Глава IV. Основные типы моделей уголовного судопроизводства 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава IV. Основные типы моделей уголовного судопроизводства



 

Тип уголовного судопроизводства - это характеристика воспринятого им процессуального порядка. "Порядок" в значении типа процесса применял И.Я. Фойницкий*(82). Он же отмечает общее, что объединяет все известные типы процесса - одинаковость их задач и основных начал. При этом цель он определял как достижение истины по делу.

Думается, эта мысль перекликается и полностью согласуется с видением цели авторами данного учебника. Установление лица, совершившего преступление - объективно необходимый результат любой уголовно-процессуальной деятельности. Этот результат должен быть достоверным, или истинным, иначе все уголовное судопроизводство обернется произволом.

Основное различие известных форм - допустимая строгость формы (формальность) и доля объективности в производстве по делу - определяет различные пути достижения цели.

Рассмотрим особенности известных исторических типов уголовного судопроизводства.

Самым древним, возникшим изначально, называют обвинительный (состязательный) процесс, достаточно подробно он описывается М.А. Чельцовым-Бебутовым*(83). В числе его особенностей можно назвать следующие.

1. Частно-исковой порядок, абсолютно одинаковый при рассмотрении как гражданских дел, так и уголовных. Это был устный открытый спор обвинителя и обвиняемого перед судом.

2. Стороны имели формально одинаковые процессуальные права и несли равную ответственность друг перед другом и перед судом. Одной из сторон, во всяком случае, грозило наказание. При осуждении наказывался обвиняемый, а при оправдании то же наказание применялось к обвинителю. Даже при отложении дела в случае помещения обвиняемого в совершении тяжкого преступления в тюрьму, туда же помещали и обвинителя, чтобы он не пребывал в более выгодных условиях для собирания доказательств своей правоты.

3. Исключительный формализм. При судоговорении стороны должны были придерживаться строгих форм, установленных обычаями. Малейшее отступление от формального порядка влекло проигрыш дела. Ничтожная словесная оговорка могла повлечь потерю права на обвинение или, с другой стороны, потерю права на защиту от обвинения. Обвиняемый должен был ответить на обвинение немедленно и детализированно, отвергая обвинительную формулу слово за словом. Различные его ошибки, равно как и непредставление доказательств своей невиновности, влекли за собой осуждение. Признание обвиняемым своей вины решало исход дела.

4. Отсутствие защиты в современном понимании. Процесс носил строго личный характер, в уголовных делах представительство не допускалось. Обвиняемый и обвинитель должны были являться лично. При этом стороны могли пользоваться советами так называемых "avant-parliers" или судей.

5. При отрицании обвиняемым своей вины по всем требованиям формы, обвинитель либо представлял свидетелей, либо предлагал поединок.

Обвинительный (состязательный) порядок судопроизводства не предполагал защиты общественного порядка и общепринятых ценностей со стороны государства. Последнее здесь играет самую незначительную роль вследствие своей недостаточной развитости. В качестве отрицательной черты также можно отметить также излишнюю формальность - при этом провозглашенное равноправие сторон фактически оставалось недостижимым. Не способствовал достижению истины и поединок - состязание, в котором побеждал сильнейший.

В качестве положительного момента нельзя не упомянуть деление участников судопроизводства на стороны обвинения и защиты, а также некоторую отстраненность от них судьи, который должен был вынести решение, исходя из того, что представят при рассмотрении дела обвинитель и обвиняемый. Это могло бы гарантировать объективность принимаемых решений, если бы не существенные минусы, сопутствовавшие данному порядку - преобладание субъективных, частных начал.

Следующий тип, который выделяется в науке уголовного процесса - следственный, или розыскной. Было бы ошибочно утверждать, что он заменил собой процесс обвинительный (состязательный) в какой-то определенный исторический отрезок времени. Черты следственного (розыскного) процесса иногда проявлялись и в обвинительном, повсеместно распространенном в Европе в XI-XIII вв. Например, в случае поимки преступника на месте преступления с поличным, или если он задержан людьми, сбежавшимися на крик потерпевшего, процедура рассмотрения дела упрощалась. Его судил судья по месту совершения преступления, никто не должен был выступать стороной против захваченного преступника, а суд должен был его судить по своему долгу, т.е. ex officio.

Распространение розыскного процесса в западной Европе относят к середине XIII в. Гласный состязательный процесс стал постепенно превращаться в процесс инквизиционный, тайный, устранявший обвинителя и передававший все расследование судье, наделяя его неограниченными полномочиями. Замечательную мысль высказывает С.В. Познышев, считая замену состязательного процесса розыскным естественным последствием усложнения общественной жизни и усиления государственной власти*(84).

Некоторые процессуалисты обособляют понятие розыскного процесса от следственного, подразумевая под первым ту форму, в которую выродился следственный процесс из-за крайнего развития его основных начал. Далеко не все его черты следует считать исключительно отрицательными. В качестве положительных моментов можно отметить исключение ордалий и судебных поединков; формирование более правильного взгляда на доказательства. Наряду с признанием своей вины обвиняемым вводились свидетельские показания. Также распространилась официальность и письменность расследования. Следствие стало проводиться государственными чиновниками независимо от жалобы потерпевшего, а судье было вменено в обязанность принимать во внимание доводы обвинения, защиты и беспристрастно их оценивать*(85). Нельзя не согласиться и с Д.Г. Тальбергом, отмечавшим в качестве положительной черты главную мысль следственного процесса. Это утверждение о том, что уголовное право имеет публичный характер и государство обязано заботиться о преследовании виновных в совершении наиболее тяжких преступлений*(86).

Однако дальнейшее распространение следственного процесса привело к гипертрофированному развитию недостатков розыскных начал. Отметим основные из них.

1. Слияние в одном лице функций судьи, обвинителя и защитника не позволяло осуществлять ни обвинение, ни защиту в полной мере, усиливало предубежденность судьи в отношении обвиняемого в совершении преступления.

2. К заподозренному в совершении преступления судебная практика начала обращаться как к объекту своих исследований, с точки зрения презумпции его виновности. Ради успеха расследования принято было жертвовать интересами обвиняемого. С целью получения признательных показаний применялось принуждение, а также пытка.

3. Производство как следствия, так и суда было негласное, тайное. Предпочтение отдавалось письменным материалам дела, по которым судья и делал вывод о виновности подсудимого.

4. Розыскной процесс знал такой вид приговора, как "оставление в подозрении". Если появлялись новые доказательства оставленный в подозрении мог быть снова привлечен к суду по этому же делу.

Современная практика идет по пути соединения лучшего, что могут обеспечить состязательный и следственный порядки. Ни одно законодательство не знает чистой и последовательно выраженной формы состязательного или обвинительного процесса. Сознание недостатков того и другого привело к образованию особой, так называемой смешанной формы процесса, представляющей собой соединение следственных и состязательных начал. Таким образом, был создан третий тип уголовного процесса - следственно-состязательный тип.

Публичность уголовного судопроизводства при этом является основанием и для его состязательных черт, предусматривающих определенную долю диспозитивности в рамках уголовно-процессуальных правоотношений. Требование официальности, объективности и беспристрастности обеспечивает достоверное установление виновного в совершении преступления, состязательность же не позволяет развиться отрицательным чертам инквизиционного процесса и является гарантией справедливого судебного разбирательства.

В режиме состязательности никто никого не может заставить добывать истину. Здесь каждый - сам за себя, стороны отстаивают свои личные интересы. Для того чтобы этот процесс не перерос, действительно, в победу сильнейшего (а не правого!) существует арбитр, поступающий в рамках закона, т.е. устанавливающий истину или приближающийся к ней. Для этого ему должна быть дана публичная власть. Закон (Конституция) называет это властью судебной.

 

Литература для углубленного изучения

 

1. Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913.

2. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство - судопроизводство. СПб., 1910.

3. Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство / Хрестоматия по уголовному процессу России. М., 1999.

4. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1996.

5. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.105.239 (0.01 с.)