Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виды конституций. Конституции императоров – постановления императоров имеющие силу и форму законов.

Поиск

Административные распоряжения – Эдикты; Мандаты

Толкование действий законов – Декреты; Рескрипты

В эпоху принципата издавались конституции в четырех основных формах: а) эдикты — общие распоряжения (по названию продолжавшие практику республиканских магистратов, но существенно от­личавшиеся от эдиктов магистратов, поскольку императорские эдикты содер­жали не программу деятельности, а постановления, обязательные для всех должностных лиц и населения); б) декреты — решения по судебным делам; в) рескрипты — ответы на поступавшие к императорам вопросы; г) манда­ты — инструкции чиновникам по административным и судебным вопросам.

Из этих четырех форм в период домината мандаты выходят из употребле­ния; декреты и рескрипты имеют силу только по конкретным делам, в связи с которыми они даны, и, таким образом, основной формой закона является императорский эдикт.

Многочисленность и разбросанность императорских конституций вызвали потребность их объединения. Последовавшее в конце III в. разделение импе­рии на две половины придало задаче такого собрания и политическое значе­ние. Оно назначено было служить символом единства права, при политичес­ком разделении государственного аппарата. Инициатива по кодификации конституций, однако, не была взята на себя правительством. Кодификация бы­ла произведена частными лицами.

Codex Gregorianus. В конце III в.(295 г.) был выпущен Codex Gregorianus, названный так по имени автора, Грегориана. Он собрал консти­туции, начиная с Адриана и кончая современными ему. В подлинном виде этот кодекс но сохранился, но в значительной части вошел в ряд других па­мятников (Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, lex romana Visigothorum, lex romana Burgundiorum).

Оригинальной системы составитель не выработал и из 19 книг, на кото­рые распадается этот кодекс, в 13 книгах следовал системе преторского эдик­та последней редакции. Книги делились на титулы с предметными рубрика­ми; но материал размещался неравномерно и пестро. В пределах титулов конституции приведены в хронологическом порядке с указанием адресатов и времени издания (inscriptio и subscriptio). В 14-й и следующих книгах трак­товались уголовное право и процесс. Принятое к практическому примене­нию собрание Грегориана пользовалось официальным признанием и автори­тетом в последующие два века, пока его не отменил Кодекс Юстиниана.

Codex Hennogenunus. Дополнением к первому собранию явился по­сле 295 г. второй codex, названный Hermogenianus по имени составителя Гермогениана. Он трижды пересматривался составителем, который подверг большинство конституций тщательной редакции. Всего было собрано 120 конституций, разделенных по содержанию на 69 титулов, без объединения в книги. Система и расположение титулов этого кодекса не могут быть вос­становлены.

Codex Theodosianus. Первым официальным собранием конституций был Codex Theodosianus. Восточно-римский император Феодосии II (402-450 гг.) или, вернее, его правительство, имел широкие кодификационные планы — опубликовать сборник императорских конституций со включением ius, т. е. произведений классиков. Обширность программы затормозила это предприятие, и в конце концов были собраны только императорские консти­туции. Кодекс был переслан в Рим и принят соправителем Феодосия II, Валентинианом III. Несмотря на то, что кодекс был составлен на Востоке, он имел на Западе, в Галлии, более продолжительное влияние и применялся там даже тогда, когда был отменен на Востоке Кодексом Юстиниана. Кодекс Фе­одосия сохранился в многочисленных рукописях и переиздавался как в сред­ние века, так и в новое время.

Кодекс распадается на 16 книг, разделенных по предметным титулам.

В кодексе Феодосия получили отражение изменения, которые произош­ли в государственной и частно-правовой сфере рабовладельческого государ­ства. Открытый абсолютизм монархии восточного типа был ярко отражен в общественной и служебной иерархии. Потрясения, вызванные революцией III в. в экономике и праве, заставили пересмотреть ряд вопросов частного права, связанных с землевладением, и т. п. В частности, следует отметить процесс закрепощения, начиная со свободного прежде колона и кончая выс­шими сословиями.

Понятие и виды владения(37)

Понятие владения. Владение (possessio) — это такое об щественное отношение, при котором данное лицо считает ту или иную вещь находящейся в составе своего хозяйства, а также считает ее своей. Это реальное господство лица над вещью. В каждом факте владения, как учили римские юристы, следует различать два элемента: corpus possessions, т. е. тело владения, фактическое обладание вещью — это телесный момент, и animus possessions — душу владения, т. е. наличие желания, намерения владельца иметь вещь у себя, сохранить ее за собой и обращаться с ней как с собственной. Только такое владение считается юридическим и будет подлежать юридической защите, где есть сочетание указанных двух элементов: факта нахождения вещи в хозяйстве и наличия желания сохранить, иметь эту вещь у себя. Первый элемент является объективным, второй — субъективным. Термин «possessio» является сравнительно поздним. По цивильному праву владение обозначалось словом «usus», т. е. «пользо вание». Обычно владелец и собственник как бы сливаются. Поэтому говорят о «владеющем собственнике». Но владение может возникать и вне связи с правом собственности, и даже быть его нарушением. Некоторые римские юристы говорили: «Собственность не имеет ничего общего с владением».

Обычно владельцем становится первый приобретатель. Установление фактического господства над вещью именовалось завладением (apprehensio), например, некто захватил дикое животное. В передаче владения (traditio — от одного лица другому) римское право усматривало производное приобретение владения. Владение могло приобретаться и через третьих лиц. «Corpus» некогда понималось как физическое обладание вещью: в руках, в доме, во дворе. Позднее стали рассуждать так: «corpus» — налицо во всех случаях, когда при нормальных условиях обеспечена возможность длительного и беспрепятственного проявления господства лица над вещью.

Виды владения. Различаются несколько видов владения исходя из законности владения вещью:

1) законное владение (posessio iusta) — вещью владеет ее собственник;

2) незаконное владение (posessio vitiosa) — когда тот, кто владеет вещью, не имеет на это права:

— добросовестное владение (posessio bona fidae) — владелец вещи не знает, что вещь принадлежит не ему;

— недобросовестное владение (posessio malae fidae) — владелец знает, что вещь ему не принадлежит, но ведет себя так, как будто вещь ему принадлежит. В этом случае не дей ствует приобретение права собственности по давности, и предъявляются более строгие требования относительно возмещения реальному владельцу после суда стоимости плодов или ухудшения состояния вещи;

3) производное владение возникало из временного нахождения вещи у третьего лица.

Владение вещью третьим лицом осуществляется до разрешения спора о том, чья это вещь на самом деле (фактически он — хранитель вещи). Такие отношения считались владением с целью упрощения возможности хранителю осу ществить защиту вещи в случае посягательств на нее. В этом случае о защите нельзя попросить и собственника, ведь он не известен. Владение вещью залогодержателем владения осуществляется также с целью защиты вещи от посягательств.

Также различали следующие виды владения:

цивильное владение (posessio civilis) — владение в соответствии с ius civile (цивильным правом). Этот вид владения существовал в древнее время еще до принятия Законов XII таблиц. Цивильный вла делец должен был быть лицом правоспособным (sui iuris), поэтому чаще всего таким владельцем являлся глава семьи. Он владел имуществом на свое имя, подвластные владели имуществом также на его имя. В то время были уже известны сроки для обращения владения в право собственности по давности владения;

посредственное владение — нахождение вещи во владении у третьих лиц (фактически — держание вещи). Оно не признавалось владением, несмотря на то, что имело место воздействие на вещь, но держатель не имел права владеть вещью от своего имени. Чаще всего в роли держателей выступали поверенный, поклажеприниматель и ссудоприниматель. Они были экономически зависимы от владельца и владели «для него». По усмотрению владельца вещи такое держание могло быть прекращено. С течением времени отношения держания развивались, стали появляться договоры пожизненного «посредственного владения» землей и другим имуществом по договору найма;

преторское владение — владение, признанное претором и защищаемое им до истечения срока владельческой давности. Претор предоставлял свою защиту на основе интердикта. С течением времени защита претора стала предоставляться любому лицу, осуществляющему господство над вещью, при наличии у него кроме фактического обладания вещью намерения владеть ею. Защита предоставлялась вне зависимости от способа, которым это лицо приобрело право владения, кроме незаконного недобросовестного.

Условия действительности договора, другие условия в сделке. Заключение договора.(62)

С инициативой заключения договора мог выступить как будущий должник, так и кредитор.

Аферта - предложение заключить договор на определённых условиях.

Акцепт- согласие заключения договора на предложенных условиях.

Для возникновения обязательств договоров требовалось чтобы он отвечал определённым условиям (которые влияли на его деятельность и без которых догровор считался незаключённым) 1. согласие волеизъявления; 2. наличие предмета договора; 3. основания договора;4. право и дееспособность субъекта договора; 5. соблюдение надлежащей формы. Основанием каждого контракта и вытекающих из него обстоятельств являлось согласие между субъектами договора, которые миогли соглшаться исходя из различных побуждений. Но главное они должны были достигнуть согласия об одном и том же, сойтись в одном решении. Воля сторон направлена на совершение одних и тех же действий в отношении одного и того же предмета, только тогда волеизъявление сторон будет полное.

Намерения сторон должны быть серьёзными, воля свободной и соответствовать волеизъявлению.

Воля и волеизъявления не совпадают если имеет место парок воли, т.е. воля субъекта была подавлена или сформулировна неверно (при заблуждении, обмане, насилии). Ошибка представления о фктических обстоятельствах – заблуждение побудившее к заключению сделки. Не каждое заблуждение имело юридическое значение, а только сущенственное, касающееся характера заблуждения, его сущности и содержания, предмета сделки и контракта.

Заблуждение относительтно характера сделки происходит в том случае, если стороны неверно сформулировли все элементы договора. Заблуждение не могло относиться к незнанию права.

Обман – злой умысел, умышленное введение в заблуждение лица с целью побуждения его к совершению сделки, причинившей ему вред.

Насилие – применение физической силы с целью принуждения контрагента к заключению контракта.

Угроза – психологическое воздействие, противозаконн и реальн.

Все сделки совершённые под принуждением подлежат оспаривнию.

Наличие предмета: нет договора и обязательства если предмет не возложен. Предмет- это все вещи, которые могли быть предметом обязательства. Основание договора или цель договора- это субъект. Материальная цель законна, не аморальна.

В древнем праве договор заключался в строго формальной форме. При вербальных остаются только риторические выражения. Реальный договор заключается простой передачей вещи.

Право и дееспособность субъектов: сделки правомочны. Кредитор – дееспрособные граждане латины и перегрины, а также несовершеннолетние лица и рабы в сделках по преобрзованию имущества.

Несущественные условия договоров: условия- такое оговоренное относительно будущего неизвестное событие, с которым связывается возникновение или прекращение договора (не противоречащее закону, исполнимое). Отменительные условия: с наступлением которого прекращаются юридические последствия договора. Отлагательные условия: условия, откладывающие возникновение правовых последствий.

Срок – событие, с наступлением которого связано возникновение или прекращение договора; неизвестно когда оно наступит в будущем, но известно, что оно напступит.

Отлагательные сроки – момент, с которого напступают правовые последствия договора.

Отменительные меры – указнный момент прекращения прапвовых последствий договора.

Билет 8



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 383; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.83.149 (0.01 с.)