Понятие и особенности института наследования по законодательству Российской Федерации 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Понятие и особенности института наследования по законодательству Российской Федерации



С ведением части третьей Гражданского кодекса РФ в первый раз в истории российского гражданского права в законе трактуется термин «наследование». Так в соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно раскрыть как процесс перехода имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества, наследственной массы) к другим гражданам в порядке универсального правопреемства, если законодательство не устанавливает иное.

Следовательно, наследование охарактеризовывает порядок и условия правопреемства в имуществе наследодателя другими гражданами (наследниками). Отсюда вытекает следующее, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для урегулирования правопреемства в имуществе умершего гражданина. И в равной степени не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества находившегося у них в собственности в случае их смерти. Для установленных целей может быть использован исключительно только институт завещания.

Имущество умершего гражданина находящееся на праве частной собственности переходит к другим гражданам в порядке универсального правопреемства. Настоящее значит, что в сохраняющихся правоотношениях проистекает замена субъекта прав на имущество, при всём при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей наследодателя. Предметом наследственного правопреемства является имущество, вещи, в том числе имущественные права и обязанности умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследственной массы[1].

Наследодателем считается померший (либо объявленный умершим) гражданин, после которого остаётся наследственная масса. При всём при этом во внимание не берутся ни существовавший у гражданина объём дееспособности, ни его гражданство, важно лишь то, что при жизни он имел в собственности имущество, которое может перейти к другим гражданам в порядке наследования.

Преемниками или наследниками являются граждане, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию в качестве таковых.

Вместе с тем наследственная масса может переходить не только к правопреемникам, но и к иным гражданам. При всём том это вовсе не означает, что участниками процесса наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие граждане, кроме наследников. К примеру, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счёт наследственной массы какой-нибудь обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких граждан (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками. Но и в подобных случаях участниками наследственного правопреемства считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего гражданина. Отказополучатели выступают лишь в роли кредиторов самих наследников.

К тому же, имущество умершего гражданина может переходить к иным гражданам и не по правилам наследственного правопреемства. Тем не менее, данные обстоятельства должны быть прямо указаны в законодательстве. К примеру, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали[2]. Изначально такие суммы не включаются в состав наследственной массы, и поэтому вести речь о существовании в подобных ситуациях наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющих право на получение таких сумм, а так же если они не предъявили требований об их выплате в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследственной массы и наследуются на общих основаниях.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего гражданина переходит в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент.

Это, в частности, означает, что наследственная масса рассматривается как определённая совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иначе говоря, приобретая права на определенную (известную) часть наследственной массы, правопреемники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследственной массы не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследственной массы переходят к правопреемникам полностью. Вдобавок если речь идёт о множестве объектов в составе наследственной массы и о нескольких правопреемниках, то каждый из них с принятием наследственной массы приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если, только конкретные объекты не завещаны конкретным гражданам).

Наследственная масса как предмет правопреемства переходит к правопреемникам в неизменном виде, то есть таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, количестве, объёме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несёт абсолютно все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное[3]. В качестве ещё одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Так согласно ст. 960 ГК РФ при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.

Наследственная масса переходит к правопреемникам единовременно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит соответствующей регистрации.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ состав наследственного имущества или наследственной массы довольствуется четырьмя видами объектов: вещи; имущественные права; имущественные обязанности; иное имущество.

Вещи содержатся в составе наследственной массы при условии, что наследодатель имел на них особое вещное право (право собственности, право пожизненного наследуемого владения и др.). Необходимость существования права на вещь подтверждается указанием на то, что в состав наследственной массы могут входить лишь принадлежавшие наследодателю вещи. Такая принадлежность устанавливается в гражданском праве посредством право наделения и может быть подтверждена соответствующими юридически-правоустанавливающими документами (свидетельствами о праве собственности, судебными решениями, свидетельствами о праве на наследство, договорами о приобретении вещи в собственность и др.).

Отсутствие права на вещь у наследодателя не может привести к появлению соответствующих прав у его наследников. Судебный орган, в частности, не может удовлетворить требования наследников о признании за ними право собственности (в порядке правопреемства) на самовольно возведённые наследодателем строения и помещения.

Наравне с правами на вещи в состав наследственной массы могут входить иные имущественные права, и, прежде всего, права обязательственные (права арендатора недвижимого имущества[4]; права заимодавца по договору займа и т.п.), корпоративные (например, права акционера на участие в управлении обществом; права участника общества с ограниченной ответственностью в случаях, когда переход таких прав не исключается в учредительных документах общества, а также права исключительные (например, право использования фирменного наименования или знака обслуживания).

Долги (имущественные обязанности) наследодателя образуют специальную группу объектов в составе наследственной массы. Правопреемники, принявшие наследственную массу, отвечают по долгам наследодателя хотя и солидарно, но в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

В состав долгов наследодателя, переходящих по наследству, входят разнообразные имущественные обязанности гражданско-правового характера (долг по договору либо иной сделке, долг из обязательства по возмещению вреда, а также другие долги).

Иное имущество, касание о котором содержится в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, представляет собой объекты, отличные от вещей, имущественных прав и обязанностей. Среди них следует назвать имущественные комплексы, неоднородные по своему составу, но выступающие в гражданском обороте как самостоятельные объекты[5].

Состав наследственной массы устанавливается на день открытия наследства, то есть на момент смерти гражданина.

Имущественные права могут быть включены в состав наследственной массы, а наследники могут стать правопреемниками таких благ лишь в том случае, если эти права принадлежали умершему гражданину до наступления указанного момента. Если же то или иное имущественное право возникает в связи со смертью гражданина, наследственное правопреемство не происходит. Так, в правоотношениях из договора личного страхования в случае смерти застрахованного лица и отсутствия в договоре указания на иного выгодоприобретателя, выгодоприобретателями признаются правопреемники застрахованного лица.

При всём том право выгодоприобретателя по такому договору не может составлять предмет наследственного правопреемства, ввиду в во внимание должно приниматься не факт заключения договора страхования при жизни наследодателя, а момент возникновения непосредственно самого права на получение соответствующей страховой суммы по нему, который связан со смертью застрахованного лица. Другой пример связан с проблемным для россиян вопросом о сохранении абонентского номера в телефонизированном помещении. В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» при наследовании телефонизированного помещения наследник имеет право на заключение договора об оказании услуг связи. Тем не менее, это не означает, что права по договору, заключенному с наследодателем, переходят к такому правопреемнику в порядке наследования. Данные правомочия возникают у наследника как первоначальные.

Многообразие имущественных отношений, в которые силой обстоятельств мог быть при жизни вовлечён наследодатель и которые сохранялись до момента его смерти, не позволяет вести речь об абсолютном замещении гражданина его правопреемниками в конкретных правоотношениях, существовавших до момента смерти самого наследодателя.

Акцентируя на это внимание, закон прямо указывает на невозможность наследования отдельных прав и обязанностей наследодателя[6]. В то время как соответствующие конкретные права и обязанности могут быть перечислены ГК РФ, либо другими законами. Так, не входят в состав наследственной массы имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, права одаряемого по договору дарения в будущем (если в договоре не предусмотрено иное), обязанность выполнения работы по авторскому договору заказа и др.).

В соответствии с Гражданским кодексом РФ не допускается наследование и в иных (не связанных с личностью наследодателя) случаях (см., например: ст. 596 – о доле в праве на получение ренты по договору пожизненной ренты; ст. 701 – о правах ссудополучателя по договору безвозмездного пользования).

Не подлежит включению в состав наследственной массы имущество, возвращаемое наследникам реабилитированных лиц, а также суммы в счет возмещения его стоимости и компенсационные выплаты. Это объясняется прежде всего тем, что Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» регулирует не наследственные отношения, а отношения, вытекающие из причинения вреда жизни, здоровью или имуществу лиц, пострадавших от политических репрессий, и определяет лишь круг лиц, имеющих право на возмещение этого вреда, причисляя к ним и наследников умершего.

Часть 3 ст. 1112 ГК РФ указывает на недопустимость наследования личных неимущественных прав и других нематериальных благ. Данная норма конкретизирует более общие положения гражданского законодательства, и прежде всего, правило п. 1 ст. 150 ГК РФ, согласно которому достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Вместе с тем законом могут быть предусмотрены случаи, когда отдельные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему гражданину, могут осуществляться и защищаться другими гражданами, в том числе и его правопреемниками.

Следовательно, наше современное российское общество выражает своё отношение к личности (его индивидуальности), уважая память о человеке и оберегая интересы других лиц, дорожащих прежними связями с ним. Именно благодаря таким целям служат нормы, гарантирующие исполнение последней воли гражданина о достойном отношении к его телу после смерти, закрепляющие и устанавливающие правила о защите чести и достоинства гражданина после его смерти (п. 1 ст. 152 ГК РФ), и др.

Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в Гражданском кодексе РФ по-новому. Если же ранее универсальности правопреемства придавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперь в тех случаях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (см. абз. 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Наследник может принять наследство либо отказаться от него как по одному из оснований, так и по нескольким из них или по всем основаниям.

Вместе с тем новая интерпретация универсальности нисколько не влияет на единство конструкции наследственного правопреемства. Речь идёт, прежде всего, лишь о чётком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объёме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают всю наследственную массу без исключения как единое целое.

Возможные долги в составе наследственной массы распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.

Стало быть, как уже было сказано ранее, одним из институтов гражданского права, закрепляющих непосредственный переход прав и обязанностей от одного гражданина к другим гражданам после смерти наследодателя, выступает наследование. Обозначим, что основным отличием наследования от иных институтов, существующих в области российского гражданского права, закрепляющих и регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, выступает факт непосредственной смерти гражданина либо объявление гражданина умершим по решению суда.

Гражданский кодекс Российской Федерации в п. 1 ст. 1110 устанавливает положение о том, что при наследовании имущество умершего гражданина переходит к другим гражданам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если законодательством не предусмотрено иное положение. Анализируя эту норму, мы приходим к такому выводу, что её можно рассматривать как правовую гарантию перехода принадлежавшего имущества наследодателя к другим гражданам в соответствии с его волеизъявлением, а при отсутствии такового – в соответствии с нормами законодательства.

Однако следует помнить следующее, что одно из самых главных предназначений института наследования, обеспечивающего интересы наследодателя, состоит в том, что такое наследование не может быть отнятым от правовой защиты интересов наследников. Как справедливо отмечено в юридической литературе, в ряде случаев интересы наследников защищены законом независимо от выражения последней воли наследодателя, например, право на обязательную долю в наследстве.

При раскрытии понятия правопреемства в его универсальном смысле следует иметь в виду, что в теории гражданского права оно может, рассматривается как общее правопреемство, которое влечёт за собой переход всех прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю. Отметим, что такому правопреемству противостоит сингулярное (специальное) правопреемство, при котором правопреемник принимает не все, а лишь отдельные права и обязанности.

Закрепляя положения о наследовании как универсальном правопреемстве, Гражданский кодекс Российской Федерации вместе с тем делает оговорку: «если из правил настоящего Кодекса не следует иное», что даёт нам основание полагать, что наследование может быть осуществлено не только посредством универсального, но и сингулярного правопреемства, а также сочетания того и другого, но лишь в случаях, вытекающих из норм ГК РФ. Примерами такого правопреемства может служить, в частности, завещание имущества с определенными обременениями: уступка требования, перевод долга и т.п.

Большинство юристов рассматривает наследование как разновидность гражданско-правовых отношений по переходу право собственности, когда имущество наследодателя переходит к другим гражданам в порядке гражданского правопреемства и регулируется ГК РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством, – иными нормативными правовыми актами. Подметим, что при подобной трактовке, понятие «наследования» весьма близко к понятию «наследственного права», определяемого как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по правопреемству имущества умершего гражданина в соответствии с его волеизъявлением, выраженном в завещании, а при отсутствии такового – в соответствии с требованиями, установленными наследственно - правовыми нормами ГК РФ.

Закон при определении оснований наследования, указывает, что оно может, осуществляется только по закону и по завещанию. Хотим обратить внимание на то, что в отличие от ГК РСФСР (1964 г.) часть третья ГК РФ поменяла их местами. Так, если в ГК РСФСР на первом месте ставилось наследование по закону, а наследование по завещанию на второе место, то ГК РФ ставит наследование по завещанию на первое место, за которым следует уже наследование по закону. Отметим, что такая перестановка нисколько не ограничивает значения оснований наследования, наоборот, ставя наследование по завещанию на первое место, законодатель ещё раз подчеркивает, что наследование по завещанию гарантируется государством. Этот порядок отразился и на структуре раздела V «Наследственное право» Гражданского кодекса РФ, где глава 62 «На следование по завещанию» также опередила главу 63 «Наследование по закону». Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, ч. 2 которой закрепляет, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим законом, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К иным случаям, установленным законом можно отнести, например: отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследников по закону; признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство; признание завещания недействительным и др.

На практике встречаются случаи, когда наследодатель завещал часть имущества лицу, которое является наследником по закону, при этом оставшаяся вне завещательного распоряжения часть наследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону, включая того, который часть имущества получит по завещанию.

Мы согласны с мнением цивилистов, которые абсолютно обоснованно указывают, что по своей сущности наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, исполненное завещателем при его жизни, и открытие наследства в связи со смертью завещателя. В свою очередь, завещание можно рассматривать как одностороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении наследодателя, оформленном в порядке, установленным гражданским законодательством. При всём этом следует иметь в виду, что завещание может быть составлено только дееспособным лицом. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъявления на содержание завещания, поскольку завещатель сам вправе по своему собственному усмотрению отменить, или изменить составленное им завещание.

Вместе с тем наследственное правоотношение возникает не с момента юридического оформления завещания, а лишь после наступления смерти самого завещателя или в случае объявления его умершим в судебном порядке.

В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но оно направлено на исполнение такового в целях установления круга наследников по закону и защиты их интересов как законных наследников.

Однако в любом случае предметом наследования – как по завещанию, так и по закону – является наследство, в состав которого включены вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности самого наследодателя, принадлежавшие ему на день открытия наследства. Важно иметь в виду, что в состав наследства не могут входить такие права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связаны непосредственно с его личностью, такие как в частности: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также такие права и обязанности, переход которых законом не допускается, а также личные неимущественные права и иные нематериальные блага.

Исходя из этого, следует отметить, что при отсутствии наследства не может быть наследования как ни по завещанию, так ни по закону. Например, гражданин в завещании, оформленном в установленном порядке, указал, что принадлежащий ему загородный коттедж, он завещает своему сыну, а квартиру дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что до смерти наследодатель подарил коттедж племяннику, а квартиру продал.

Таким образом, указанное имущество на день открытия наследства не может входить в его состав, и, соответственно, не может перейти к наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является открытие наследства, обусловленное смертью гражданина; в том случае, если умершим гражданина признали в судебном порядке, то это влечёт за собой такие же правовые последствия, что и в первом случае. Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина; при объявлении судом наследодателя умершим днём открытия наследства является день, в который такое решение суда вступает в законную силу. Следует иметь в виду, что граждане, умершие в один день, считаются коммориентами, то есть умершими одновременно, и не могут наследовать друг после друга, при этом к наследованию призываются их наследники.

Кроме того, как справедливо указывают исследователи, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимости следует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.

В том случае, если же речь идёт о наследовании по завещанию, то помимо прочих условий реализация наследственных правоотношений напрямую зависит от действительности завещания.

Отметим, что подобное многообразие юридических фактов с полной уверенностью позволяет говорить нам о том, что наследственные правоотношения достаточно разнообразны и при этом юридические составы, лежащие в их основе формируются с учётом последней воли наследодателя, и тогда речь идёт о наследовании по завещанию, либо, основываясь на фактах, которые определены в законе, – и в этом случае наследование происходит по закону.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 374; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.32.230 (0.029 с.)