Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» и их общая характеристика 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» и их общая характеристика



40.1.1. Под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг.

Интеллектуальная собственность, согласно ст. 1225 ГК РФ, включает в себя произведения науки, литературы и искусства; программы для электронно-вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименование мест происхождения товара и коммерческие обозначения.[46]

Вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности классифицируются на следующие группы:

1) объекты авторского и смежного прав. Нормы авторского права регулируют права авторов произведений (литературных, музыкальные и т.д.), а нормы смежного права – права на производные от основных произведений объекты (переведенный текст, аранжировка музыкального произведения, киносценарий романа и т.д.);

2) объекты патентного права (изобретения, полезные модели промышленные образцы);

3) средства индивидуализации (фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, товарные знаки, коммерческие обозначения);

4) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

40.1.2. Наряду с понятием интеллектуальная собственность в четвертую часть ГК РФ, вступившую в силу 1 января 2008 г., включено понятие «интеллектуальные права». Теория «интеллектуальных прав» как прав на нематериальные объекты была впервые предложена в 1879 году Е. Пикаром. В российском праве термин «интеллектуальные права» стал использоваться по предложению В.А.Дозорцева[47] из-за недостатков термина «интеллектуальная собственность». Согласно ст. 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Таким образом, в настоящее время интеллектуальной собственностью признаются сами результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения, фирменные наименования, товарные знаки и т.д.), а исключительными правамиправа на результаты интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальные права включают личное неимущественное право и исключительное право, являющееся имущественное правом.

К функциям исключительных прав относятся: (1) признание права авторства на результаты умственного труда; (2) установление режима использования результатов умственного труда и (3) защита прав их авторов и иных субъектов, правомерно приобретших исключительные права.

40.1.3. Гражданским кодексом РФ установлен принцип территориального действия норм об интеллектуальных правах. Это означает, что на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1231 ГК РФ). В литературе отмечается, что среди обширного и весьма детализированного набора коллизионных норм, вошедших в разд. VI ГК «Международное частное право», нет ни одной коллизионной нормы, которая предусматривала бы в качестве права, подлежащего применению к исключительным правам на интеллектуальную собственность, право иностранного государства.[48] Однако в п.3 ст. 1211 ГК РФ содержится коллизионная норма, устанавливающая выбор права, применимого к лицензионному договору.

Строго территориальный подход привел к возникновению в ряде стран коллизионной нормы lex loci protectionis – к интеллектуальным правам применяется право страны, где испрашивается охрана прав. [49]

В других государствах применяется коллизионная привязка к праву страны происхождения произведения (lex originis). Так, например, согласно ст. 61 Закона Румынии о международном частном праве, возникновение, содержание и прекращение права на промышленную собственность регулируется правом государства, в котором была произведена ее регистрация.[50]

40.1.4. Действующим законодательством установлены следующие типы процедур оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности: (1) режим авторско-правового регулирования; (2) режим патентно-правового регулирования и (3) режим засекречивания (ноу-хау).[51]

40.1.5.Согласно ст. 11 ГК РФ, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляют, по общему правилу, судебные органы (суд общей юрисдикции, арбитражный суд и третейский суд). Административный порядок применяется в случаях, прямо указанных в законе. Но возможность обжалования в суд любого административного решения сохраняется и в этих случаях.

 

40.2. Авторское право и смежные права [52]

40.2.1. Авторское право – система норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Действующее законодательство не определяет понятие «произведения науки, литературы и искусства». В доктрине наиболее подробно оно рассмотрено в работах В.Я. Ионаса (1900-1988), который первым среди отечественных юристов дал определение творчества, представляя его как «продуктивное мышление», то есть воспроизводство «неготовых» мыслей без применения правил логики. Как представляется, именно эта норма определила в последующем подход к критериям творчества в авторском праве. Его суть заключается в том, что критерием творческого характера произведения признавалась не творческая деятельность автора по созданию произведения, а элементы произведения, являющиеся объективным выражением творческой деятельности. Следствием этого был постулат: если в произведении нет самостоятельных элементов, представляющих собой объективно выраженный результат творческой деятельности, то произведение в целом не подлежит правовой охране. [53]

Научное произведение есть синтез понятий, выраженный в объективной форме, представляющий новое изложение или критику существующих научных взглядов (научно-литературный труд), либо новое решение познавательной задачи (открытие), либо то и другое одновременно.[54]

Литературное произведение – это объективно выраженная образная форма отражения действительности средствами письменной художественной речи.[55]

Произведение искусства – отражение действительности посредством синтеза идей и образов. Облеченного в объективную форму и содержащего решение художественной задачи с помощью красок, звуков, движений и других выразительных средств.[56]

40.2.2. Субъектами авторского права являются физические лица – авторы произведений. В настоящее время по российскому законодательству юридические лица могут приобретать авторские права только в порядке правопреемства. Но следует учитывать, что авторство российских юридических лиц, возникшее до 1993 г., охраняется законом.

Правопреемники составляют следующую категорию субъектов авторского права. Обычными правопреемниками являются наследники, которые становятся субъектами авторского права после смерти автора. К ним переходят авторские имущественные права. Однако они имеют право осуществлять охрану некоторых имущественных прав автора (авторство, неприкосновенность произведения и т.д.). Авторские права наследников действуют, по общему правилу, в течение 70 лет после смерти автора.

К числу правопреемников относятся также и иные лица: (1) лица, приобретшие авторские права на основании авторских договоров с авторами или их наследниками, (2) работодатели, по служебному заданию которых были созданы произведения и (3) заказчики программ ЭВМ и баз данных.

Субъектами авторского права являются также организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. Так, например, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав», для управления имущественными правами авторов с целью реализации и защиты авторских прав было создано Российское авторское общество (РАО).[57]

40.2.3. Объектами авторских прав являются, согласно ст. 1259 ГК РФ, следующие десять разновидностей произведений: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам.

Кроме того, к объектам авторских прав отнесены производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения, и составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Но вышеуказанный перечень не является замкнутым.Любые разновидности произведений автоматически охраняются авторским правом, если они отвечают следующим требованиям, предъявляемым к объектам авторского права:

1) творческий характер создания;

2) существование в какой-либо объективной форме.

Согласно пункту 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», (1) объектом авторского права является только тот результат, который создан творческим трудом, (2) пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом, (3) само по себе отсутствие новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.[58]

Таким образом, данный документ подтверждает давно сложившееся правило, согласно которому творческой признается любая умственная деятельность и результат этой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого копирования, либо он вообще по закону не может являться объектом авторского права, либо признается объектом патентного права.

Нормами авторского права защищаются как обнародованные, так и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме.

Произведения могут иметь следующие объективные формы: письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее), устная (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее), звуко- или видеозапись (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее), изображение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее), объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее) и другие.

40.2.4. Источники авторского права. Основным внутригосударственных источником является ГК РФ (глава 70). Кроме того действуют указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты по гражданско-правовым вопросам науки, литературы и искусства, в части, не противоречащей ГК РФ и другим федеральным законам. К числу регуляторов авторских правоотношений относятся международные договоры и обычаи делового оборота.

Из числа международных договоров РФ наиболее важными являются Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в ред. от 24 июля 1971 г.), и Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. Кроме того, применяются Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 г. и Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники от 21 мая 1974 г.

40.2.5. Автору произведения принадлежат следующие права:

1) исключительное право на произведение;

2) право авторства;

3) право автора на имя;

4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения.

6) право на отзыв;

7) право следования;

8) право доступа к произведениям изобразительного искусства.

Исключительное право на произведение означает узаконенную монополию правообладателя использовать произведение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом и разрешать или запрещать другим лицам его использование (ст. 1270 ГК РФ).

Под правом авторства принято понимать юридически обеспеченную возможность лица считаться автором произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц.[59]

Право автора на имя – право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения (п. 1 ст. 1265 ГК РФ).

Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от искажений означает, что не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (ст. 1266 ГК РФ).

Право на обнародование произведения – право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом (ст. 1268 ГК РФ).

Право на отзыв – право автора отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право использования произведения, причиненных таким решением убытков. Если произведение уже обнародовано, автор также обязан публично оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив причиненные этим убытки (ст. 1269 ГК РФ).

В силу прямого указания об этом в ГК РФ данное правомочие автора не распространяются на программы для ЭВМ, служебные произведения и произведениям, вошедшим в сложный объект.

Право следования – право автора произведения изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная организация, на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи.

Данное правомочие распространяется также на авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений (ст. 1293 ГК РФ).

Право доступа – право автора произведения изобразительного искусства требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения. Если договором не предусмотрено иное, то автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения (ст. 1292 ГК РФ).

40.2.6. Свободное использование произведения допускается в следующих случаях:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования;

2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в объеме, оправданном поставленной целью;

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю правомерно опубликованных в газетах или журналах статей если не было специально запрещено автором или иным правообладателем;

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью;

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью;

6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых правомерно опубликованных произведений, кроме произведений, специально созданных для воспроизведения такими способами;

7) предоставление читателям в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии в цифровой форме экземпляров произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование;

8) создание произведения в жанре пародии или карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения.

40.2.7. Смежные права возникают в отношении следующих объектов:

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

2) фонограммы, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

40.3. Патентное право [60]

40.3.1. Патентное право – система правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, использованием и охраной (1) изобретений, (2) полезных моделей и (3) промышленных образцов.

41.3.2. Патентные отношения регулируются большим количеством международных договоров и внутригосударственных актов. К важнейшим международным договорам относятся Парижская конвенция 20 марта 1883 г. об охране промышленной собственности[61], Договор о патентной кооперации от 10 июня 1970 г. и Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г.

Базовым внутренним источником является ГК РФ (глава 72 «Патентное право»).

Источниками патентного права также являются ведомственные нормативные акты и, в частности, правовые акты, принимаемые Роспатентом. К их числу можно отнести Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 84 и др.

40.3.4. Под изобретением понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (п. 1 ст. 1350 ГК).

Виды объектов изобретений разделены на продукты (устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) и способы.

Под устройствами понимаются конструктивные элементы или комплекс таких элементов, находящихся между собой в функциональной связи (например, аппараты, установки, приборы, инструменты, агрегаты, приспособления и их детали).

Веществами являются искусственные материальные образования, являющиеся совокупностью взаимосвязанных элементов (например. растворы, сплавы, эмульсии и т.д.).

Штаммы микроорганизмов (от нем. Stamm – ствол, основа) – чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и в определенном месте. Они используются в промышленности для микробиологического синтеза белков (в т. ч. ферментов), антибиотиков, витаминов, органических кислот и т.п.

Культуры клеток растений и животных – культуры отдельных клеток, так и консорциумы (то есть соединения, культур клеток растений и животных). Культивирование клеток представляет собой процесс, посредством которого клетки искусственно выращиваются в контролируемых условиях. Культивирование клеток необходимо для решения как фундаментальных теоретических проблем (таких, напр., как клеточная дифференцировка), так и различных практических задач, особенно в области медицины.

Под способами (процессами осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) понимается установление новой очередности совершения определенных действий, в результате совершения которых достигается определенный результат.

Техническое решение признается изобретением при наличии следующих признаков: оно является (1) новым, (2) имеет изобретательский уровень и (3) промышленно применимо (п. 2 ст. 1350 ГК).

Изобретение признается новым, если оно не известно из уровня техники, который включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Соответственно, новизна отсутствует при наличии следующих обстоятельств:

1) доведение сущности изобретения неопределенному кругу лиц (например, публикация в средствах массовой информации);

2) открытое применение технического решения.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно явным образом для специалиста не следует из уровня техники. Согласно сложившейся практике, отсутствие или наличие изобретательского уровня в техническом решении выясняется в каждом случае отдельно, исходя из конкретных обстоятельств, и в значительной степени зависит от личных взглядов, опыта, технической и правовой эрудиции лиц, проводящих экспертизу.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В силу прямого требования закона не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали (п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Изобретения охраняются законом только после официального признания их таковыми. Это производится выдачей охранного документа компетентным ведомством.

40.3.4. Полезные модели [62]. Легитимное определение полезной модели в настоящее время отсутствует. Согласно Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей (утв. приказом Роспатента от 11 октября 2005 г. № 121, утратили силу в связи с изданием приказа Роспатента от 20 января 2010 г. № 4), под устройством применительно к полезной модели понимают техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение, реализация которого невозможна отдельным применением компонентов набора (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.[63]

Принципиальное отличие полезной модели от изобретения состоит в том, что наличие изобретательского уровня не является необходимым условием признания патентоспособности полезной модели.

Устройство может быть признана полезной моделью при одновременном соблюдении следующих условий:

1) полезная модель представляет собой техническое решение;

2) техническое решение относится к устройству;

3) техническое решение является новым

4) техническое решение является промышленно применимым.

Согласно абзацу 1 пункта 9.4 Административного регламента по полезным моделям, полезная модель считается обладающей признаком новизны, если в уровне техники не известно средство того же назначения, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Гражданского кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Под промышленной применимостью понимается возможность использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях национальной экономики или в социальной сфере.

Правовая охрана в качестве полезных моделей не предоставляется следующим результатам интеллектуальной деятельности:

1) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей. К ним, в частности, относятся художественно-конструкторское решение изделия промышленного производства, определяющее его внешний вид;

2) топологии интегральных микросхем.

С учетом того, что полезная модель является техническим решением, в качестве таковых не охраняются иные объекты – способ, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных.

40.3.4. Промышленные образцы [64]

Под промышленным образцом (дизайном) понимается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 1352 ГК). Таким образом, в отличие от изобретения, которое является техническим решением задачи, промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия, т.е. дизайнерское решение задачи.

Художественно-конструкторское решение – это такое решение, в результате реализации которого то или иное изделие обретает своеобразные эргономические качества и (или) эстетические черты, определяющие его внешний вид, в частности форму, контуры, линии, сочетания цветов, текстуру или фактуру материала, декор, включая орнаментацию.[65] Таким образом, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и конструкторские элементы. По этой причине критерии охраноспособности заимствуются одновременно из института патентного права (новизна) и из института авторского права (оригинальность).

В качестве промышленных образцов регистрируются, например, дизайн упаковки (например, форма бутылки, внешний вид мягкой упаковки и т.д.), этикетки, дизайн изделий (например, мебели, посуды и т.д.), дизайн агрегатов и машин, дизайн сайта (интерфейс), шрифты, гербы, дизайн интерьера и др.

Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:

1) обусловленные исключительно технической функцией изделия (домкраты, гаечные ключи и т.п.);

2) объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;

3) объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ (п.5 ст.1352 ГК РФ);

4) изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 

40.4. Право на топологии интегральных микросхем [66]

40.4.1. Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними(п. 1 ст. 1448 ГК РФ). Под топологией понимается раздел математики, изучающий такие свойства фигур, которые не изменяются при любых их деформациях, производимых без разрывов и склеиваний.

При этом под интегральной микросхемой (чип, микрочип)понимается микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

40.4.2. Охрана топологий возникает автоматически с момента их создания, т.е. выражения топологий в какой-либо объективной форме. Однако возможна государственная регистрация в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте). Исключениями являются топологии, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, которые регистрации не подлежат. Процедура регистрации установлена Административным регламентом исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы (утверждена приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 323).[67]

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на топологию вправе использовать знак охраны, который помещается на топологии, а также на изделиях, содержащих такую топологию, и состоит из выделенной буквы Т, даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя (ст. 1455 ГК).

Исключительное право на топологию интегральных микросхем действует в течение десяти лет.

40.5. Право на секрет производства (ноу-хау) [68]

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (ст. 1465 ГК РФ).

В нормативном порядке установлены следующие требования к секрету производства:

1) вышеуказанные сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность;

2) они не должны быть известны третьим лицам;

3) у третьих лиц не должно быть к этим сведениям свободного доступа на законном основании;

4) их обладатель должен ввести в их отношении режим коммерческой тайны, так как само существование права на секрет производства зависит от соблюдения необходимого режима конфиденциальности (Федеральный закон от 29 июля 2004 г., ред. от 11 июля 2011 г. «О коммерческой тайне»).[69]

Обладатель секрета производства, кроме прав, предусмотренных статьей 1229 ГК РФ «Исключительное право», имеет особое правомочие на исключительное право использовать секрет производства при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений.

Характерной особенностью правового режима «ноу-хау» является то, что факту авторства не придается юридического значения. У лица, творческим трудом которого были получены сведения, не возникает право авторства и иные личные неимущественные права.[70]

Кроме того, в отношении ноу-хау, в отличие от патентного права, отсутствует требование новизны. Поэтому существует возможность его самостоятельного получения несколькими лицами независимо друг от друга.

Для приобретения исключительного права на сведения необходимо наличие двух условий: (1) добросовестные действия по сбору сведений, составляющих секрет производства, и (2) независимость подобных действий от исследований в подобном направлении других лиц.

 

40.4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг [71]

40.4.1. Право на фирменное наименование. Как отмечает Е.Н. Данилов, институт фирмы возник еще в средние века, на которые пришелся период наиболее интенсивного развития торговых отношений. Возникшие в тот период во множестве торговые товарищества «стремились путем ясного внешнего отграничения друг от друга предупредить смешение их со стороны клиентов». С этой целью они стали использовать в деловых отношениях особо определенное обозначение товарищества, состоящее из имен всех товарищей или одного из них с указанием на существование товарищества. Им подписывались на всех документах по торговым сделкам товарищества и такая подпись-скрепа получила название «фирмы» (firmare).[72] Таким образом, под фирмой принято понимать обозначение коммерческой организации, позволяющее отличить ее от других участников гражданского оборота. Легитимное толкование термина «фирменное наименование» в РФ отсутствует.

Фирменное наименование является исключительным правом конкретного лица при условии его регистрации и включения в единый реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Соответственно, по общему правилу, право на фирменное наименование защищается в пределах РФ. Однако данное правило имеет исключения, предусмотренные международными договорами с участием РФ. Так, например, согласно ст. 8 Парижской конвенции, фирменное наименование охраняется во всех странах-участниках Конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Однако при этом следует учитывать, что понятие «фирменное наименование» может иметь разное значение. Соответственно, вопрос о том, является ли наименование, охрана которого испрашивается, фирменным наименованием – это вопрос квалификации, который должен быть решен в той стране, где эта охрана испрашивается. [73]

Одним из требований к фирменному наименованию, как к средству индивидуализации, является оригинальность. Фирменное наименование не быть тождественным или сходным до степени смешения с другим фирменным наименованием или иными средствами индивидуализации (товарным знаком, знаком обслуживания и коммерческим обозначением).



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 2775; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.165.246 (0.09 с.)