Раздел III. Договорное обязательство 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел III. Договорное обязательство



3.1. Договорное обязательство Понятие обязательства.

Обязательство - это правовая связь между субъектами, в силу которой одна сторона (должник) обязана совершить определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) или воздержаться от действия в пользу другой стороны, а другая сторона (кредитор) имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.307 ГК).

Содержанием обязательства являются гражданские права и обязанности.

В обязательстве всегда определенный состав субъектов, правам од­ной стороны - кредитора в обязательстве всегда соответствуют обязанно­сти другой стороны - должника. Обязательство не может создавать обязан­ностей у третьих лиц, не являющихся его участниками (п.З ст.308 ГК).

Состав субъектов определяется при возникновении обязательства, но может изменяться при наступлении определенных обстоятельств, с кото­рыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение обя­занностей у субъектов гражданских отношений (уступка требования, пере­вод долга, универсальное правопреемство, переход прав при исполнении обязательства поручителем, залогодателем, переход к комитенту прав и обязанностей комиссионера по сделкам, заключенным им для комитента во исполнение указаний последнего в случае объявления комиссионера не­состоятельным (банкротом), суброгация, принятие наследства и в других случаях, предусмотренных законом (ст.387, 965,1002 ГК)).


Обязательства возникают только из следующих оснований (п.2 ст.307 ГК):

• договоров,

• причинения вреда (деликт);

• других оснований, указанных в ГК, к которым относятся неосно­
вательное обогащение, действие в чужом интересе без поручения, недей­
ствительность сделок.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие по­ложения ГК об обязательствах, если иное не предусмотрено общими нор­мами о договорах и нормами ГК, посвященными отдельным видам обяза­тельств (договоров). Исполнение отдельных видов обязательств может иметь свои особенности, определенные условиями этого обязательства. Такие правила применяются как специальные, т.е. имеющие приоритет над общими (Зресгез (Лего^,а1 §епеп).

3.2. Система гражданско-правовых договоров

С особенностью договоров определенного вида связаны содержание прав и обязанностей сторон, особенности их исполнения, а также и последст­вия их нарушения. На содержание прав и обязанностей могут влиять и другие обстоятельства, в частности состав участников, целевая направленность, осо­бенности имущества и т.п. Поэтому некоторые наиболее существенные осо­бенности договора, как обязательства, и лежат в основе классификации:

1. По предмету:

• договоры, предметом которых является передача имущества (сре­
ди которых выделяют договоры по передаче имущества в собственность
(иное вещное право) и в пользование)

• договоры об оказании услуг;

• договоры о выполнении работ;

• договоры об использовании результатов интеллектуальной дея­
тельности.

Классическими договорами по передаче имущества в собственность яв­ляются купля-продажа, мена, дарение, заем, в пользование - аренда, найм, ссуда.

Отличие между услугами и работами проводится по наличию или от­сутствию овеществленного результата (но в отличие от Налогового кодекса РФ, гражданское законодательство, реализуя различие на практике в кон­кретных договорных формах, в таком виде определения нигде не дает, только в теоретическом обосновании). Так, услуга потребляется при исполнении, должник не, при оказании услуги в отличие от договоров подряда не обязан передать кредитору результаты, а только совершить определенные действия. Из договоров о выполнение работ, выделяются только договоры на выполне­ние научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических


работ, в которых вообще может не быть положительного результата. Риск, отсутствия результата, всегда лежит на кредиторе (заказчике). В отличие от этих договоров, услуги всегда должны приводить к положительному резуль­тату, и при отсутствии такого результата, договор не исполнен. Именно из-за отсутствия овеществленного результата, который можно передать заказчику, услуга в значительной степени зависит от выбора исполнителя, т.е. услуга всегда персонифицирована.

2. По распределению прав и обязанностей:

• односторонние договоры

• взаимные договоры

Односторонний договор отличается от односторонней сделки тем, что различие проводится не по количеству участников, по а распределе­нию прав и обязанностей - на одной стороне (кредитор) только права, на другой (должник) только обязанности.

Классическим односторонним договором является заем - у заемщика только обязанности - вернуть долг и уплатить проценты, если заем процент­ный, у заимодавца только права (потребовать долг и проценты). Такая специ­фика договора связана со следующим основанием классификации договоров.

3. По моменту заключения:

• консенсуальные;

• реальные.

Для заключения консенсуального договора необходимо только дос­тижение сторонами соглашения по всем его существенным условиям. Для возникновения прав и обязанностей сторон в реальном договоре наряду с достижением соглашения по всем его существенным условиям необходимо также передать вещь. Если передача вещи в консенсуальном договоре будет означать его исполнение, то в реальном - только заключение договора.

Так, договор займа возникает не с момента достижения соглашения, а только после передачи соответствующей суммы денег (или иных в опреде­ленном договором количестве родовых вещей). Аналогично, договор хране­ния возникает только после передачи вещи хранителю - после достижения соглашения, лицо, выступающее на стороне хранителя не вправе требовать передачи ему вещи на хранение, а поклажедатель не вправе требовать до передачи вещи исполнения договора, например, обеспечить предусмотрен­ные договором условия хранения. К реальным договорам, кроме займа и хранения, относятся доверительное управление, перевозки грузов, ссуды.

4. По условию, в зависимости от которого может быть поставлено
возникновение или прекращение прав и обязанностей (ст. 157 ГК), догово­
ры могут быть:

• под условием;

• обычные.


В договорах (сделках) под условием (иногда такие сделки именуют условными) стороны ставят возникновение или прекращение прав или обя­занностей в зависимость от обстоятельств, о наступлении которых заранее ничего не известно. Если в зависимость от условия ставится наступление прав и обязанностей, то условие именуется отлагательным, а если их пре­кращение, то условие именуется отменительным.

Такие сделки должны удовлетворять определенным критериям:

1) предусмотренные обстоятельства могут (в принципе) наступить;

2) эти обстоятельства не должны наступить в обязательном порядке,
что отличает условие от срока (ст. 190 ГК);

3) договор может быть заключен и без такого условия, т.е. это усло­
вие включается договор лишь по желанию сторон.

В таких сделках, не допускается воздействие сторон наступление или ненаступление указанных обстоятельств, т.е. добросовестному поведению сторон уделяется особое значение. В зависимости от того, какая сторона недобросовестно к своей выгоде содействовала или препятствовала насту­плению условия, условие считается не наступившим или наступившим. Так, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сто­рона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается на­ступившим. Если же наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается не наступившим. При этом не имеет значение, только ли усилием недобросо­вестной стороны вызвано наступление (не наступление) события или нет, важно лишь, что между ними должна быть причинно-следственная связь.

Договор, содержащий условие о возникновении или прекращение прав и обязанностей в зависимости от определенных обстоятельств (под условием) следует отличать от момента заключения договора - в договорах под условием момент заключения определяется по общим правилам, а с наступлением пре­дусмотренного условия, возникают или прекращаются определенные права и обязанности. Например, обязательство дарения при наступлении в определен­ный срок оговоренного события (например, рождение ребенка).

5. По наличию или отсутствию встречного (взаимного) удовлетворе­ния, договора делятся на:

• возмездные;

• безвозмездные.

В возмездном договоре полагается плата либо иная компенсации за исполнение обязанностей. В безвозмездном договоре плата или иная ком­пенсация за исполнение обязанностей не предоставляется. Законом уста­новлена презумпция того, что договор обычно является возмездным, если из закона, иных правовых актов или из содержания или существа договора не следует его безвозмездность. Примером договоров, по своему характеру


безвозмездных, могут служить договоры безвозмездного пользования имуществом (ссуда), дарения.

Исполнение без встречного предоставления характерно для дарения, которое представляет собой безвозмездную передачу или обязательство пе­редать дарителем другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо осво­бождение или обязательство освободить одариваемого от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Такие договора не до­пускаются (недействительны) между коммерческими организациями, за ис­ключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти ми­нимальных оплат труда (ст.575 ГК). Поэтому, при заключении коммерче­скими организациями договоров, предмет которых совпадает с предметом дарения, они могут быть только возмездными. При этом, предметом реаль­ных договоров не может быть обещание передать вещь, с которой связано возникновение обязательства в целом, например в договоре ссуды. Т.е. дос­тижение соглашения относительно ссуды между коммерческими организа­циями не означает, что ссудополучателю безвозмездно предоставлено право требования по передаче ему имущества во временное пользование.

Встречное удовлетворение, как правило, производится в денежном экви­валенте. Установление цены договора производится по правилам ст.424 ГК. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сто­рон. Цена может быть установлена как в твердой сумме, так и через механизм определения цены. Законом может быть предусмотрено случаи, когда цены (та­рифы, расценки, ставки и т.п.) устанавливаются или регулируются специально уполномоченными на то государственными органами. В отличие от установле­ния цен, регулирование осуществляется через введение предельных цен.

Законом допускается изменение цены после заключения договора только в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом ли­бо в установленном законом порядке. К такому порядку можно отнести изменение условий договора соглашением сторон.

Отсутствие цены в договоре само по себе не означает, что договор яв­ляется безвозмездным. Т.е. презумпция возмездности сохраняется, если в до­говоре не предусмотрена его цена или цена не может быть определена исходя из условий. Это также не означает, что возмездный договор, в котором не указана цена, является не заключенным, из-за того, что стороны не достигли соглашения по существенному условию. В таких случаях цена договора оп­ределяется как цена, взимаемая при сравнимых обстоятельствах за аналогич­ные товары, работы или услуги. Исключение составляют договоры, для кото­рых цена является существенным условием. Так ст. 489 ГК предусмотрено, что договор продажи в кредит товар с оплатой в рассрочку считается заклю­ченным, если в нем наряду с другими существенными условиями договора


купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей. Существенным условие о цене будет и в том случае, если между сторонами возник спор о цене при заключении договора, в этом случае договор без ус­ловия о цене не будет являться заключенным.

В том случае, если цена в возмездном договоре не установлена и возник спор о цене, то согласно п.54 совместного Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1.07.96 г. № 6/8, наличие сравнимых обстоятельств, позво­ляющих однозначно установить, какой ценой необходимо руководствоваться, доказывается заинтересованной стороной. При этом заинтересованной сторо­ной всегда будет продавец, поскольку именно он подает иск (покупатель уже получил все, что ему причитается) в защиту нарушенных, по его мнению, прав.

Сами возмездные договоры делятся на:

• меновые;

• рисковые (алеаторные, от лат. а1еа - кости).

Меновые - это те, в которых каждая сторона получают эквивалент­ное удовлетворение самостоятельную ценность. В рисковых сделках мате­риальный результат и то, какая из сторон договора получит выгоду, всегда поставлены в зависимость от случайного события.

К алеаторным договорам относятся такие договоры, как страхование, пари.

В таких договорах критерием цены служит риск, который несет одна из сторон за неблагоприятные для себя последствия, а сам результат, выго­да может возникнуть у любой стороны.

При этом, если страхование возникло как способ защиты имущественных интересов, т.е. общественно полезной цели, то отношение к пари в различных обществах всегда было негативным. Такие сделки либо запрещались совсем ли­бо ограничивались.9 Не является исключением и отечественное гражданское за­конодательство. Так, согласно ст. 1062 ГК подлежат судебной защите в связи с организацией или с участием в играх и пари только:

• требования лиц, принявших участие в играх или пари под влияни­
ем обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представи­
теля с организатором игр или пари:

• требования, основанные на выигрыше и требования о возмещении
убытков, причиненных нарушением договора в части выплаты выигрыша
со стороны организатора.

Не смотря на то, что алеаторные договоры относили к договорам под условием10, они все же таковыми не являются, поскольку по своей природе

9 см., напр., Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.
- М.: Издательство "Статут", 1997. - С.318

10 см., например: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изда­
нию 1907 г.). М.: Фирма "СПАРК", 1995. - С.345


связаны с вероятностью наступления определенного события, что отличает их от договоров под условием, для которых само такое условие не обязательно, а лишь зависит от воли сторон. Однако, важным в таких сделках, является не сам вопрос об отнесении этих договоров к сделкам под условием, а то, могут ли к ним применяться нормы о последствиях недобросовестного содействия или препятствия наступлению обстоятельств, от которых зависит возникнове­ние или прекращение обязанностей. Из аналогии закона, опирающегося на общие черты между этими договорами, следует, что можно. Так, существен­ным требованием к сделке, совершенной под условием является возникнове­ние прав и обязанностей, в зависимости от обстоятельства, относительно кото­рого неизвестно наступит оно или нет, что также характерно для договора страхования, вторым существенным элементом является требование к добро­совестному исполнению, т.е. принцип добросовестности лежит в основе дей­ствий стороны. Т.е. отношения не только сходны между собой, но в них явным образом проявляется один из основных принципов исполнения обязательств -принцип добросовестности (п.З ст. 10), что является основанием дою примене­ния ст. 157 ГК РФ исходя, как из аналогии закона, так и из аналогии права. 6. По способу определения условий договора:

• основные;

• предварительные.

Основной договор - это обычный договор, в котором стороны окон­чательно определили свои права и обязанности имущественного характера.

По предварительному договору (ст.429 ГК) стороны обязуются за­ключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на предусмотренных в предваритель­ном договоре условиях.

Требования к предварительному договору:

1) он должен заключаться в форме, установленной для основного до­
говора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной
форме, при этом несоблюдение правил о форме предварительного догово­
ра влечет его ничтожность;

2) предварительный договор должен содержать условия, позволяющие
установить его предмет и другие существенные условия основного договора.

3) в предварительном договоре должен быть указан срок, в который
стороны обязались заключить основной договор, если же такой срок пред­
варительным договором не определен, основной договор подлежит заклю­
чению в течение года с момента заключения предварительного договора.

В случаях, когда сторона предварительного договора, уклоняется от заключения основного договора, то другая сторона может требовать прину­дительного заключения договора в порядке, установленном п.4 ст.445 ГК.

4) предусмотренные предварительным договором обязательства пре-


кращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заклю­чить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не на­правит другой стороне предложение заключить этот договор.

Предварительный договор относят к договорам организационным, поскольку в нем отсутствует имущественное содержание. Такой договор всегда безвозмездный, так как заключается с целью разрешить вопрос о существенных условиях и о сроке заключения будущего имущественного договора, т.е. в нем отсутствует взаимное предоставление.

7. По тому, в чьих интересах совершаются предусмотренные догово­ром действия:

• в пользу участников договора;

• в пользу третьего лица.

Конструкция договора в пользу третьего лица (ст.430 ГК) означает, что по соглашению сторон должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, который имеет право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

По общему правилу (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором), права у третьего лица возникают с мо­мента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору. Это также означает, что с этого же момента стороны не могут расторгнуть или изменить заключенный ими договор без

согласия третьего лица.

Кроме того, должник в договоре вправе выдвигать против требова­ния третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кре­дитора. Это означает, что третье лицо имеет самостоятельные требования. В этом отличие от исполнения третьему лицу (например, указание пере­дать вещь), которое самостоятельными требованиями не обладает.

В том случае, когда третье лицо отказалось от своего права требова­ния, предоставленного по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. 8. По самостоятельности, договоры (обязательства) делятся на:

• основные;

• акцессорные (дополнительные).

Основные договоры (обязательства) возникают, существуют, изме­няются и прекращаются вне зависимости от других обязательств (догово­ров), они полностью самостоятельны. Акцессорные обязательства не могут возникнуть без основного. В отличие от основного обязательства, акцес­сорное живет не самостоятельной жизнью - оно всегда следует судьбе ос­новного. Поэтому ^дополнительные обязательства не могут существовать без основного, и прекращаются с прекращением последнего. Если основ­ное обязательство недействительно, то акцессорное обязательства также


недействительно. В то же время недействительность дополнительного обязательства не является основанием недействительности основного.

К дополнительным обязательствам относятся поручительство, залог, удержание.

9. По сфере гражданского оборота можно выделить следующие договоры:

• договоры, вытекающие из осуществления сторонами предприни­
мательской деятельности;

• договоры, связанные с потребительскими интересами;

• договоры в сфере творческой деятельности.

Различие проявляется в регулировании договоров одного вида (на­пример, договор поручения, не связанный с осуществлением предприни­мательских целей, является безвозмездным, а в предпринимательских на­оборот - возмездным, для гражданина-потребителя предусмотрены допол­нительные средства защиты). Субъектами отдельных договоров могут быть только предприниматели - специальные субъекты (кредит, страхова­ние, поставка и т.п.), определенные договоры, в рамках осуществления деятельности, требующей лицензирования. Различаются и основания от­ветственности у предпринимателя и не предпринимателя.

При этом, под предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче­ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. К таким лицам относятся ком­мерческие организации (ст.50 ГК) и граждане-предприниматели (ст.24 ГК).

Коммерческими организациями являются юридические лица, кото­рые созданы с целью извлечения прибыли, причем они могут создаваться только в предусмотренных ГК организационно-правовых формах: хозяйст­венных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государ­ственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью, после государственной регистрации в качестве индивидуального предпри­нимателя. При этом, гражданин осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации не вправе ссылаться в от­ношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является пред­принимателем. По решению суда к заключенным таким образом сделкам применяются правила ГК об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Договоры в сфере творческой деятельности направлены на удовле­творение творческих начал. Это различные договоры на создание и ис­пользование результатов интеллектуальной деятельности.


3.3. Исполнение договора

ГК не содержит общих норм, посвященных исполнению договора, поскольку договорные обязательства являются разновидностью обяза­тельств, которые в ГК урегулированы достаточно подробно. Кроме того, исполнению договора посвящены многочисленные специальные нормы, содержащиеся в части II ГК, посвященной отдельным видам обязательств.

Исполнение обязательств, в свою очередь, являются частью испол­нения гражданско-правовых обязанностей, которые подразделяются на обязанности активного и пассивного типа.

Исполнение гражданско-правовых обязанностей активного типа, вы­ражается в совершении должником определенных действий, всегда являет­ся юридическими действиями, т.е. юридическими фактами в отличие от осуществления гражданских прав, например, осуществлением прав, при­надлежащих собственнику). В этом смысле исполнение обязанностей ак­тивного типа порождает у обязанного лица право получения встречного удовлетворения (например, требование к контрагенту по договору произ­вести платеж) либо прекращает правоотношение в целом.

Исполнение обязанностей пассивного типа (соблюдение запретов) происходит в форме фактических действий, не порождающих юридиче­ские последствия - юридические последствия они порождают только при нарушении прав - деликты.

При изменении состава сторон в порядке правопреемства и других слу­чаях, порядок исполнения определяется специальными правовыми предписа­ниями об уступке требований, переводе долга, наследовании. Но во всех этих случаях объем обязанностей правопреемника не может быть шире объема обя­занностей правопредшественника - определяющим является принцип - никто не может передать другому прав больше, чем имеет сам (лат. - пето р1и$]ип8).

Исполнение договора выражается в совершении или воздержание от дей­ствий, которые составляют предмет договора. Важно учитывать при этом не только то обстоятельство, было ли совершено само действие, но и то, каким об­разом оно было совершено. Первое предполагает исполнение вообще, т.е. ис­полнение в натуре, а во втором случае речь идет о надлежащем исполнении. Соответственно разграничение между исполнением в натуре и надлежащим ис­полнением лежит в основе ответственности за нарушение обязательства.

С требованием исполнения обязательства в натуре недопустимость замены обусловленного действия (передачи определенной вещи, выполне­ния определенной работы и др.) денежным эквивалентом. Однако принцип - никакие денежные выплаты не способны заменить реальное исполнение, т.е. исполнение в натуре, не всегда точно отражает намерение сторон в ус­ловиях развитого товарно-денежного оборота. За ним скорее стоит мо­ральный аспект - расШ зип(вегхатЛа (обязательства должны исполняться).


Так, в странах англосаксонской системы права, приоритет над исполнени­ем в натуре имеет возмещение убытков. Однако, замена передачи товара, выполнения работ или оказания услуг чем-то другим все же далеко не все­гда способна удовлетворить нарушение интереса потерпевшей стороны.11 Поэтому, надлежащее исполнение, включающее в себя исполнение в нату­ре, имеет первостепенное значение в гражданско-правовом регулировании. Надлежащее исполнение включает в себя следующие признаки:

1) исполнение должно быть произведено надлежащему лицу;

2) исполнение должно быть произведено надлежащим лицом;

3) исполнение должно быть произведено надлежащим предметом;

4) исполнение должно быть произведено в надлежащие сроки;

5) исполнение должно быть произведено в надлежащем месте;
Исполнение обязательства надлежащему лицу

Должник обязан совершить предусмотренные договором действия (воз­держаться от действий) надлежащему лицу, т.е. кредитору или третьему лицу, которому в соответствии с условиями обязательства должно быть произведено исполнение. Смысл этого требования состоит в том, что в случае, когда иное не предусмотрено соглашением сторон или не вытекает из обычаев делового обо­рота или существа обязательства, на должника возлагается риск исполнения не­надлежащему лицу. Это означаег, что на должника, в случае возникновения спора, возлагается бремя доказывания того, что он произвел исполнение надле­жащему кредитору или третьему лицу, в соответствии с условиями обязательст­ва, или уполномоченному ими лицу. С этой целью для защиты своих интересов, должнику, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, при исполнении обяза­тельства предоставляется право потребовать доказательства (а кредитор обязан их представить по требованию должника) того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом (ст.312 ГК).

К таким доказательствам ст.408 ГК относит расписку в получении ис­полнения полностью или в соответствующей части, если должник не выдал кредитору долговой документ в удостоверение своего обязательства.

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет прекращение обяза­тельства, в том числе и исполнением надлежащему лицу, пока не доказано иное.

В случае невозможности возвращения долгового документа (в подлин­нике), кредитор обязан выдать расписку с указанием в ней о невозможности возвратить долговой документ, полученный у должника. Расписка также мо­жет быть заменена надписью на возвращаемом долговом документе.

11 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. - М.: Из­дательство "Статут", 1997. - С.337


Если же кредитор отказался выдать расписку, вернуть долговой до­кумент или отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просро­чившим, т.е. все последствия неисполнения или ненадлежащего исполне­ния обязательства ложатся на кредитора.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 454; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.59.61.119 (0.068 с.)