VII. Отраженное действие относительных прав 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VII. Отраженное действие относительных прав



 

§ 1. Общее действие относительных прав против третьих лиц

 

Выше мы пытались показать, что так называемые ограниченные вещные права (jura in re aliena) являются, в действительности, правами относительными (а не абсолютными), правоотношениями между двумя лицами. Но этим их характеристика еще не исчерпывается. Уже выше было отмечено <93>, а теперь следует особо подчеркнуть, что относительное правоотношение (именно потому, что оно - правоотношение, т.е. прежде всего социальное отношение) не замыкается в своем действии исключительно рамками взаимоотношений между его непосредственными участниками (субъектами данного правоотношения), но имеет значительно более широкую сферу влияния, действует, в той или иной мере, и по адресу всех третьих, прочих лиц.

--------------------------------

<93> См. выше.

 

Но в отличие от прав абсолютных это действие относительных прав на третьих лиц является не прямым, непосредственным, а косвенным, посредственным, отраженным. Такое действие относительного права является, собственно говоря, оборотной стороной его относительности, логически необходимым к ней дополнением. Ибо если в относительном праве непосредственная правовая связь существует у управомоченного не со всеми, а лишь с одним лицом, то (поскольку всякое право является социальным, а следовательно, общезначимым отношением, связующим управомоченного со всем обществом) этим самым уже a priori устанавливается, что с прочими лицами у управомоченного должна быть какая-то посредственная, косвенная правовая связь, являющаяся результатом и отражением вышеуказанной прямой и непосредственной его связи с другим субъектом данного правоотношения.

Степень и сила этого отраженного действия относительных прав весьма разнообразны и имеют самый широкий диапазон. Она максимальна в таких относительных правах, как, напр., право трудового землепользования, самое широкое после права собственности право сельскохозяйственного пользования землею. Она менее значительна в таких относительных правах, как, напр., право застройки, концессионное, горное; еще менее затем в залоговом праве, в праве аренды и т.д. Она все же довольно велика и в привилегированных требованиях обязательственного характера (французские privileges; германские Vorrechte; в советском праве - см. ст. 101 ГК и ст. 266 ГПК): здесь даже так называемые вещные (залоговые) права зачастую сжимаются и тускнеют (ст. 101 ГК), когда на них падает отраженный свет указанных обязательственных правоотношений. Она, наконец, минимальна для самых обыкновенных обязательственно-правовых требований (в советском праве - требования последней очереди по ст. 266 ГПК). Но все же и здесь сохраняется в известной мере отраженное действие относительных прав по адресу третьих лиц.

Наша мысль о действии обязательственных прав на "внешний мир", за пределы отношений между их непосредственными участниками, совпадает с существующим в германской литературе течением, высказывающимся - хотя и на почве иных представлений - в пользу не только внутреннего (nach innen), но и внешнего (nach aussen) действия обязательственных прав <94>.

--------------------------------

<94> Впервые эта мысль была высказана в 60-х гг. прошлого столетия Neuner'ом (loc. cit., S. 70 - 72, 151 - 153). Мысль Neuner'а заключается в том, что не только применительно к вещным, но и применительно к обязательственным правам существует "общая гражданская обязанность", но в последнем случае она выражена наименьшим образом. Кроме того, на данный факт, признанный Neuner'ом, уже ранее обращал внимание Windscheid (Die Actio, 1856, S. 19), не углубляясь, однако, в данный вопрос.

Но и поддержанная вскоре же Bremer'ом (Das Pfandrecht und die Pfandobjekte, 1867 г., Ss. 16 ff., 93 ff.) она не нашла себе, однако, признания. Против нее выступили, в частности, Windscheid, обронивший в свое время ту же идею, Thon, а за ними Fuchs и др. Однако в 90-х гг. того же XIX века точка зрения Neuner'а вновь была поддержана в литературе (Staub. Die juristische Konstruktion der dinglichen Rechte в Archiv fur burg. Recht. B. 5. H. 2. 1891. S. 14 - 19; Maschke. Das Eigentum im Zivil- und Strafrechte. 1895. S. 1 - 3). Засим та же идея - с различными вариациями - высказывается время от времени в позднейших литературных трудах. Напр., Schlossmann (loc. cit., S. 370 - 372; в данной работе он отказывается от своего предшествующего ультранигилистического учения о вещных и обязательственных правах) утверждает, что каждое право, в том числе обязательственное, является, как минимум при соответствующих обстоятельствах, исключительным правом, т.е. действует против третьих лиц.

В последнее время, наконец, Oertmann (loc. cit., S. 132 - 133; см. также его более раннюю работу "Das Problem der relativen Rechtszustandigkeit" in Jher. Jahrb., Folge II, Bd. XXX, Heft 2 - 4, S. 157 ff. 4, а также авторов, упомянутых в этой работе, в особенности Hellwig'а), который ранее принадлежал к противникам воззрения Neuner'а, предложил проводить различие между внутренним действием и внешним действием каждого права, как вещного, так и обязательственного.

Впрочем, и поныне господствует традиционное учение о том, что только вещные права имеют внешнее (против всех, кроме управомоченного), а обязательственные права - лишь внутреннее (inter partes) действие.

 

Однако из этого совершенно правильного тезиса сторонниками указанного течения делается, на наш взгляд, совершенно неправильный вывод. Констатируя, что всякое право (в том числе и обязательственное) имеет внешнее действие, они (в частности, Neuner, Staub, Maschke) <95> отрицают на этом основании правильность самого различия между абсолютными и относительными правами. Затем в связи с этим они допускают и дальнейшую ошибку, возвращаясь в вопросе о юридической природе вещных прав к теории непосредственного господства или вообще непосредственного отношения субъекта права к вещи. Иными словами, вместо того, чтобы, отправляясь от своей плодотворной мысли о внешнем действии обязательственных прав, сделать шаг вперед по сравнению с традиционным изложением теории абсолютных и относительных прав, произведя в ней соответствующие изменения, они делают шаг назад, совершенно отказываясь от того нового, что эта теория внесла в прежнее понимание права, в пользу теории (в несколько улучшенной ее форме) старейшей по времени и устаревшей по существу, не отвечающей основным элементам представления о правоотношении как о социальном отношении, а тем самым - отношении к людям, а не к вещам.

--------------------------------

<95> См. прим. 94.

 

В несколько более мягкой форме высказывается против деления прав на абсолютные и относительные и Oertmann, заявляя, что оно не исчерпывает существа дела, но само имеет относительное значение, показывающее лишь, что в одних правах на первом плане стоит внутреннее, а в других - внешнее действие.

Но и Neuner со своими последователями, и Oertmann игнорируют то обстоятельство, что понятие абсолютности в том смысле, в каком оно употребляется теорией абсолютных и относительных прав, не совпадает с моментом внешнего действия (Aussenwirkung) права. Понятие абсолютности в указанном смысле означает на первом плане не функциональный, а структурный признак права, не физиологию, а анатомию правоотношения. Всякое правоотношение имеет в той или иной мере внешнее действие, но это еще не значит, что всякое правоотношение в той или иной мере абсолютно. Только то правоотношение является абсолютным, в коем определенному управомоченному лицу противостоит на правообязанной стороне универсально-безличная масса всех прочих лиц. Правоотношение же, существующее между определенными лицами, несмотря на присущее также и ему в известной мере внешнее действие, является по своей структуре относительным. С этой точки зрения, с точки зрения различия в самой структуре правоотношений, между абсолютными и относительными правами существует неизгладимая грань.

Но это еще не все. Указанное различие в структуре, в анатомическом устройстве абсолютных и относительных правоотношений влечет за собой известное различие и в функциональном их признаке, в физиологии их, в самом характере того внешнего действия, которое им всем присуще. Neuner и др., а также Oertmann видят всюду, во всех правоотношениях, принципиально-однородное, лишь количественно различное, внешнее действие. В действительности во внешнем действии абсолютных и относительных прав имеется гораздо более глубокая, качественная разница. Она заключается в том, что внешнее действие абсолютных прав имеет прямой и непосредственный характер, обусловленный самою структурою этих прав: здесь имеются только первое лицо (сам управомоченный) и третьи лица, по адресу коих право действует прямо и непосредственно; никакого второго лица, по отношению к коему сказывалось бы еще какое-либо иное (внутреннее) действие права, здесь вовсе не имеется <96>.

--------------------------------

<96> В этом смысле тезис Oertmann'а о том, что всякому праву присуще и внешнее, и внутреннее действие, во второй своей части неправилен. Впрочем, сам Oertmann придает понятию внутреннего действия (Innenwirkung) права иной смысл: разрешение управомоченному действовать в пределах его права (знаменитое в германских литературных контроверзах Durfen). Едва ли, однако, такое внутреннее действие права является чем-либо иным, чем простым повторением того, что уже содержится в самом элементарном представлении о праве.

 

Совсем иное имеет место в области прав относительных. Здесь налицо уже и внутреннее действие права (между первым и вторым лицом, между управомоченным и непосредственно обязанным), и внешнее действие (против третьих лиц), причем эта последняя функция права вытекает из первой, обусловлена ею, является ее отражением и результатом.

Таким образом, Neuner и его последователи, сосредоточив свое внимание на том обстоятельстве, что всякое право имеет внешнее действие, не учли при этом двух существенных моментов:

1) что этот общий функциональный признак всех прав не исключает деления их по структурному признаку на права абсолютные и относительные;

2) что и упомянутый функциональный признак (внешнее действие права) имеет качественно различный характер в разного рода правах: а) прямой и непосредственный - в абсолютных, б) косвенный и отраженный - в относительных правах.

Вместе с тем самая мысль о внешнем действии всех прав, в том числе и обязательственных, основана у Neuner'а и его последователей не на общетеоретическом понимании права как общезначимого социального правоотношения, а исключительно на практических данных, на конкретном правовом материале <97>.

--------------------------------

<97> Данная работа уже была готова к печати, когда у меня в руках оказалась книга адвоката д-ра Эрнста Зингера (Ernst Singer) "Absolute und relative Rechte. Zugleich ein Gang durch das Ungarische Privatrecht" (Bratislava, 1927) (см. объявление в Deutschen Juristen-Zeitung, 1928, Nr. 24, Sp. 1689). Данная работа очень понравилась мне по следующим двум причинам: во-первых, так как она с очевидностью показывает высокую степень актуальности обсуждаемой здесь проблемы, во-вторых, так как автор признает, что все права, в том числе обязательственные, действуют в отношении третьих лиц (см., напр., стр. 77 и сл.). Тем не менее данное утверждение приводит Зингера к недооценке принципиального различия между абсолютными и относительными правами. Таким образом, точка зрения Singer'а сильно приближается к точке зрения Neuner'а и Oertmann'а, так как то, что говорит Singer о "внешнем и внутреннем правовом содержании" (стр. 86 и сл.), едва ли отличается от учения Oertmann'а о внешнем и внутреннем действии прав, будь то абсолютных или относительных (см. выше прим.). Также Singer усматривает в обоих видах прав только частные различия (стр. 9), которые не нарушают "аксиоматического сущностного родства" (стр. 97), "гомогенности" (стр. 113) обоих видов прав.

Следует еще добавить, что Singer видит "внешнее правовое содержание" в "повелениях в адрес всех", "внутреннее" - в самом правоотношении, или, другими словами, в отношении между субъектом (точнее, интересом субъекта) и служащим ему "благом" (стр. 84 и сл.). Последний же элемент, по Singer'у, различен в зависимости от того, о каких правах идет речь, вещных или обязательственных: применительно к обязательственным правам "благо" заключается в "предоставлениях (Leistung) со стороны лица", применительно к праву собственности - в "предоставлениях со стороны вещи" (стр. 85, ср. стр. 140).

Но тем самым полностью опровергается утверждение автора о гомогенности вещных и обязательственных прав. Так как при всей гомогенности внешнего правового содержания (повеления в адрес всех), внутреннее правовое содержание оказывается, наоборот, гетерогенным при том, что внутреннее содержание является более важным, так как оно, по мнению самого Singer'а, совпадает с самим правоотношением.

Таким образом, достаточно ясно, что автор тем самым фактически вернулся к теории непосредственного отношения к вещи и к различению вещных и обязательственных прав на основе данной теории.

 

§ 2. Элементы внешнего действия обязательственных прав

 

В чем же именно заключается внешнее, отраженное действие обязательственных прав? <98>

--------------------------------

<98> Внешнее действие так называемых ограниченных вещных прав, конечно, не нуждается в доказательствах.

 

Прежде всего следует провести известное подразделение. Некоторые элементы внешнего действия присущи (по крайней мере как общее правило) всем обязательственным правам, другие - только отдельным обязательственно-правовым институтам. В связи с этим известные участки обязательственного права оказываются с этой точки зрения более укрепленными, чем все остальные.

К числу тех элементов внешнего действия, которые свойственны лишь некоторым видам обязательственных прав, принадлежат: 1) право следования, 2) преимущественный (в частности, перед залоговыми правами) характер, 3) право старшинства. В отношении всех этих трех моментов ограничимся лишь ссылкой на сказанное по этому поводу выше <99>.

--------------------------------

<99> См. выше.

 

Что же касается элементов внешнего действия, свойственных, как общее правило, всем обязательственным правам, то здесь следует, в свою очередь, различать: 1) действие обязательственного права против других кредиторов того же должника и 2) действие обязательственного права против всех третьих лиц.

Первое сказывается главным образом при несостоятельности или вообще недостаточности имущества должника для удовлетворения всех обращенных на это имущество разными кредиторами претензий. Каждая такая претензия имеет не только внутреннее (между кредитором и должником), но и внешнее действие - на другие претензии. Они все ломают друг друга. Непосредственной правовой связи между конкурирующими кредиторами нет, но отраженное влияние права каждого из них на положение других сказывается ощутительным образом <100>.

--------------------------------

<100> Как раз данный пример внешнего действия обязательственных прав и приводится в большинстве случаев (Neuner, Oertmann).

 

Еще более усложняется внешнее действие обязательственного права, когда при несостоятельности должника имеет место зачет требования к нему одного из кредиторов взаимным требованием должника <101>. Здесь отраженное действие претензии этого кредитора (А) к несостоятельному должнику (Б) на претензии других кредиторов (В, Г, Д...) еще усиливается отраженным по отношению к тем же кредиторам действием взаимной претензии несостоятельного должника (Б) к кредитору (А). Здесь другие кредиторы (В, Г, Д...) получат еще меньше, чем они получили бы, если бы, напр., претензия несостоятельного должника (Б) была направлена против постороннего лица (не кредитора): тогда она не имела бы этого неблагоприятного действия на их собственные претензии к должнику.

--------------------------------

<101> На этом стоит также советское право: ст. 346 ГПК, а также немецкое Положение о конкурсе, § 53 и сл.

 

С другой стороны, отраженное неблагоприятное действие претензий прочих кредиторов (В, Г, Д...) на претензию кредитора (А) к несостоятельному должнику (Б) (каковое при иных условиях повлекло бы известную "ломку" претензии А к Б) уравновешивается и парализуется в данном случае благоприятным, восстановительным для этой последней претензии действием претензии Б к А, отражающимся, следовательно, в том же направлении, т.е. против В, Г, Д...

Но, как упомянуто уже выше, действие всякого обязательственного права проявляется вовне не только против конкурирующих кредиторов, но и против всех третьих лиц. Это сказывается, внешним образом, в том, что и обязательственное право, как и вещное, может быть нарушено любым третьим лицом (а не только должником), а в соответствии с этим защищается и против нарушений со стороны третьих лиц <102>. Так, уже на почве римского права actio doli влекла ответственность за убытки от деликтного воздействия третьего лица на обязательство <103>, а во 2-й главе закона Аквилия приведен случай долозного нарушения чужого обязательственно-правового интереса <104>.

--------------------------------

<102> См. об этом выше.

<103> Примеры этому см. в I. 18. § 5. I. 19 D. de dolo malo (4, 3). На это обратил внимание еще Neuner (там же, стр. 70 и след.). При этом в пример приводятся следующие случаи: а) третье лицо убивает раба, право собственности на которого должник обязан передать другому лицу; б) фидеюссор (поручитель) убивает животное, которое аналогично является предметом обязательства. В обоих случаях было принято решение, что деликт освобождает должника от обязательства. Соответственно право требования кредитора считается нарушенным и даже уничтоженным. Следовательно, кредитор получает за это actio doli против нарушителя его права.

<104> Как известно, здесь идет речь об адстипуляторе (заместителе кредитора), "qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerit". Против него подается иск "quanti ea res est" (Gai, III, § 215).

 

Далее, и деликтные нормы современных законодательств, думается нам, охватывают и случаи причинения вреда путем нарушения третьим лицом чужих обязательственных прав.

Так, напр., Герм. гр. уложение (§ 823) устанавливает обязанность возмещения убытка в случаях неправомерного нарушения, умышленного или неосторожного, указанных в § 823 личных благ, а также "собственности или иного права" другого лица. Это понятие "иного права" ("ein sonstiges Recht"), несомненно, настолько широко, что свободно вмещает в себя и право обязательственное <105>.

--------------------------------

<105> См. различные мнения по этому вопросу в литературе и судебной практике у Oertmann'а (Kommentar, § 823; Recht der Schuldverhaltnisse 3 und 4 Auflage, S. 1058 ff.). Сам Oertmann, как и большинство авторов, присоединяется здесь к противоположному взгляду как из исторических и догматических, так и из практических, политико-правовых оснований. Однако в цитированной ранее своей работе (в разделе "Архив гражданско-правовой практики", там же, стр. 145) он признает, что защита обязательственных требований против деликтных нарушений не только бесспорна с правовой и политической точки зрения, но и догматически может быть защищаема на основании § 823 BGB.

 

Точно так же и Австр. гр. уложение (§ 1293) определяет в (тридцатой) главе о деликтах убыток как "всякий ущерб, причиненный кому-либо в имуществе, правах или его личности" <106>. Далее, французский Code civil (art. 1382) устанавливает, что всякое действие лица, причиняющее другому ущерб ("qui cause a autrui un dommage"), обязывает виновного в нем к возмещению этого ущерба. И здесь формула достаточно широкая для охвата случаев причинения ущерба чужим обязательственным правам <107>.

--------------------------------

<106> В пользу распространения деликтной защиты в соответствии с Австрийским гражданским уложением на обязательственные права см., напр.: Krainz-Pfaff. System des bsterreichischen allgemeinen Privatrechts. 4 Aufl. II. S. 324 ff., Anm. 6 und 7. Ср. ту же работу в седьмом издании (обработка Ehrenzweig'а). II. S. 3 f., 73. Что касается судебной практики в Австрии, то она в общем придерживается противоположной позиции, хотя и не без колебаний, в особенности в последнее время. См.: Shey. Das allgemeine burgerliche Gesetzbuch. 21 Aufl. Noten (2, 4, 8 und 2) zu den § 1295, 859, 364 und 307. Наоборот, судебная практика в Чехословакии придерживается устойчивой позиции, что также обязательственные права защищаются от нарушений со стороны третьих лиц (см.: Singer, ibid. S. 78 ff.).

<107> См. об этом Planiol (там же, II, S. 279) и его достаточно широкое определение вреда, а также Collin et Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, 4 Aufl., II, S. 373; Aubry et Rau (ibid., VI, S. 343: "tout droit peut etre la matiere d'un delit" - каждое право может быть предметом деликта), в особенности у Bartin'а его обработку Aubry et Rau (там же, стр. 338 и сл.).

 

Наконец, и ст. 403 Гр. код., говоря о причинении вреда "личности или имуществу" другого лица, несомненно, охватывает и занимающие нас случаи. Это вытекает из того, что понятие имущества "обнимает" не только "вещи", но и "права", и в частности долговые требования (ср. ст. 87 ГК), и что не имеется решительно никаких - ни догматических, ни правовых и политических - оснований суживать это понятие имущества для ст. 403 <108>.

--------------------------------

<108> Случаи нарушения третьими лицами чужих обязательственных прав могут возникать, напр., на почве ст. 118 и 186 ч. 2 ГК, ст. 288 - 291, 292 - 295 и 336, п. "а", ГПК, а также на почве Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1927 г. о мерах обеспечения правильной выплаты заработной платы лицам, работающим у частных подрядчиков и поставщиков. Все эти узаконения дают превосходные примеры отраженного действия обязательственных прав на третьих лиц и деликтного нарушения их последними. Так, в частности, на почве предусматриваемого ст. 186 ч. 2 ГК расхождения моментов перехода права собственности и риска при купле-продаже можно представить себе следующие случаи: 1) продавец индивидуально-определенной вещи просрочил передачу ее покупателю; он несет риск ее гибели, уже не будучи ее собственником; в это время третье лицо деликтным образом уничтожает вещь; здесь нанесен удар не вещно-правовой, а обязательственно-правовой позиции продавца: уничтожено обязательство покупателя уплатить и, след., право продавца требовать уплаты покупной цены; 2) покупатель вещи, определенной родовыми признаками, просрочил принятие предложенного ему продавцом экземпляра; он несет риск гибели этого экземпляра, еще не став собственником его: деликтное уничтожение этого экземпляра третьим лицом причиняет здесь урон не вещно-правовой, а обязательственно-правовой позиции покупателя: уничтожено обязательство продавца передать, а следовательно, и право покупателя требовать передачи имущества, хотя осталось в силе обязательство его уплатить покупную цену.

 

§ 3. Конструкция Виндшайда

 

Возможность вредоносного воздействия третьего лица на чужое обязательственное право настолько очевидна, что ее не могут совершенно отрицать даже те, кто принципиально отвергает способность обязательственного права быть нарушенным третьим лицом и защиту его от этих нарушений.

В поисках выхода некоторые из них обращаются к построениям, имеющим в достаточной мере туманный и схоластический характер.

Так, в частности, Windscheid (а за ним Thon и Fuchs) следующим образом отводит указание Neuner'а на возможность нарушения обязательственного права третьим лицом. Если третье лицо сделает невозможным осуществление обязательственного права, то, говорит Windscheid, это "не является как таковое правонарушением" ("nicht als solches Unrecht"), а обязывает к возмещению убытка, лишь если действие, коим это причинено, "уже само по себе неправомерно"; "таким образом, право требования" (осуществление коего сделано невозможным третьим лицом. - В.Р.) "рассматривается здесь не как волевое господство, а как имущественная ценность" ("nicht in seiner Eigenschaft als Willensherrschaft, sondern in seiner Eigenschaft als Vermogenswert") <109>.

--------------------------------

<109> Windscheid, Kipp. Ibid. § 41. Anm. 1; см. также: Fuchs. Ibid. S. 72 f.

 

По этому поводу уже Staub выражает недоумение: что это за действие, неправомерное "само по себе" ("an und fur sich")? Действие становится неправомерным в силу того, что оно нарушает право <110>. Вполне присоединяясь к этому замечанию Staub'а, мы со своей стороны полагаем, что приведенные выше рассуждения Windscheid'а ведут много далее своей цели, к доказательству чрезмерно большего, чем то, что они призваны доказать и уже поэтому ничего не доказывают ("qui nimium probat, nihil probat").

--------------------------------

<110> Staub. Ibid. S. 18.

 

В самом деле, разве все эти рассуждения не применимы, с тем же основанием, и к случаям, когда сам должник сделает невозможным осуществление своей обязанности, а также и к тем случаям, когда третье лицо сделает невозможным осуществление вещного права? Ведь и здесь, употребляя фразеологию Windscheid'а, можно сказать, что не всякое действие, создавшее такое положение, а только неправомерное "an und fur sich" будет правонарушением как таковым ("Unrecht, als solches"), пригвождающим совершившего его к ответственности. Равным образом, думается, обязательственное право и по отношению к должнику, а также и вещное право можно рассматривать как имущественную ценность (Vermogenswert).

Поэтому если считать, что приведенными Windscheid'ом соображениями доказывается неспособность обязательственного права быть нарушенным третьим лицом, то следовало бы признать, что ими доказывается еще заодно: 1) неспособность обязательственного права быть нарушенным со стороны должника; 2) неспособность вещного права быть нарушенным третьим лицом.

Возражения Windscheid'а не учитывают, наконец, должным образом того обстоятельства <111>, что кроме деликтных воздействий третьих лиц на чужие обязательственные права возможны и воздействия неделиктного характера, от коих также существует защита.

--------------------------------

<111> Это также было очень правильно отмечено Staub'ом.

 

Достаточно ограничиться в этой области сделанными уже в литературе указаниями на римские actiones praejudiciales <112>, а в современном праве и на так наз. Pratendentenstreit (см. Герм. уст. гражд. судопр., 1924 г., § 75) <113> и (см. Kipp <114>) право оспаривания (Anfechtungsrecht) кредитором сделок, заключенных его должником с третьими лицами, как направляющееся отчасти против таких третьих лиц, в поведении коих нельзя установить чего-либо an und fur sich неправомерного.

--------------------------------

<112> Так как данные иски были сконструированы не как личные (in personam), а как вещные (in rem), то они могли использоваться кредитором по обязательству не только против должника, но и против третьих лиц.

<113> Эти два примера приводят почти все: Neuner, Staub, Maschke, Schlossmann, Oertmann, см. также немецкий ZPO. 1924. § 75 (в предшествующей редакции § 72).

<114> Windscheid, Kipp. Ibid.: Kipp прямо признает, что "в современном праве нельзя отрицать, что обязательство в определенных отношениях влияет не только на личность должника".

 

Не подлежит сомнению, что и на почве советского права вполне допустима исковая защита обязательственных прав и от неделиктных воздействий третьих лиц, напр. в споре между двумя претендентами на одно и то же обязательственное право (ст. 2 ГК), в случаях оспаривания кредитором сделок должника с третьими лицами (ст. 336, п. "б" и "в", ГПК) и т.д.

 

§ 4. Заключение

 

Итак, отраженное внешнее действие относительных прав, установленное выше в качестве априорного положения, вытекающего из социального характера права <115>, подтверждается и апостериорно, на относящемся сюда положительном правовом материале. Правда, приведенный выше материал относится лишь к правам обязательственным. Но доказывать внешнее действие так называемых ограниченных вещных прав (jura in re aliena), конечно, не требуется: здесь, напротив, приходится, вопреки традиционному учению, отстаивать наличие кроме внешнего, также и внутреннего действия этих прав, наиболее для них существенного и проявляющегося во взаимоотношениях между двумя (или несколькими) отдельными субъектами.

--------------------------------

<115> См. выше.

 

Таким образом, в вопросе о внешнем действии разница между отдельными видами относительных прав количественная, а не качественная <116>.

--------------------------------

<116> См. выше.

 

Этому как нельзя более соответствует и то обстоятельство, что целый ряд правовых институтов (напр., суперфиций, эмфитевзис, французские rentes foncieres, наем имущества, залоговые права), сохраняя в неизменности субъектную структуру соответствующих правоотношений, все же в зависимости от исторической эпохи или от различия одновременных положительных законодательств либо целиком передвигается из обязательственной группы в группу так называемых ограниченных вещных прав и обратно, либо проникается в той или иной мере характером инородной группы.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.193.158 (0.069 с.)