Вопрос: Правовой статус личности 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вопрос: Правовой статус личности



Вопрос: Правовой статус личности

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение личности в государстве и обществе. Правовой статус личности представляет собой часть общественного статуса и относится к качеству человека и гражданина.

Основу правового статуса личности составляют ее права, свободы, интересы, обязанности в единстве. Свобода личности является и ее правом.

Правовой статус личности закреплен в Конституции и основан на новой концепции прав человека. Он базируется в международно-правовых документах, которые устанавливают общие правовые стандарты прав и свобод личности, определяют тот уровень, ниже которого государство не может опускаться.[1]

Конституционное выражение получили следующие принципы правового статуса личности:

1. равноправие

2. неотчуждаемость прав и свобод

3. непосредственное действие прав и свобод

4. гарантированность прав и свобод

5. признание общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров

6. запрещение злоупотребления правами и обязанностями

7. запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод

Классификация правовых статусов личности прежде всего проводится по сфере действия и структуре правовых систем. Различают правовые статусы:

1. общий, который включает в себя, помимо внутригосударственных, права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные международным сообществом.

2. конституционный. Данный статус должен обладать устойчивостью, его существование длится до тех пор, пока основные общественные отношения не изменятся в корне и своем большинстве;

3. отраслевой, который состоит из правомочий и иных компонентов, опосредованных отдельной или комплексной отраслью правовой системы (гражданским, трудовым, административным правом и др.);

4. родовой. Родовой статус личности выражает специфику правового положения конкретных категорий людей, имеющих какие-нибудь дополнительные субъективные права и обязанности;

5. индивидуальный статус показывает особенности положения отдельного человека в зависимости от его возраста, профессии, пола, участия в управлении государственными делами и т. п.

 

Вопрос: Социальные нормы первобытного общества

В первобытном обществе отношения между людьми строились на основе социальных норм, которые создали положение, когда поступки человека не состояли из инстинктивных реакций.

Социальные нормы — это общие правила, регулирующие поведение людей в обществе.

Были два вида социального регулирования: индивидуальное

и нормативное.

Индивидуальное — это поведение людей при помощи приказов, велений, относящихся к конкретному лицу и к конкретной ситуации.

Нормативное — это поведения людей при помощи социальных норм, то есть общих, правил поведения, которые распространяются на всех членов рода. Именно социальные нормы первобытного общества явились прообразом будущего права.

Нормами первобытного общества являлись: обычаи, нормы морали, религиозные нормы, сакральные (священные, магические) предписания (табу, зарок, заклинания, проклятия), агрокалендари - система правил ведения сельскохозяйственных работ и распределения их результатов.

 

Вопрос: Происхождение права

Урегулированность, подчиняющая всю массу единичных отношений людей общему порядку, достигается с помощью правил поведения, или социальных норм.

В первобытном обществе эти нормы выражались в обычаях, тесно переплетенных с религиозными и нравственными устоями. Такие нормы и представляют собой юридическое право. С их помощью производственные, политические, семейные, трудовые, управленческие и иные отношения приобретают форму правовых отношений, сообразуемых с интересами тех или иных сословий, классов или других слоев общества, господствующих в производстве, политике и иных сферах жизни общества.

Родовые обычаи сменяет религия. Религиозные обряды требовали обязательного исполнения работ сельскохозяйственного цикла. Оно поддерживалось властью первых городов-государств, где руководство общими работами сосредоточивалось в руках царской власти, военной верхушки и бюрократии, объединявших сельские общины для ведения общих работ и защиты от внешнего врага.

Поддержка религией и государством обычаев, сложившихся в период становления древних цивилизаций, привела к созданию одного из важнейших источников права древних государств - правового обычая и обычного права.

Большую роль в становлении правовых норм играли судебные органы, защищавшие интересы имущих и привилегированных классов. Они содействовали разрушению устаревших обычаев родового строя, закрепляли в своих решениях те обычаи, которые отвечали новым порядкам.

С появлением письменности эти нормы получают такое закрепление в первых законах верховной власти царя, короля, князя, народного собрания, сената либо другого коллегиального органа.

Такого рода правовые нормы нашли отражение в широко известных исторических памятниках древнейших государств: Законах царя Хаммурапи, Законах XII таблиц, Законах Ману, а в более поздние эпохи - в варварских правдах германских и славянских государств. В них закреплялась частная собственность семьи, замена кровной мести выкупом (вира, вергельд). При этом более высокий выкуп платился за жизнь королевского дружинника, княжьего мужа, богатого общинника.

 

Вопрос: Основные теории о происхождение права

 

В теории права существует множество самых разнообразных подходов к проблеме происхождения права. Естественно-правовая теория - кроме устанавливаемого государством права, существуют и естественные права, присущие человеку от рождения. Их никто (ни общество, ни государство) человеку не дарует, это - право на жизнь, здоровье и другие неотчуждаемые права.

· Теологическая теория происхождения права – это существование высшего божественного закона и естественное право, которые составляют основу действующего права. Эта теория опиралась на религиозные книги, прежде всего на Библию, где утверждалось, что основные законы (заповеди Моисея) были даны человечеству Богом.

· Теория естественного права: Человек от рождения и природы обладает неотъемлемыми естественными правами (право на жизнь, свободу, равенство), которые нельзя отменить, изменить. Законы соответствуют нравственным установкам людей и не могут существовать без них.

· Психологическая теория: Право есть результат человеческих переживаний. Законы государства зависят от психологии людей.

· Историческая школа: Потребности разрешить противоречия жизни приводят к появлению права, способного уладить конфликт и установить порядок в поведении людей. Право первоначально возникает в сознании человека, а затем фиксируется в законах. Правовые нормы способны изменяться, так как меняется сама жизнь, которую они регулируют.

· Нормативистская теория: Государство диктует людям модель поведения. Право исходит от государства и является системой норм, построенных в виде пирамиды.

· Позитивистская теория: Право порождено противоречиями жизни, конфликтами, в результате которых победу одерживает сильнейший. Он диктует свои правила «игры» и устанавливает свой порядок. Ему подчиняются побеждённые.

· Марксистская теория: Право связано с государством и зависит от социально-экономических факторов обществ

Право и религия

Религия -это форма обществ сознания основанная на вере. Религия возникла еще в древности. Пред вестниками религии являлись опр верования. Однако религия является мощным соц институтом. Религия имеет свои правила которые называются религиозными нормами. Религ нормы могут быть в различных соотношениях с правовыми нормами. В некоторых госвах и регионах существуют общие регулятивные системы состоящие из правовых и религ норм. Например мусульманская правовая система это правовая система государства Израиль, Госво Ватикан

Религиозные правовые нормы имеют как общие так и отличительный признаки. К общим можно отнести:

1. Общий объект регулирования т.е и религ и правовые нормы регулируют общественные отношения.

2. Общая природа. И религ и правовые нормы относятся к социальным нормам

3. Конкретизация И взаимодопоплняемость; религ и правовые нормы могут приобретать черты друг друга. Например по мнению некоторых специалистов в частности вм протасова, религ тексты являются источниками права; основным источником мусульманского права явлся Коран.

Между религ правовыми нормами сущ различия:

1. По установлению. Согласно преданию основные религ нормы установленные самим богом и пере данные на землю путем откровения. Правовые нормы как известно устанавливаются органами публичной власти

2. По динамике изменения. Осн религ нормы не могут быть изменены поскольку установлены самим богом. Нормы права могут быть изменены дополнены или вовсе отменены.

3. По кругу действия. Религ нормы распростр только на верующих. Правовые нормы распростр на всех лиц независимо от их веры

4. По форме выражения. Религ нормы в осн выражены в религ текстах, священных книгах итд. Правовые нормы имеют строго офиц письменную форму выражения.

5. По определенности. Религ нормы выражены в форме заповедей. Некоторые религ нормы имеют нечеткий смысл. Правовые нормы должны характеризоваться четкостью и однозначностью

6. По ответственности. За нарушение религ норм лицо несет ответств перед богом, причем в судный день. Правовые нормы предполагают ответственность перед госвом причем к ней привлекают немедленно. Религ правовые нормы могут и противоречить друг другу. Законы ссср крайне отрицательно относились к религ ценностям.

 

Вопрос: Право и мораль

Мораль это одна из форм обществ сознания. В научной литре чаще всего используется два термина. Мораль и нравственность. Однако между ними существует опр разница. Мораль это система норм требований. А нравств - степень их выполнения. Нормы морали это вид соц норм регулирующих взаимоотношения людей в обществе на основе таких категорий как добро зло и справедливость, и гарантирующая совестью(внутренним голосом) и силой общ мнения. Нормы морали имеют как общие так и отличительный признаки с нормами права.

К общим можно отнести

1. Общий объект регулирования - общ отношения.

2. Нормативность т.е и правовые и нравств нормы регулируют типические отношения

3. Обусловлены соц факторами. Экономикой политикой религией итд

4. Указывают на допускаемое а так же обязательное поведение; устанавливает опр рамки допустимого поведения

Между тем правовые и нравственные нормы имеют и существ отличия.

1. По установлению. Нормы морали возникают стихийно и созревают в общ сознании. Их невозможно спец установить дополнить или же отменить. Нормы права наоборот устанавливается в основном органами гос власти, устанавливается по опр процедуре могут быть дополнены и отменены.

2. По кругу регулируемых отношений: сущ мнения согласно которому нормы морали регулируют почти все общ отношения в том числе связанные со знаниями чувствами итд.

Нормы права как известно регулируют только лишь наиболее значимые моменты внешнего поведения человека; отношения чувства, мысли дружбы остаются вне рамок правовых норм

3. По форме выражения. Нормы морали как правило носят идеальный характер т.е существуют только лишь в общ сознании; как правило е имеют письменного выражения; нормы права характеризуются строго офиц письменным выражением; по общему правилу неопубликованная правовая норма не должна вступать в юр силу

4. По кругу действия. Нормы морали распространяются на тех лиц которые их воспринимают. Если человек не воспринимает сущ в обществе ценности. То оно не исполняет требований нравственных норм.

5. По определенности: нормы морали могут носить общий абстрактный характер никто не знает полный перечень всех норм. Нормы права наоборот имеют перечень и характериз однозначностью.

6. По ответственности. За нарушение норм нравственности лицо может испытывать угрызения совести а так может быть осуждено общ мнением. За нарушение правовых норм лицо привлекается к юр ответственности

 

Вопрос: Право и политика

Политические нормы - это нормы регулирующие отношения возникающие при формировании и функционировании полит власти. Политика как явление связано с интересами больших групп население и с выражениями их интересов при формировании и осуществлении публичной власти. Полит нормы имеют общие моменты с правовыми нормами в частности:

1. Схожая форма выражения т.е полит нормы как правило имеют письменную форму что характерно и для правовых норм.

2. По предмету регулирования. Правовые нормы Могут регулировать одни и те же сферы общ отношений, а так же сфера формирования публичной власти.

Полит правовые нормы имеют и отличия:

1. По определенности. Полит нормы Декларативны и как правило не имеют четкой логической

Многие полит нормы являются принципами. Например принцип народовластия, принцип разделения властей.

Правовые нормы носят четкий однозначный характер

2. По установлению. Полит нормы устанавливаются субъектами полит системы в частности полит партиями, движениями

Правовые нормы устанавливаются в основном органами публичной власти.

3. По кругу действия. Они распростр в основном на лиц состоящихся в полит организациях и иных субъектах полит системы

Правовые нормы распр. на всех лиц независимо от полит взглядов

4. По ответственности. За нарушение полит норм лицо может быть исключено из полит организации. За наруш правовых норм лицо привлекается к юр ответств

5. Пр содержанию полит нормы могут совпадать. Некоторые полит аспекты регулир в том числе и правовыми нормами. Например избирательный процесс.

 

Понятие принципа права

Под принципами права понимают исходные и основополагающие начала, которые укрепляются законодательно и проявляют сущность и социальную обусловленность права.

Существует несколько видов принципов права:

1. общие (общеправовые) принципы;

2. отраслевые принципы;

3. межотраслевые принципы.

Общие принципы представляют собой исходные начала, которые имеют нормативно-руководящий характер и раскрывают сущность и социальную природу всего права в целом, их можно разделить:

• на принцип законности – означает обязанность всех субъектов общественных отношений правильно и беспрекословно придерживаться всех нормативных правовых актов, а также обеспечивать верховенство и единство закона, равенство всех перед законом и судом;

• принцип федерализма – отражает федеративное устройство государства, определяет соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации и т. д.;

• принцип гуманизма означает уважение личности, предоставление всех условий для нормального существования и развития человека, утверждение прав и свобод человека, запрет на любую деятельность, которая могла бы посягнуть на человеческое достоинство, и т. д.;

• принцип справедливости закрепляет применение при регулировании отношений средств убеждения для необходимого предписанного поведения, а также соответствие между мерой наказания и характером содеянного;

• принцип равноправия обозначает законодательное утверждение равенства всех граждан вне зависимости от их расы, национальности, религии, половой или иной принадлежности, должностного либо другого положения;

• принцип единства прав и обязанностей означает присутствие сбалансированных и взаимно корреспондирующих прав и обязанностей, иными словами, не может быть прав без обязанностей, а обязанностей без прав.

Отраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые действуют в рамках какой-либо одной отрасли права и отражают ее специфику.

Межотраслевые принципы представляют собой исходные начала, которые характеризуют общность и специфику нескольких смежных отраслей права и функционируют в рамках двух или нескольких отраслей права:

Вопрос: Судебный прецедент

Прецедент переводится с латинского как предшествующий

Правовой прецедент это. Решение судебных и административных органов которое вынесено при рассмотрении конкретного юридического дела. Но в последующем ставшим общим обязательным правилом

Правовой прецедент характеризуется следующими особенностями

- формируется при отсутствии правовых норм

- основывается на обще правовых принципах справедливости равенства всех лиц перед законом.

- является решением по конкретному делу

- содержит нормы права (обязательные правила поведения) является правилом для органов равной и низшей юрисдикции равной и низщей юрисдикции

- может быть отменен вышестоящим органом

Виды судебных прецедентов: судебные прецеденты подразделяются на различные виды:

- жесткие и гибкие прецеденты

Прецедент считается жестким если орган его принявший в дальнейшем не может его изменить орган постановивший прецедент связан с этим прецедентом например английский прецедент считается жестким. Гибгий прецедент это прецедент который может быть изменен тли дополнен органом его постановившим. Например американский прецедент считается гибким по сколько. Верховный суд США не связан со своими прецедентами.

- судебные и административные.

- обязательные и убедительные прецеденты

Обязательный это который сформирован на основе изучения конкретных материалов дел то есть при рассмотрении дела по существу. Убедительный прецедент это прецедент который постановлен на основе логических законов, без рассмотрения конкретного дела

Вопрос является ли прецедент источником Р права остается спорным. По мнению некоторых теоретиков права (Марченоко - прецедент в современнй России безусловно стал источником права. Это объясняется наличием множества пробелов в законодательстве а также формирование судебной политики высшими судебными органами многие признают что некоторые постановления конституционного суда РФ, постановление высшего арбитражного суда РФ и верховного суда РФ фактически создают новые правила повеления. Прецедент источником права считал и крупнейший теоретик права С. С. Алексеев между тем некоторые ученные указывают что прецедент не может быть признан источником права. Например В. С. Нерсесянц, Ю. К. Толстой.

 

Вопрос: Правовой обычай

Обычаи - правила повед возникшие в результате многократно повторяющихся и регулирований общественных отношения. Признаки:

- формировался еще в древности

- формировалось в результате многократных повторений

- долго вечность

- имеет существенную связь с сознанием и подсознанием народа

- партикуляризмом

Выше указанные признаки характеры для всех обычаев. Правовой обычай имеет и другие специфические признаки. Это:

- правовой обычай регулирует правовые отношения

- однородностью причинения, правоприминительная практика должна быть едино образной.

- признанием со стороны государства или общества это называется санкционированием. Санкционирование может происходить в различных формах в частности прямо например: ссылаясь на тот или иной обычай

В тех обществах в которых нет единого государства обычаи могут санкционироваться и самим обществом

В Современный период обычаи являются дополнительным источником права

Только лишь в некоторых государствах где господствует традиционные правовые системы правовой обычай является основным источником права.

Правовой обычай не применяется в уголовном праве

 

Отрасль права

Отрасль права - это часть системы права регулирующая определенную сферу общественных отношений своим особым методом. Отрасль права характеризуется следующими особеностями:

1) Является частью системы права.

2) Регулирует определенную сферу общественных отношений. Регулируемая сфера должна быть качественно однородной.

3) Наличием особого метода правого регулирования.

4) Объективностью: отрасль права - это объективное образование в системе права.

5) Нкличием особого юридического режима; такой режим возникает при реализации отраслевых норм.

6) Как правило, наличием кодифицированного акта. (ГК, ГПК).

 

Институт права

Институт права – это часть системы права регулирующая определенный вид, сторону общественных отношений.

Особенности:

- Является частью системы права

- Регулирует определенный вид общ отношений. Отношение регулируемые институтом права намного уже чем отношениея регулируемые отраслью права

- Как правило институт права формируется из норм одной отрасли. Возможны исключения: (Институт избирательного права возник на стыке таких отраслей права как конституционное, гражданское, уголовное, административное)

- Институт права не имеет своего метода правового регулирования. Он пользуется методом отраслей права

- Институт права может подразделяться на субинституты: институт права общей собственности подразделяется на два института (право совместной собственности и право долевой собственности).

Примеры правовых институтов:

1. в уголовном праве – институт крайней необходимости, невменяемости;

2. в гражданском праве – институт дарения, сделки, институт исковой давности, купли-продажи;

3. в государственном праве – институт гражданства;

4. в административном – институт должностного лица;

5. в семейном праве – институт брака и т. д.

Все институты осуществляют свою деятельность в тесной взаимосвязи друг с другом как внутри данной отрасли, так и вне ее.

Виды правовых институтов

Правовые институты делятся по отраслям права:

1. на гражданские;

2. уголовные;

3. административные;

4. финансовые

 

Публичное и частное право

Деление на частное и публичное право – это разделение на группы, которые систематизируют правовые нормы, служащие для обеспечения общезначимых (публичных) интересов, т. е. интересов государства и общества в целом (конституционное, административное, уголовное, процессуальное, финансовое, военное право), и правовые нормы, которые защищают интересы частных лиц (гражданское, семейное, трудовое право и т. д.).

Публичное право непосредственно связано с публичной властью, которой обладает государство.

Частное право призвано обслуживать прежде всего потребности частных лиц (физических или юридических), которые имеют властные полномочия и выступают как свободные и равноправные собственники. Частное право связывают главным образом с появлением и развитием института частной собственности и отношениями, которые возникают на его основе. Частное право развивалось исторически одновременно с частной собственностью.

Соотношение частного и публичного права:

1) частное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют и охраняют интересы частных собственников свободных субъектов рынка, а также их отношения в процессе производства и обмена. В то же время публичное право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок работы органов государственной власти и управления, формирования и работы парламентов, иных государственных учреждений, осуществления правосудия, борьбу с посягательствами на действующий порядок;

2) частное право не может осуществляться без публичного, так как последнее служит для охраны и защиты первого;

3) частное право в своей реализации опирается на публичное. В общей правовой системе публичное и частное право тесно взаимосвязаны, и их разграничение до какой-то степени является условным.

Частное право является правом лично-свободным. В своих границах субъект может реализовывать его в произвольном направлении. Частноправовая мотивация имеет только известный предел действию иных мотивов (альтруистических, эгоистических и пр.). Иначе публично-правовая мотивация самостоятельно указывает на направление, в котором право осуществляется и исключает действие иных мотивов.

Основная функция частного права состоит в распределении материальных и иных благ, в фиксировании их за конкретными субъектами.

Основная функция публичного права состоит в регуляции отношений между людьми велениями, которые исходят от единственного центра, каким является государственная власть.

Мировая юридическая практика показывает, что частное и публичное право как правовые институты играют позитивную роль в поддержании рационального баланса социальных интересов, более гибком взаимодействии динамично развивающихся общественных отношений, защите и осуществлении прав и свобод человека и гражданина.

Частное право является основой предпринимательства, рыночной экономики. При этом современное частное право подразделяется на два вида: договорное и корпоративное.

Частное право – это главным образом «рыночное право», играет важную роль в создании единого правового пространства, а публичное право реализует воздействие на интересы государственные и межгосударственные.

 

 

Виды правовых норм

 

Нормы права многообразны и подразд на опр виды

1. В завис от степени категоричности различаются императивные и диспозитивные нормы это нормы указывающие на опр вариант обязательного поведения. Во соответствии со ст. 190 ГК общий срок исковой давности составляет 3 года. Императивные нормы характерны в основном для норм публ права. Это для норм уг адм фин и процессуальных отраслей. Диспозитивные нормы это нормы предоставляющие право выбора того или иного варианта поведения самих субъектов права. В соотв со ст. 341 ГК право залога возникает с момента заключения договора о залоге об отношении залога и имущества которая надлежит передаче наглого держателю с момента передачи этого имущества если иное не предусмотрено договором о залоге.

Диспозитивные нормы в основном характерны для отраслей частного права.

 

2. В зависимости от отраслевой принадлежности различают нормы конст угол гражд адм финансового и др отраслей права.

 

3. В зависимости от функций различают регулятивные, охранительные и специализированные. Регулятивные нормы это нормы регулирующие правомерное поведение. Например в соотв со ст. 454 ГК устанавливаются права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Регулятивные нормы в свою очередь в зависимости от характера прав и обязанностей подразделяются на обязывающие запрещающие управомачивающие.

Обязывающие э нормы указывающие на необходимое активное поведение. Например хозяйствующие субъекты обязаны платить налоги.

Запрещающие нормы это нормы указывающие на необх пассивное поведение. Запрещающие нормы предписывают воздерживаться от совершения противоправных действий.

Управомачивающие нормы это нормы предоставляющие возможность субъектам права использовать свои субъективные права по своему усмотрению.

 

Охранительные нормы это нормы направленные на реализацию мер юр ответственности. Охр нормы вступают в действие при совершении правонар либо при угрозе такого нарушения.

 

Специализированные нормы это нормы вспомогательного характера которые содействуют реализации регулятивных и охранительных норм. Спец нормы также подразд на опр виды:

Общезакрепительные это нормы закрепляющий те или иные соц явля, в частности в основе конст строя, в основе полит системы.

 

Общедекларативные это нормы устанавливающий принципы права, например в ст 1 ГК РФ,1 ск РФ, ук 1-8

 

Дефинитивные это нормы в которых даются определил тем или иным правовым явлениям. Например в ст 14 ук определяется преступление; в ст 48 ГК дается определение юр лица

 

Оперативные это нормы предусматривающие моменты времени вступление в юр силу утраты такой силы порядок изменения дополнения правовых норм. Оперативные нормы могут закрепляются в том числе и в отдельных нормативно-правовых актах. Например после принятия первой части ГК РФ был принят Фед закон о введение в действие части первой ГК РФ.

 

Коллизионные. Коллизия это противоречие конфликты итд. Коллизионные нормы это нормы с разным содержанием но регулирующие одни и те же или же смежные правоотношения. Причина наличия коллизионных норм могут быть как объективного так и субъективного характера. В частности коллизии могут быть между нормами внутри одного и того же н-п акта, между нормами нормативных актов различных отраслей; между нормами имеющими одинаковую юрид силу итд. Существуют опр способы преодоления коллизии

1. Приоритет норм имеющих высшую юрид силу

2. Приоритет отраслевой нормы. При регулировании уг-правовых решений безусловно уг правовая норма имеет приоритет перед нормами других отраслей.

3. Из норм имеющие явную юрид силу приоритет имеет позже принятая правовая норма

 

Структура правовой нормы

Структура это ее внутреннее строение. Структурно правовая норма состоит из трех элементов гипотеза, диспозиция, санкция.

Гипотеза это часть правовой нормы которая указывает на опр жизненные условия при наличии которых действуют правила. Гипотеза это обязательный элемент правовой нормы; она связывает абстрактное правило каким явлся правовая норма с конкретными жизненными отношениями. Кг правило гипотеза начинается со слова если; при отсутствии слова если оно подразумевается.

Ст 27 " несовершеннолетний достигший 16 лет может быть объявлен деесп если он работает по трудовому договору в том числе по контракту или согласия родителей усыновителей или попечителей занимается предпр деят.

Гипотеза это обязательный элемент правовой нормы. Гипотеза приспосабливаются абстрактную правовую норму к конкретным жизненным обстоятельствам.

Существуют различные виды гипотез: простая сложная альтернативная сложная итд.

Диспозиция этоо часть правовой нормы, которая указывает на само правило поведения то есть субъективные права и юр обязанности. Диспозиция может формироваться по разному. Например наиболее общей форме она Формулируется в конст и других учредительных доках. Например в соотв с конст каждый имеет право на здоровую окр среду. Диспозиция может быть в форме субъективного права, юр обязанности и запретов.

Санкция это часть правовой нормы которая указывает на неблагоприятные последствия в случае неисполнения обязанности или нарушении запретов. Санкции четко выражены в охранительных нормах.

В соотв со ст.109 ук РФ причинение смерти по неосторожности наказываемая ограничением свободы на срок до двух лет Или лишением свободы на тот же срок. О количестве элементов в правовой норме относится к числу спорных. По мнению некоторых исследователей реальная правовая норма может состоять из двух элементов. Такой позицией придерживается Алексеев черданцев итд. В регулятивных нормах врыл элементом явлся диспозиция; в охранительных- санкция. Между тем в научной литре имеется и другая точка зрения: любая правовая норма состоит из трех элементов. Однако по правилам юр техники не все элементы юр нормы находятся в одной статье. Некоторые элементы могут быть сосредоточены в других нормах, частях нормативно-правовых актов. Например ст 109 ук РФ..

Субъект правоотношения

Субъекты правоотношений - это индивиды, организации, публичные образования, которые, в силу юридических норм, могут выступать в качестве носителей субъективных юридических прав и обязанностей. Субъектам права характерны два признака:

· они могут быть носителями субъективных прав и обязанностей, для чего они должны обладать следующими свойствами: а) известная внешняя обособленность; б) персонификация; в) способность вырабатывать, выражать и осуществлять единую волю;

· это такие лица, которые приобретают свойства субъекта права в силу норм права, т.е. юридические нормы создают их основу.

Субъекту права присуща правосубъектность, которая включает два момента: 1) способность обладать правами и нести обязанности (правоспособность); 2) способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей (дееспособность).

Объект правоотношения

Объект правоотношения - это то, на что направлены права и обязанности субъектов правоотношений; то, по поводу чего они вступают в юридические связи. Виды объектов правоотношений

Выделяют два подхода к пониманию данной категории:

1. согласно первому из них, объектом могут выступать только действия субъектов, поступки людей, повеление участников правоотношений, так как именно на него направлено регулирующее воздействие юридической нормы;

2. согласно второму (поддерживаемому большинством ученых), объектом правоотношения является не само поведение, а те явления окружающего мира, по поводу которых люди вступают в отношения друг с другом. Таковыми могут быть:

§ материальные блага (веши, предметы, ценности) — они характерны для гражданских правоотношений;

§ нематериальные личные блага (жизнь, честь, достоинство, свобода, безопасность, неприкосновенность человека) — типичны для уголовных, гражданских и процессуальных правоотношений;

§ поведение субъектов и его результаты (действие или бездействие субъектов, услуги и т. п.) — характерны для административных, хозяйственных правоотношений, отношений в сфере бытового обслуживания и др.;

§ продукты духовного творчества (произведения литературы, искусства, научные открытия, изобретения и т. д.).

§ ценные бумаги, официальные документы (акции, векселя, деньги, дипломы, аттестаты и т. п.) — характерны для финансовых, хозяйственных, гражданских и иных правоотношений.

 

Содержание правоотношения

Правоотношения обладают материальным и юридическим содержанием. Материальное содержание - это фактическое поведение, которое управомоченный может, а правообязанный должен совершить. Иными словами, - это те фактические общественные отношения, которые урегулированы нормами права. Юридическое содержание правоотношения - это субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношения.

Субъективное право и юридическая обязанность определяют конкретную меру юридической свободы в осуществлении интересов и регулировании поведения участников правоотношения.

Термин "субъективное" означает принадлежность права конкретному субъекту как участнику правоотношения. Субъективное право производно от объективного. При этом права человека признаются как явление, объективно присущее обществу, стремящемуся осуществить принцип: "Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех". Существуют различные философские и юридические концепции, в которых человек и его права рассматриваются как нечто независимое от изменений, происходящих в обществе. Такова, например, классическая школа "естественного права".

 

Юридические факты

 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление определенных юридических последствий.

Признаки юридического факта:

- конкретное жизненное обстоятельство, выраженное вовне и реально существующее определенный период времени;

- обстоятельство, предусмотренное нормой права, которая предопределяет его юридические свойства;

- факт, содержащий информацию об определенном состоянии вида общественных отношений (наличие собственности, правонарушения и т. д.);

- наличие данных обстоятельств, вызывающее определенные правовые последствия.

Виды юридических фактов

Многообразие юридических фактов принято классифицировать по следующим основаниям:



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; просмотров: 906; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.176.66 (0.135 с.)