Глава 39. Наследственное право 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 39. Наследственное право



СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3

Глава 39. Наследственное право ………………………………………….3

39.1.Понятие и общая характеристика наследственных правоотношений…………………………………………………………………..3

39.2. Наследование по завещанию………………………………………...12

39.3. Наследование по закону…………………………………………..…21

39.4. Наследование отдельных видов имущества………………………..29

Глава 40. Понятие и общая характеристика интеллектуальных (исключительных) прав ………………………………………………………..36

40.1.Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» и их общая характеристика………………………. 36

40.2. Авторское право и смежные права………………………………… 40

40.3. Патентное право……………………………………………………. 48

40.4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг…………………………………………………………………… 56

Глава 41. Коллизионное право……………………………………………71

41.1. Суверенитет государств и проблемы трансграничного (экстерриториального) действия нормативных правовых актов…………..…71

41.2. Иностранный элемент…………………………………………….…74

41.3. Автономия воли сторон……………………………………………...76

41.4. Коллизия и выбор права…………………………………………….78

41.5. Понятие, структура и виды коллизионных норм…………………..79

41.6. Порядок установления содержания иностранной правовой нормы…………………………………………………………………………….82

41.7. Обратная отсылка и отсылка к законодательству третьего государства………………………………………………………………………84

41.8. Конфликт квалификаций……………………………………………85

41.9. Ограничения применения иностранного права……………………89

Глава 39. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Включение в ГК РФ статьи 1129 ГК РФ «Завещание в чрезвычайных условиях» являются частным случаем реализации принципа свободы завещания. Данная норма предусматривают право гражданина, находящегося в чрезвычайных условиях, составить завещание в упрощенном порядке, то есть в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей.

Под чрезвычайными обстоятельствами в судебной практике принято понимать сложившееся положение, в котором оказался гражданин, в силу чего существует реальная угроза его жизни. При этом у лица по этой причине должна отсутствовать реальная возможность оформления завещания должным образом.

Условием исполнения, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, является подтверждение судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в традиционной форме.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. Своими правами на денежные средства, внесенными во вклад или счет в банке, гражданин может пользоваться путем составления распоряжения на случай смерти. Составляется оно в письменной форме в том филиале банка, где находятся денежные средства, подписывается лично завещателем и удостоверяется служащим банка. Распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания, а денежные средства входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство.

Завещательным распоряжением, составленным завещателем в том или ином банке, может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства, составленное в этом банке ранее.

39.2.10. Отмена (изменение) и недействительность завещания. Завещатель вправе в любой момент отменить или изменить свое завещание без указания каких-либо причин. Отмена (изменение) завещания может быть осуществлена путем совершения нового завещания или распоряжения об отмене завещания. Завещатель вправе при совершении нового завещания полностью или частично отменить (изменить) прежнее. Если в последующем завещании нет прямых указаний об отмене (изменении) прежних завещательных распоряжений, то они отменяются (изменяются) в случае противоречия новым распоряжениям. При недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним.

Завещатель может отменить завещание в любой момент путем составления распоряжения о его отмене. Оно должно быть совершено в той же форме, что и завещание.

Недействительность в завещании отдельных его распоряжений не влечет недействительность остальных распоряжений, если можно предположить, что они были бы включены в завещание вне зависимости от недействительного распоряжения.

Наследники по недействительному завещанию не теряют права наследовать по закону или другому действительному завещанию.

39.2.11. Исполнение завещания. Исполнение завещания включает: (1) обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с волей наследодателя и законом; (2) принятие мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; (3) получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам; (4) исполнение завещательного возложения либо требование от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Исполнителями завещания могут быть наследники по завещанию, если иное не предусмотрено в завещании или душеприказчик.

Душеприказчик должен выразить свое согласие путем собственноручной надписи на завещании, заявления, приложенного к завещанию или заявления, поданного нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства, а также в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступить к исполнению завещания.

Исполнитель имеет право на возмещение расходов, связанных с исполнением завещания, а также на вознаграждение за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.

39.2.12. Завещательный отказ (легат). [25] Завещатель вправе возложить на своих наследников как по завещанию, так и по закону исполнение обязанности имущественного характера за счет наследства в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения данной обязанности (например, передача какой-либо вещи или имущественного права, входящих в состав наследства, выполнение работы, оказание услуги и т.д.). Когда содержание завещания исчерпывается завещательным отказом, исполнение его должно производиться наследником по закону.[26]

Отличие завещательного отказа от наследования состоит здесь в том, что отказополучатель не выступает как непосредственный правопреемник умершего гражданина, а оказывается в положении особого рода кредитора наследника (или наследников).[27]

Следует учитывать, что завещательный отказ порождает не наследственное, а обязательственное правоотношение между отказополучателем, который как кредитор приобретает право требовать исполнения, и наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, как должником.[28]

Условия завещательного отказа: (1) он должен быть установлен в самом завещании; (2) содержание завещания может ограничиваться только одним завещательным отказом; (3) предметом завещательного отказа могут быть передача имущества, имущественных прав, выполнение работы, оказание услуг, выплата денежных средств и иные действия; (4) право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет.

Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа, если отказополучатель: (1) отказался от исполнения; (2) не воспользовался своим правом в течение трех лет; (3) умер до открытия или одновременно с наследодателем; (4) лишен права на получение отказа по основаниям признания наследников недостойными.

39.2.13. Завещательное возложение. [29] Завещатель вправе возложить на своих наследников как по завещанию, так и по закону, а также на исполнителя завещания обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, обязанность периодически производить пожертвования в детский дом или иное социальное учреждение, передать личную библиотеку завещателя в одну из общественных библиотек и т.д.). В силу прямого указания об этом в законе, завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (п. 2 ст. 1139 ГК РФ). При этом следует учитывать, что легитимного определения понятия «домашнее животное» не существует. С учетом смысла данной нормы представляется, что ее действие распространяется и на прирученных диких животных.

К завещательным возложениям имущественного характера применяются правила о завещательном отказе. Так как завещательное возложение не предполагает исполнение конкретному лицу, право требовать исполнения возложения принадлежит широкому кругу лиц (исполнитель завещания, любой из наследников, заинтересованные лица).

Завещательные отказы или возложение наследник должен исполнить только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом выплаченных долгов наследодателя и обязательной доли, приходящейся наследнику. Если наследников двое или более, завещательные отказ или возложение исполняется ими соразмерно их доли в наследстве.

39.3. Наследование по закону [30]

39.3.1. Как отмечается в литературе, «наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного распоряжения».[31] Соответственно, оно возможно если (1) нет завещания (п. 2 ст. 1111 ГК РФ), (2) завещание не охватывает всего наследственного имущества (п. 2 ст. 1120 ГК РФ), (3) завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (п. 3 ст. 1130, ст. 1131 ГК РФ), (4) существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149) и (5) имущество умершего считается выморочным (ст. 1151).

При этом следует учитывать относительность содержания данного понятия: «когда мы говорим, что основанием призвания к наследованию является закон, все же надо считать, что действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя, 2) родство наследника с наследодателем, либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем и др.».[32]

39.3.2. Действующим в настоящее время законодательством установлены следующие восемь очередей наследников по закону:

А. Наследниками первой очереди по закону являются (1) дети, (2) супруг и (3) родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Российский законодатель не признает понятия «незаконнорожденные дети» и поэтому отсутствие регистрации брака между родителями не имеет значение для призвания детей к наследованию. В случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство, согласно ст. 49 СК РФ, может быть установлено в судебном порядке.

Как известно, супруги не являются родственниками. По этой причине долгое время они не призывались к наследованию. Как отмечает в связи с этим Д.И. Мейер, «право вдовы вовсе не имело значения права наследования, а рассматривалось только как предоставление вдове средств к содержанию, несмотря на смерть мужа».[33] В настоящее же время специфика участия пережившего супруга обусловлена тем, что он, если иное не установлено брачным договором[34], имеет право на половину общей совместной собственности. И поэтому, кроме этой доли, супруг, вместе с другими наследниками первой очереди, участвует в разделе половины общей совместной собственности умершего супруга.

Б. Наследниками второй очереди по закону являются (1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, (2) его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Г. Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя.

Д. Наследниками пятой очереди являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Е. Наследниками шестой очереди являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Ж. Наследниками седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Данная очередь состоит из субъектов, не являющихся родными наследодателю: пасынок – неродной сын одного из супругов; падчерица – неродная дочь одного из супругов; отчим – это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака и мачеха – неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака.

З. Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – граждане, которые не входят в круг наследников предыдущих семи очередей, но ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним.[35]

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

39.3.3. К наследникам по закону относятся также граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в соответствующих статьях ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди, кроме наследников, призываемых по праву представления.

Таким образом, основанием призвания к наследованию, по общему правилу, является родство с наследодателем или иждивенчество.

Обязательная доля в наследстве – часть наследства, составляющая не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону, которую наследует определенный круг лиц независимо от содержания завещания.

Право на обязательную долю имеют (1) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, (2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, (3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его иждивении не менее 1 года до его смерти.

Право на обязательную долю удовлетворяется, даже если это может привести к уменьшению доли других наследников, вначале из части наследства, оставшейся не завещанной, а при ее недостаточности – из завещанного имущества. При этом в обязательную долю засчитывается все, что такой наследник получает из наследства, в том числе и завещательный отказ.

Размер обязательной доли может быть уменьшен или полностью отказано в удовлетворении, если (1) право на обязательную долю повлечет невозможность передать имущество наследнику по завещанию, (2) наследник обязательной доли при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом, (3) наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания или использовал его в качестве основного источника существования, (4) вопрос решается в судебном порядке.

Установлены следующие особенности данной процедуры: (1) принятие части означает принятие всего наследства, (2) принятие наследства одним наследником не означает его принятие другими наследниками, (3) принять наследство невозможно под условия или с оговорками, (4) принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от фактического принятия, государственной регистрации прав, (5) наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство по всем или одному из них.

Для принятия наследства, по общему правилу, установлен общий шестимесячный срок со дня открытия наследства. В том случае если наследодатель был объявлен судом умершим, то днем открытия наследства считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

Для наследников, право наследования которых возникает при отказе от наследства или отстранения наследников, шестимесячный срок принятия начинается со дня возникновения у них таких прав.

Для наследников, право наследования которых возникает при непринятии наследства другими наследниками, срок принятия составляет три месяца со дня окончания первоначального срока.

Если срок для принятия наследства истек, то истекший срок может быть восстановлен судом по заявлению наследника при наличии уважительных причин. При истекшем сроке наследство может быть принято наследником без обращения в суд, если все остальные наследники в письменной форме дадут на это свое согласие.

Способы принятия наследства: (1) подача заявления нотариусу по месту открытия наследства, (2) фактическое принятие наследства, когда наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, (3) принятие наследства через представителя

Наследник может отказаться от наследства с указанием лица, в пользу которого отказывается, и без такого указания. Решение является окончательным и не подлежит изменению. Не допускается отказ с оговорками и под условием. Отказ от части наследства не допускается.

По общему правилу отказаться можно в пользу любого наследника по завещанию или по закону любой очереди. Не допускается отказ от наследства в пользу других лиц в следующих случаях: (1) наследнику подназначен наследник, (2) от обязательной доли в наследстве и (3) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам.

Способы отказа от наследства: (1) путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства и (2) через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ.

39.3.6. Наследственная трансмиссия. «Сущность трансмиссии сводится … к тому, что право лица принять или отречься от наследства переносится (transmittitur) на наследников его».[36] То есть, если наследник умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию.

Данная наследственная масса не входит в состав наследства, открывшегося после смерти этого наследника.

39.3.7. Право представления. Если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления недостойные наследники и лишенные наследодателем такого права.

39.3.8. Раздел наследства. Наследственное имущество, завещанное двум или более лицам без определения доли каждого, наследуется ими в равных долях, причем режим завещанного имущества устанавливается как общая долевая собственность наследников. Имущество может быть разделено по соглашению между наследниками. При этом доля каждого наследника может не соответствовать причитающейся ему доли, указанной в свидетельстве о праве на наследство.

Раздел неделимой вещи осуществляется по определенным правилам, а именно наследник:

обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на нее в счет своей наследственной доли перед другими наследниками;

постоянно пользовавшийся неделимой вещью, имеет преимущественное право на нее в счет своей наследственной доли перед другими наследниками;

проживающий в жилом помещении наследодателя и не имеющий другого жилья, имеет преимущественное право на это помещение в счет своей наследственной доли перед другими наследниками;

проживавший совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода.

При разделе неделимой вещи и несоразмерности полученного имущества с наследственной долей наследник, не имеющий преимущественного права, имеет право на другое имущество из состава наследства или на денежную компенсацию своей доли. А наследник, имеющий преимущественное право, может его осуществить только после предоставления компенсации другими наследникам.

При разделе имущества особое внимание уделяется охране интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Так, если наследник был зачат при жизни наследодателя, но еще не родился к моменту открытия наследства, то раздел наследства осуществляется только после его рождения. Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, то соглашение о разделе имущества составляется с уведомлением органа опеки и попечительства.

39.3.9. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследники, принявшие наследство, не только приобретают права на имущество наследодателя, но и отвечают по его долгам солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним имущества.

Кредиторы имеют право предъявлять свои требования в пределах установленных законом сроков исковой давности, а также и к исполнителю завещания, если наследство еще не принято; в этом случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. Данное правило направлено на защиту интересов наследников от предъявления требований кредиторов спустя продолжительное время после открытия наследства.

Конфликт квалификаций

41.8.1. В процессе применения иностранной правовой нормы, к которой может отослать коллизионная норма, у юрисдикционных органов могут возникнуть трудности при толковании терминов, содержащихся в зарубежных актах. Это объясняется тем, что законодательные органы суверенных государств вкладывают разное понимание в толкование одних и тех же юридических терминов. В зарубежной литературе по международному частному праву часто приводят пример с определением места совершения правонарушения. Например, по французскому законодательству таковым считается место совершения вредоносного действия, а по американскому праву − место наступления вреда. Нет единообразия в понимании очень многих юридических категорий (например, правоспособность, дееспособность, форма сделки, содержание обязательства, процессуальные отношения, место заключения договора, домицилий).

41.8.2.В литературе приводятся следующие примеры, иллюстрирующие проблему квалификации:

1. Завещание голландца.

Голландский подданный оставил во Франции олографическое завещание (простая письменная форма), во французском суде возник спор о его недействительности. Наследники ссылались на статью 922 голландского Гражданского кодекса, который запрещает голландским подданным, даже находящимся за границей, составлять завещания в олографической форме. Действительность завещания зависела от квалификации. Если считать, что олографический характер завещания − это вопрос формы, то следует применить французский закон в силу коллизионной нормы locus regit actum − в этом случае завещание будет признано действительным. Напротив, если полагать, что запрещение голландского закона относится к дееспособности лица, то применению подлежит голландское право как личный закон наследодателя, и, следовательно, в этом случае завещание будет признано недействительным.

2. Мальтийское наследство.

Англо-мальтийская супружеская чета, заключившая брак на Мальте, домицилировалась в Алжире, где супруг приобрел недвижимое имущество. После его смерти вдова заявила свои права на четверть имущества умершего в силу своей бедности. Такое право предусматривалось мальтийским законом. Решение зависело от того, относить вопрос к имущественному статусу супругов или к их наследственному статусу. В первом случае французская коллизионная норма указывала на применение мальтийского закона; во втором − та же самая норма подчиняла наследование недвижимости закону места его нахождения, т.е. действующему тогда в Алжире французскому праву. Следовательно, таким образом, определить природу права на «вдовую четверть».

3. Греческие церковные браки.

Греческий закон требует заключения брака церковью. Греческий подданный заключил во Франции гражданский брак с французской гражданкой. Является ли этот недействительным в силу применения греческого закона или действительным в силу применения французского права? Ответ на этот вопрос зависит от квалификации: если церковный брак − материальное условие брака, применяется личный закон, в данном случае греческий, и брак признается недействительным; если же это только вопрос формы, применяется закон места заключения брака − французский, согласно которому брак действителен.

41.8.3.Действующее российское законодательство не регулирует процедуру квалификации. В теории господствует доктрина автономной квалификации понятия объема коллизионной нормы. В частности, Л.А. Лунц указывает, что «сфера действия коллизионной нормы (ее объем) должна быть выражена посредством «обобщенных» юридических понятий − общих для различных правовых систем».[116] А квалификация коллизионных привязок производится по закону суда.[117]

Теоретически допустимы три варианта квалификации:

1) применяется право государства, где находится соответствующий юрисдикционный орган (lex fori и, соответственно, lex loci arbitri);

2) применяется право, которому подчинено существо отношения (lex causae);

3) квалифицировать на основании понятий, общих для различных правовых систем (автономная квалификация).[118]

В литературе все указанные варианты были подвергнуты анализу и критике. Представляется, что в отечественной доктрине общепризнанным является первый вариант.[119] Некоторые авторы аргументируют его обоснованность тем, что он является наиболее простым решением проблемы.[120] Данный подход получил нормативное закрепление, в частности, в ст. 6 Кодекса Бустаманте, ст. 15 Гражданского кодекса Португалии и ст. 1195 модели Гражданского кодекса для стран СНГ (соответственно, в ст. 1187 ГК РФ, ст. 1254 Гражданского кодекса Армении, ст. 1085 Гражданского кодекса Казахстана, ст. 1168 Гражданского кодекса Киргизии, ст. 1159 Гражданского кодекса Узбекистана и т.д.). Хотя в нормативных актах стран СНГ имеются ощутимые различия. Например, по ГК РФ, Гражданскому кодексу Киргизии и Гражданскому кодексу Узбекистана возможность применения иностранного права при толковании юридического понятия может быть установлена помимо гражданского кодекса только законом, а по Гражданскому кодексу Республики Беларусь и Гражданскому кодексу Казахстана – законодательными актами.

По Закону об общей части Гражданского кодекса Эстонской республики от 28 июня 1994 г. общим правилом является применение привязки lex causae. Указание в п. 4 ст. 127 данного нормативного акта на необходимость применения привязки lex fori в случае невозможности установления содержания иностранного закона является излишней в силу того, что в этом случае применяется отечественное право, которое не может толковаться эстонским судом иначе как по закону суда.

Весьма сложным является подход британских юрисдикционных органов: «Если суд не находит в иностранном праве подходящей квалификации … пробел должен быть восполнен обычным путем, а именно, отыскиванием аналогий, исследованием решений этого вопроса, предлагаемых родственными правовыми системами, и, наконец, обращением к праву места суда». [121]

Принципиальными недостатками ст. 1187 ГК РФ являются то, что она (1) не устанавливает критерия на основании которого не применяется отечественное право и (2) ограничивается отсылкой к абстрактному иностранному праву. В авторитетном комментарии к ГК РФ предлагается в данном случае применять право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано (Proper Law).[122]

 

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3

Глава 39. Наследственное право ………………………………………….3

39.1.Понятие и общая характеристика наследственных правоотношений…………………………………………………………………..3

39.2. Наследование по завещанию………………………………………...12

39.3. Наследование по закону…………………………………………..…21

39.4. Наследование отдельных видов имущества………………………..29

Глава 40. Понятие и общая характеристика интеллектуальных (исключительных) прав ………………………………………………………..36

40.1.Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» и их общая характеристика………………………. 36

40.2. Авторское право и смежные права………………………………… 40

40.3. Патентное право……………………………………………………. 48

40.4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг…………………………………………………………………… 56

Глава 41. Коллизионное право……………………………………………71

41.1. Суверенитет государств и проблемы трансграничного (экстерриториального) действия нормативных правовых актов…………..…71

41.2. Иностранный элемент…………………………………………….…74

41.3. Автономия воли сторон……………………………………………...76

41.4. Коллизия и выбор права…………………………………………….78

41.5. Понятие, структура и виды коллизионных норм…………………..79

41.6. Порядок установления содержания иностранной правовой нормы…………………………………………………………………………….82

41.7. Обратная отсылка и отсылка к законодательству третьего государства………………………………………………………………………84

41.8. Конфликт квалификаций……………………………………………85

41.9. Ограничения применения иностранного права……………………89

Глава 39. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.189.247 (0.062 с.)