцип свободы расторжения договора в трудовом праве, принцип разделения властей — в конституционном праве и т. д.).

 

Вопрос 6. Понятие источника и формы права. Виды форм права.

Источники права – исходящие от государства способы выражения и закрепления норм права.

 

Виды форм права:

· Правовой обычай — представляет собой неписаное правило поведения, сложившееся вследствие его фактического и многократного применения в течение длительного времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного правила (например, регистрация ребёнка в органах ЗАГС проводится в соответствии с обычаями данного государства).

· Нормативный правовой акт -официальный письменный документ (акт правотворчества), исходящий от компетентного органа и содержащий решение об установлении, изменении или отмене правовых норм.

· Юридический прецедент -решение судебного органа по конкретному делу официально становится общим правилом, эталоном разрешения аналогичных дел другими судами либо служит примерным образцом толкования закона.

· Правовая доктрина -положения из работ известных учёных для юридического решения возникшего спора, имеющего правовое значение.

 

Вопрос 7. Нормативные акты: понятие, классификация.

 

Нормативно-правовой акт - это официальный документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения.

Классификация нормативных актов

По субъектам правотворчества:

а) государство;

б) негосударственные организации;

в) народ непосредственно.

По времени действия:

а) неопределенно-длительного действия;

б) временного действия.

По юридической силе:

1. Законы.

2. Подзаконные акты.

Вопрос 9. Подзаконные нормативные акты и их виды.

Подзаконный нормативно-правовой акт — это акт, изданный в соответствии с законом и ему не противоречащий.

Виды подзаконных актов:

· Указы Президента РФ;

· Постановления и распоряжения Правительства РФ;

· Приказы, инструкции и положения министерств;

· Решения и постановления органов государственной власти субъектов РФ;

· Нормативные акты муниципальных органов;

· Локальны нормативные акты (например, правила внутреннего трудового распорядка).

 

 

Функции:

1. познавательно-преобразовательная, которую связывают с теоретической и организаторской деятельностью по формированию правового государства и гражданского общества;

2. праворегулятивная, которая направлена на реализацию эффективного и устойчивого функционирования элементов правовой системы и всего общества; 3.

3. ценностно-нормативная, которая проявляется в различных, имеющих ценностное значение фактах жизни, которые отображаются в поступках и сознании людей;

4. правосоциализаторская, через которую правовая культура выражается в формировании правовых качеств личности, а также организации самовоспитания и правового обучения, юридической помощи населению;

5. коммуникативная, реализуемая через общение граждан в юридической сфере.

Правовой нигилизм - негативно отрицательное и равнодушное отношение к праву, основанное на юридическом невежестве и правовой невоспитанности основной массы населения.

Правовой идеализм - это переоценка права и его возможностей.

 

 

Вопрос 35. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.

 

Федеральное Собрание осуществляет законодательную власть в РФ независимо от других органов государственной власти РФ. Является высшим органом законодательной власти.

 

Федеральное Собрание состоит из двух палат:

1. Совета Федерации (в него входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ: один – представитель законодательной власти субъекта РФ, а другой – исполнительной власти);

2. Государственной Думы (в ее состав избираются депутаты путем всеобщего открытого голосования).

 

Принципы деятельности:

1. принцип «императивного мандата» (т. е. обязательности исполнения наказов избирателей и отчетность перед ними);

2. принцип «свободного мандата» (т. е. свободного своего волеизъявления без влияния со стороны какого бы то ни было органа власти или должностного лица).

 

Полномочия и принципы деятельности Федерального собрания:

· порядок формирования и компетенция палат Федерального Собрания устанавливаются Конституцией РФ;

· Федеральное Собрание является представителем народа России и отстаивает его интересы;

· Федеральное Собрание – единственный орган, обладающий правом принятия государственного бюджета и контроля за его исполнением;

· выборы Президента РФ назначаются Федеральным Собранием. Оно же контролирует процесс отрешения Президента от должности.

 

Основной функцией Федерального Собрания является принятие (нижней палатой) и одобрение (верхней палатой) федеральных конституционных и федеральных законов.

 

Федеральное Собрание независимо в осуществлении своих полномочий, но его нижняя палата (Государственная Дума РФ ) может быть распущена Президентом РФ в случаях:

a. трехкратного неодобрения Федеральным Собранием кандидатуры Председателя Правительства РФ, предложенной Президентом РФ;

b. объявления «вотума недоверия» Правительству РФ, с которым дважды не согласился Президент РФ.

 

Вопрос 48. Брачный договор.

 

Брачный договор - это соглашение между супругами (будущими или настоящими), в котором они определяют имущественные и финансовые взаимоотношения во время брака и при разводе.

 

Брачный договор составляется в письменном виде и нуждается в обязательном нотариальном заверении. Он может быть заключён как до брака, так и во время него, а также расторгнут в любой момент по решению обоих супругов. Брачный договор может быть заключён под условием, то есть могут быть предусмотрены условия, в зависимости от наступления или не наступления которых возникают те или иные права и обязанности.

 

Условия заключения:

1. Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения супругов. Такой запрет прежде всего связан с тем, что принудительное использование условий договора, регулирующих эти отношения, практически невозможно.

2. Брачный договор не может касаться личных прав и обязанностей супругов в отношении их детей.

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их право обращаться в суд за защитой.

 

Вопрос 61. Содержание и виды экологических правоотношений.

Содержание экологических правоотношений:

а) право на определенное поведение, т.е. на совершение действия или бездействия.

б) право на притязание, выражающееся в правовой возможности требовать от определенных субъектов правоотношений определённого поведения или же воздержания от определённого поведения.

в) обязанности субъектов на определённое поведение или недопустимость определённого поведения.

 

Виды экологических правоотношений:

1) Материальные экологические правоотношения складываются по поводу конкретных материальных объектов, находящихся под эколого-правовой охраной.

2) Процессуальные экологические правоотношения складываются по поводу обеспечения порядка природоохранной деятельности.

3) Регулятивные экологические правоотношения -экологические правоотношения, складывающиеся непосредственно в сфере осуществления природоохранительных мероприятий.

 

 

Вопрос 1. Основные теории возникновения права.

· Теологическая (Фома Аквинский): исходит из божественного происхождения права как вечного, выражающего божью волю и высший разум явления. Но она не отрицает наличия в праве природных и человеческих (гуманистических) начал. Многие религиозные мыслители утверждали, что право – Богом данное искусство добра и справедливости.

· Теория естественного права (Г. Гроций): параллельно существуют позитивное право, созданное государством, и естественное право (возникающее либо по Божьей воле, либо спонтанно, в соответствии с самой природой человека). В естественно-правовой теории доминирует антропологическое объяснение права и причин его возникновения.

· Историческая теория (Ф. Савиньи): согласно взглядам сторонников исторической школы право не создается законодателями, оно появляется самопроизвольно в результате развития народного духа, примерно так же, как появляется язык.

· Марксистская: право – это возведенная в закон воля экономически господствующего класса.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 1412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.240.243 (0.035 с.)