Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридические лица и их организационно-правовые формы

Поиск

Классификация юридических лиц может быть прове­дена по различным основаниям.

В зависимости от характера деятельности все юриди­ческие лица подразделяются на коммерческие и неком­мерческие организации. Коммерческими являются орга­низации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а некоммерческими — не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участни­ками (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

Закон устанавливает исчерпывающий перечень орга­низационно-правовых форм, в которых могут создаваться коммерческие организации: полное товарищество, това­рищество на вере, общество с ограниченной ответственно­стью, общество с дополнительной ответственностью, ак­ционерное общество, производственный кооператив, го­сударственные и муниципальные унитарные предприятия. Предусмотренные ГК РФ организационно-правовые фор­мы некоммерческих организаций, а именно: потребитель­ский кооператив, общественные или религиозные органи­зации (объединения), финансируемые собственником уч­реждения, благотворительные и иные фонды, ассоциации и союзы коммерческих и (или) некоммерческих организа­ций, не составляют закрытого перечня. Специальными за­конами устанавливаются и такие формы некоммерческих организаций, как, например, государственные корпора­ции, некоммерческие партнерства, автономная некоммер­ческая организация и др.

Общим признаком для всех хозяйственных товариществ и обществ является разделение их уставного (складочно­го) капитала на доли (вклады) учредителей (участников). Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (учас­тников), а также произведенное и приобретенное хозяй­ственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Сами учредители в отношении ука­занного имущества имеют лишь обязательственные, а не вещные права.

Основное отличие хозяйственных товариществ от хозяй­ственных обществ заключается в том, что товарищества рассматриваются как объединения лиц, а общества — как объединения капиталов. Другими словами, помимо внесения вклада товарищ должен лично участвовать в делах товарищества.

В полном товариществе его участники (полные товари­щи) в соответствии с заключенным между ними догово­ром занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обяза­тельствам принадлежащим им имуществом.

По сравнению с остальными организационно-правовы­ми формами юридических лиц полное товарищество ха­рактеризуется максимальной степенью ответственности участников по обязательствам товарищества. Согласно п. 1 ст. 75 ГК РФ участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательства то­варищества.

В товариществе на вере (коммандитном товариществе) наряду с полными товарищами имеется один или несколь­ко участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товари­щества, только в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Основное право вкладчика — получать часть прибыли то­варищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале.

Участниками полных товариществ и полными товари­щами в товариществах на вере могут быть только инди­видуальные предприниматели и (или) коммерческие орга­низации. Между этими субъектами и заключается учре­дительный договор, являющийся единственным учреди­тельным документом товарищества.

Обществом с ограниченной ответственностью призна­ется общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственнос­тью не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт­ков, связанных с деятельностью общества, в пределах сто­имости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответ­ственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников, (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Поскольку участники ООО не обязаны лично участвовать в деятельности общества, эти функции возложены на органы управления, состав и компетенции которых определяются уставом общества.

Как правило, структура управления в обществах с ог­раниченной ответственностью является двухзвенной, вклю­чающей общее собрание участников как высший орган управления обществом и единоличный исполнительный орган (генеральный директор и др.). Учредительном до­кументом общества может быть предусмотрено создание дополнительно совета директоров (наблюдательного сове­та) и коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция и др.). Детально вопросы управления в данных обществах регламентируются Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответ­ственностью».

Участник 000 вправе продать или иным образом усту­пить свою долю в уставном капитале общества другим участникам общества, а также, если иное не предусмотре­но уставом общества и третьим лицам. При этом участни­ки общества пользуются преимущественным правом по­купки доли участника пропорционально размерам своих долей. Данным правом необходимо воспользоваться в те­чение одного месяца со дня извещения, в противном слу­чае доля может быть отчуждена третьему лицу.

Участник 000 вправе в любое время выйти из обще­ства независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части иму­щества, соответствующей его доле в уставном капитале.

Отличие общества с дополнительной ответственностью от 000 заключается в том, что его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном разме­ре к стоимости их вкладов (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Наиболее сложной формой объединения крупных ка­питалов является акционерное общество (АО). Положе­ния ГК РФ, лишь в самом общем виде регулирующего правовой статус акционерных обществ, получили разви­тие в ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обще­ствах». С точки зрения характера ответственности участ­ников общества по его обязательствам АО сходно с ООО, поскольку акционеры не отвечают по обязательствам об­щества и несут риск убытков в пределах стоимости при­надлежащих им акций. Единственным учредительным документом акционерного общества является его устав.

Акционерные общества бывают двух видов: открытые и закрытые.

В открытом акционерном обществе (ОАО) его участни­ки могут отчуждать принадлежащие им акции без согла­сия других акционеров. Только такое АО вправе прово­дить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу.

Акции закрытого акционерного общества (ЗАО) рас­пределяются только среди его учредителей или иного за­ранее определенного круга лиц. Акционеры ЗАО могут без согласия других акционеров продать принадлежащие им акции. Однако акционеры имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акцио­нерами этого общества.

В отличие от хозяйственных товариществ и обществ государственные и муниципальные унитарные предприя­тия не наделены правом собственности на закрепленное за ними собственником имущество (п. 1 ст. 113 ГК РФ). Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям). Имущество государственного или муниципального унитар­ного предприятия принадлежит самому предприятию на таких вещных правах, как право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Предприятиям, осно­ванным на праве хозяйственного ведения, предоставлены более широкие права по распоряжению закрепленным за ними имуществом по сравнению с казенными предприя­тиями, основанными на праве оперативного управления. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным спосо­бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества.

Последней организационно-правовой формой коммер­ческих организаций является производственный коопе­ратив (артель), под которым понимается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объе­динении его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 107 ГК РФ). Члены производственного коопера­тива несут по его обязательствам субсидиарную ответствен­ность. Вопросы правового статуса данной коммерческой организации конкретизированы в Федеральном законе от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» и в Федеральном законе от 8 мая 1996 г. «О производ­ственных кооперативах».

Потребительские кооперативы представляют собой доб­ровольные объединения граждан и юридических лиц на основе членства и, в отличие от производственных коопе­ративов, преследуют не цель извлечения прибыли, а удов­летворение материальных и иных потребностей участни­ков (п. 1 ст. 116 ГК РФ). Это достигается путем объедине­ния членами кооператива имущественных паевых взно­сов. При необходимости члены потребительского коопе­ратива покрывают образовавшиеся убытки путем допол­нительных взносов.

Для общественных и религиозных организаций (объе­динений) характерно то, что их участники (члены) не со­храняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взно­сы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в каче­стве их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.

Фондом в соответствии со ст. 118 ГК РФ признается не имеющая членства некоммерческая организация, учреж­денная гражданами и (или) юридическими лицами на ос­нове добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образователь­ные или иные общественно полезные цели. В отличие от других некоммерческих организаций фонд вправе занимать­ся предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям.

Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленче­ских, социально-культурных или иных функций некоммер- ческого характера (ст. 120 ГК РФ). Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже­нии денежными средствами. При их недостаточности суб­сидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.

Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представле­ния и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ас­социаций или союзов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в раз­мере и в порядке, предусмотренными учредительными документами ассоциации.

6.6. Объекты гражданских прав

Объекты гражданских прав — это различные матери­альные (в том числе вещественные) и нематериальные (иде­альные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского права.

Объектом правового регулирования может быть толь­ко поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей действительности, например вещи или результаты творческой деятельности. Поэтому считается, что именно оно и составляет объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные блага в свою очередь со­ставляют объект или (предмет) соответствующего поведе­ния участников (субъектов) правоотношений.

Категория объекта гражданских прав совпадает с по­нятием объекта гражданских правоотношений. Поведение участников правоотношений невозможно рассматривать изолированно от тех объектов, по поводу которых оно осу­ществляется, ибо такое поведение никогда не является беспредметным и бесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, то есть возможности или невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (гражданско-правовой) результат. Такой режим устанавливается на самом деле не для различных благ, а для людей, совер­шающих по поводу этих благ различные юридически зна­чимые действия. Иначе говоря, он определяет именно по­ведение участников правоотношений, касающееся соответ­ствующих материальных и нематериальных благ.

В силу этого объектом гражданских правоотношений (или объектом гражданских прав) можно было бы при­знать правовой режим разнообразных благ, а не сами эти блага. Именно этим отличаются друг от друга различные объекты гражданского оборота, и именно эта их сторона имеет значение для гражданского права.

К числу таких объектов относятся материальные и не­материальные блага либо деятельность по их созданию, имеется в виду, что в связи ними и возникают соответ­ствующие права и обязанности, реализуемые в поведении участников правоотношений.

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охва­чены также понятием объектов гражданского (имуществен­ного) оборота. Лишь личные неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они неотчуждае­мы от их обладателя. Гражданские правоотношения мо­гут возникать по поводу их защиты.

Объекты считаются изъятыми из оборота, если действу­ющим гражданским законодательством предусмотрен зап­рет на их отчуждение либо запрещена иная форма их пе­рехода от одного лица к другому. Объекты, изъятые из оборота, нельзя в обычном порядке (то есть без соблюде­ния специальных правил и процедур, без получения спе­циальных разрешений, без сбора необходимых докумен­тов и т. п.) подарить, обменять, продать.

К числу материальных благ как объектов гражданс­ких правоотношений относятся вещи, а также результа­ты работ или услуг, имеющие материальную, веществен­ную форму. В этом смысле материальным благом может являться не только вещь, но и деятельность по созданию или улучшению вещей, и даже их деятельность по оказа­нию иных материальных услуг. Поэтому в данную группу объектов включаются и услуги, не сопровождающиеся созданием или изменением вещей, но создающие извест­ный полезный эффект материального, хотя и необязательно овеществленного характера (например, услуги по хране­нию вещей, перевозке пассажиров и багажа или услуги оздоровительного либо культурно-зрелещного характера). Все эти объекты объединяет экономическая природа как товаров, объективно требующих для себя гражданско-пра­вового оформления (режима).

Вместе с тем следует различать вещи, как имеющие товарную форму предметы материального мира (объекты вещных прав), и иные материальные блага, например ра­боты, услуги, другие чужие действия, то есть поведение обязанных лиц (объекты обязательственных прав). Ведь вклад в банке или пай (доля) в имуществе товарищества, общества или кооператива представляют собой не вещи, а возможности (права) требования определенного поведе­ния от обязанных лиц. Поэтому по поводу таких матери­альных благ и складываются особые (обязательственные, либо членские, или корпоративные) правоотношения. Сле­довательно, такое «бестелесное имущество», как, напри­мер, обязательственные права требования или пользова­ния, тоже является объектом гражданских прав.

К нематериальным благам относятся результаты твор­ческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и т. п.) и некоторые другие, сход­ные с ними по своей природе объекты (объекты «промыш­ленных прав» в виде промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований, отдельные виды ин­формации и т. д.), а также личные неимущественные бла­га, пользующиеся гражданско-правовой защитой. Нема­териальные блага, за исключением личных неимуществен­ных, также приобретают экономическую форму товаров, что и дает им возможность становиться объектами иму­щественного оборота (объекты исключительных прав).

Следовательно, экономическое понятие товара как объек­та товарного (имущественного) оборота в гражданском праве воплощается не только в вещах, но и в иных, в том числе нематериальных, объектах. Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений) относятся:

1) вещи и иное имущество, в том числе имуществен­ные права;

2) действия (работы и услуги либо также их результа­ты как вещественного, так и неовеществленного характера);

3) нематериальные объекты товарного характера (ре­зультаты творческой деятельности и способы индивидуа­лизации товаров их производителей); личные неимуще­ственные блага (ст. 128 ГК РФ).

6.7. Сделки в гражданском праве

Сделками признаются действия граждан и юридичес­ких лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153

ГК РФ).

Сделки — акты осознанных, целенаправленных, воле­вых действий физических и юридических лиц, совершая которые, они стремятся к достижению определенных пра­вовых последствий. Сущность сделки составляют воля и волеизъявление сторон. Воля — детерминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Воля есть процесс психического регулирования поведе­ния субъектов. Волеизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной вос­приятию других лиц. Волеизъявление — важнейший эле­мент сделки, с которым, как правило, связываются юри­дические последствия. Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может быть изъявлена устно, письменно, совершением конклюдент-ных действий, молчанием (бездействием).

Цель, преследуемая субъектами, совершающими сдел­ку, всегда носит правовой характер — приобретение пра­ва собственности, права пользования этой вещью и т. д.

Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подразделения на виды:

■ односторонние, двусторонние и многосторонние; ш возмездные и безвозмездные;

■ реальные и консенсуальные;

■ каузальные и абстрактные.

Для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона. Совершение односто­ронних сделок выступает актом распоряжения субъекта­ми гражданскими правами и может создавать особые правовые последствия. По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку.

Для совершения двусторонней сделки необходимо во­леизъявление двух сторон. При этом каждая из них мо­жет быть представлена как одним, так и несколькими субъектами. Воля сторон в двусторонней сделке должна быть встречной и совпадающей.

Для совершения многосторонней сделки необходимо волеизъявление более двух сторон. Примером многосто­ронней сделки служит договор о совместной деятельности (договор простого товарищества), который может высту­пать средством достижения общей хозяйственной цели.

Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответ­ствует встречная обязанность другой стороны по предос­тавлению материального или другого блага. Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, пре­доставлении встречных услуг, выполнении работы и т. д.

В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Безвозмездные сделки могут совершаться без ограниче­ния в отношениях между гражданами. В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки возмож­ны, если это не противоречит требованиям закона.

Для совершения реальной сделки одного соглашения между ее сторонами недостаточно. Необходима еще пере­дача вещи или совершение иного действия. Реальны не­которые сделки по передаче имущества в собственность или иное вещное право (например, сделки дарения и зай­ма), отдельные сделки о временной передаче вещей, дого­воры перевозки грузов и некоторые другие.

Консенсуалъные сделки — это такие сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. Последующая пе­редача вещи или совершение иного действия осуществля­ется с целью их исполнения. Консенсуальными являются сделки купли-продажи, а также многие сделки по выпол­нению работ и оказанию услуг (договор подряда).

Казуальная сделка преследует определенную правовую цель. Так, из договора купли-продажи всегда видно, ка-кой товар передается продавцом в собственность покупа­телю. Благодаря этому является очевидным и правовое основание возникновения права собственности покупате­ля на товар. Цель должна быть законной и достижимой. Недействительна сделка купли-продажи имущества, со­вершенная несобственником, не обладающим полномочи­ем на это, так как цель — переход права собственности — недостижима.

Абстрактные сделки как бы оторваны от своего осно­вания. Абстрактность сделки означает, что ее действитель­ность не зависит от основания — цели сделки. Пример абстрактной сделки — выдача векселя. Вексель удостове­ряет либо ничем не обусловленное обязательство векселе­дателя (простой вексель), либо ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику (пере­водной вексель) оплатить при наступлении предусмотрен­ного векселем срока денежную сумму, оговоренную в нем.

Сделка считается совершенной под отменительным ус­ловием, если стороны поставили прекращение прав и обя­занностей в зависимость от наступления условия. От ус­ловия в сделке следует отличать срок — обстоятельство, которое неизбежно истечет или наступит в будущем. Срок является отлагательным, если с его наступлением связы­вается возникновение прав и обязанностей, или отмени­тельным, если с его наступлением права и обязанности прекращаются.

Совершение сделок — важнейший юридический спо­соб осуществления субъективных гражданских прав. Со­вершая сделки, субъекты распоряжаются социально-эко­номическими благами, принадлежащими им, и приобре­тают блага, принадлежащие другим.

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот право­вой результат, к которому стремились субъекты сделки. Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий:

■ законность содержания;

■ способность физических и юридических лиц, совер­шающих ее, к участию в сделке;

■ соответствие воли и волеизъявления;

■ соблюдение формы сделки.

Законность содержания сделки означает ее соответствие требованиям законодательства. В случаях коллизии меж­ду нормами, содержащимися в правовых актах, закон­ность содержания сделок должна определяться с учетом иерархической подчиненности правовых актов, установ­ленной ст. 3 ГК РФ. Законность содержания сделки пред­полагает ее соответствие не только нормам гражданского права, но и его принципам.

Поскольку сделка — волевое действие, совершать ее могут только дееспособные граждане. Лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособностью, вправе со­вершать самостоятельно только те сделки, которые разре­шены законом. Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности.

Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления. Несоответствие между действительны­ми желаниями, намерениями лица и их выражением вов­не служит основание признания сделки недействительной. При этом следует учитывать, что до обнаружения судом указанного несовпадения действует презумпция совпаде­ния воли и волеизъявления.

Сделка порождает права и обязанности при условии соблюдения требуемой формы. Сделки могут совершаться устно, в письменной форме (простой и нотариальной), путем осуществления конклюдентных действий, молча­ния (бездействия). Устная форма сделок заключается в том, что стороны выражают волю словами (при встрече, по телефону), благодаря чему воля воспринимается непо­средственно. Устно могут совершаться все сделки, кото­рые исполняются при самом их совершении. Примером такой сделки может служить совершение покупки в мага­зине. Письменная форма сделки означает, что воля лиц, ее совершающих, закрепляется (объективируется) в доку­менте, подписанном лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. Конклюдентные действия — поведение, посред­ством которого обнаруживается намерение лица вступить в сделку. Молчание может иметь правообразующую силу,

если законно или соглашением сторон ему придается та­кое свойство.

Недействительность сделки означает, что действие, со­вершенное в виде сделки, не обладает качествами юриди­ческого факта, способного породить те гражданско-право­вые последствия, наступления которых желали субъек­ты. Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые.

Сделка считается недействительной по основаниям, ус­тановленным законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспоримая сделка) либо неза­висимо от такого признания (ничтожная сделка) (п. 1 ст. 166 ГК РФ).

Ничтожность (абсолютная недействительность) сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает и не может породить желаемые для ее участ­ников правовые последствия в силу несоответствия зако­ну. Скупка краденого, покупка ценной вещи у недееспо­собного не могут породить права собственности у приобре­тателя. Ничтожная сделка, являясь неправомерным дей­ствием, порождает лишь те последствия, которые предус­мотрены законом на этот случай в качестве реакции на правонарушение.

Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим образом. Сделка, не соответствующая требо­ваниям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ). Наличие в законе данного общего правила объек­тивно необходимо. Несмотря на то, что законодатель все­гда стремится наиболее полным образом описать конкрет­ные виды (составы) ничтожных сделок, он объективно не может предусмотреть все их виды и возможные случаи совершения ничтожных сделок. Часто доказать притвор­ный характер сделки очень трудно. В таких случаях не­избежна необходимость установления ничтожности сде­лок судом по правилам искового производства. Основа­ния ничтожности сделок делятся на общие и специаль­ные. Общие основания:

■ сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ);

■ мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК РФ);

■ сделки, совершенные гражданином, признанным не­дееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГКРФ);

■ сделки, совершенные несовершеннолетним, не дос­тигшим четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ);

■ сделки, совершенные с нарушением формы, если за­кон специально предусматривает такое последствие (п. 2, 3 ст. 162 ГК РФ).

■ сделки, совершенные с нарушением требований об их государственной регистрации (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Оспоримость (относительная недействительность сделок) означает, что действия, совершенные в виде сделки, при­знаются судом при наличии предусмотренных законом ос­нований недействительными по иску управомоченных лиц. Оспоримая сделка, не будучи оспоренной, по воле ее учас­тника или иного лица, управомоченного на это, порождает правовые последствия как действительная. Сделка совер­шенная под влиянием обмана, действительна и порождает все предусмотренные ею последствия до момента призна­ния ее недействительной судом по иску обманутого. К чис­лу оспоримых сделок законодатель относит:

■ сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ);

■ сделки, совершенные с выходом за пределы ограни­чений полномочий на совершение сделки (ст. 174 ГК РФ);

■ сделки, совершенные несовершеннолетними в воз­расте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 175 ГК РФ);

■ сделки совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 176 ГК РФ);

■ сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

■ сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГКРФ);

■ сделки, совершенные под влиянием обмана, наси­лия, угрозы, злонамеренного соглашения предста­вителя одной стороны с другой или стечения тяже­лых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

 

 

6.8. Право собственности: приобретение и прекращение

Право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно прини­мая на себя бремя и риск его содержания.

Право собственности может быть рассмотрено в объек­тивном и в субъективном смысле. В первом случае речь идет о юридическом институте — совокупности правовых норм, значительная часть которых, имея гражданско-пра­вовую природу, входит в подотрасль вещного права.

Однако в институт права собственности включаются не только гражданско-правовые нормы. Он охватывает все нормы права, за-крепляющие (признающие), регулирую­щие и защищающие принадлежность материальных благ конкретным лицам. К ним, следовательно, относятся не только соответствующие нормы гражданского права, но и определенные предписания конституционного и админис­тративно-правового характера, и даже некоторые уголов­но-правовые правила, устанавливающие принадлежность имущества определенным лицам, закрепляющие за ними известные возможности его использования и предусмат­ривающие юридические способы охраны прав и интере­сов собственников. Иначе говоря, право собственности в объективном смысле представляет собой не гражданско-правовой, а комплексный (многоотраслевой) институт пра­ва, в котором, однако, преобладающее место занимают гражданско-правовые нормы. Эти последние в совокупно­сти охватываются понятием права собственности как граж­данско-правового института, входящего в общую, единую систему гражданско-правовых норм.

В субъективном смысле право собственности, как и всякое субъективное право, есть возможность определен­ного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. С этой точки зрения оно представляет собой наибо­лее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю — собственнику, и только ему определять характер и направления использования принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство.

Содержание правомочий собственника

В п. 1 ст. 209 ГК РФ правомочия собственника раскрываются с помощью «триады» правомочий: владения, пользования и распоряжения. Под правомочием владения понимается основанная на законе (т. е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т. п.). Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т. д.).

В своей совокупности названные правомочия исчерпывают все предоставленные собственнику возможности. У собственника одновременно концентрируются все три указанных правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному владельцу имущества, например арендатору.

Поэтому установление целевого назначения для соот-ветствующих объектов и связанное с этим ограничение возможностей их собственников служит обеспечению важного публичного интереса. При этом собственник вовсе не лишается своих правомочий.

Возможны и ограничения (пределы) осуществления права собственности, предусмотренные законом или договором. Так, права приобретателя (собственника) недвижимого имущества (плательщика ренты) по договору пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ) исключают для него возможность отчуждать или иным образом распоряжаться приобретенным в собственность имуществом без согласия своего контрагента (получателя ренты). Это служит одной из гарантий интересов после-днего на случай прекращения обязательства из-за се-рьезного нарушения своих обязанностей плательщиком ренты (ст. 604, 605 ГК РФ).

Важная особенность правомочий собственника заклю-чается в том, что они позволяют ему устранять, исклю-чать всех других лиц от какого-либо воздействия на при-надлежащее ему имущество, если на то нет его воли. В отличие от этого, правомочия иного законного владельца, даже одноименные с правомочиями собственника, не только не исключают прав на то же имущество самого собственника, но и возникают обычно по воле последнего и в предусмотренных им пределах, например по договору аренды.

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего имущества, то есть его утраты или повреж-дения при отсутствии чьей-либо вины в этом (ст. 211 ГК РФ). По сути, этот риск также составляет часть указанно-го выше бремени собственника. Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на других лиц возможен по договору собственника с ними (например, по условиям конкретного арендного договора), а также в силу указания закона (в частности, такой риск может нести опекун как доверительный управляющий имуществом собственника-подопечного).

Проблема «доверительной» и «расщепленной собственности»

Собственник вправе передавать другим лицам свои права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, оставаясь его собственником (п. 2 ст. 209 ГК РФ). На этом основана и предусмотренная п. 4 ст. 209 ГК возможность передать свое имущество в доверительное управление другому лицу, что не влечет перехода к доверительному управляющему права собственности на переданное ему имущество (п. 1 ст. 1012 ГК РФ). Доверительное управление является, таким образом, способом осуществления собственником принадлежащих ему правомочий, одной из форм реализации правомочия распоряжения, но вовсе не установлением нового права собственности на данное имущество.

При доверительном управлении, например, опекуном имуществом своего подопечного (ст. 38 ГК РФ) или ис-полнителем завещания (душеприказчиком) имуществом, составляющим наследственную массу, такой управляющий использует чужое имущество, не становясь его собственником и не в своих интересах, а в интересах собственника (подопечного) или иных выгодоприобретателей (наследников). Данная ситуация может возникнуть как по указанию закона, так и по договору собственника с доверительным управляющим, например поручающим ему за вознаграждение использование своих ценных бумаг для получения соответствующего дохода (ст. 1012-1026 ГК РФ). Управляющий, которому собственник доверил свое имущество, приобретает возможность владеть, пользоваться и даже распоряжаться им, в том числе участвовать с этим имуществом в гражданском обороте от своего имени, но не в своих интересах.

В отличие от этого траст — сложная система отношений, при которой учредитель траста — собственник (сет-тлор) наделяет своими правами управляющего (траста), который, выступая в имущественном обороте в роли собственника, должен отдавать полученный доход выгодоприобретателю (бенефициару), действуя в его интересах (собственник-учредитель и выгодоприобретатель-бенефициар <



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.54.120 (0.015 с.)