Толкование уголовного закона (значение, виды и приемы толкования). 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Толкование уголовного закона (значение, виды и приемы толкования).



Толкование уголовного закона — это разъяснение содержания уголовно-правовых норм. Целью толкования является уяснение воли законодателя, выраженной в конкретной норме уголовного права.

Виды толкования уголовного закона выделяются в зависимости от субъектов толкования, от приёмов (способов) и объёма толкования.

По субъекту толкования выделяют следующие его виды:

Легальное - дается органом, который в соответствии с законом наделен правом толкования закона; и вид легального толкования – аутентичное (даваемое органом, издавшим закон );

Судебное, -или более широко – толкование правоохранительными органами;

Доктринальное (научное или теоретическое);

Профессиональное;

Обыденное.

По приёмам (способам) толкование подразделяется на:

грамматическое (текстуальное или филологическое) - основывается на анализе смысла отдельных слов нормы, построения фраз, расстановки знаков препинания и т.д.;

логическое - это использование законов формальной логики для выяснения смысла уголовно-правовой нормы;

системное (его иногда именуют систематическим) - основывается на установлении связей и взаимозависимостей толкуемой нормы с другими, близкими по содержанию нормами;

историческое - позволяет понять содержание уголовного закона путем анализа социального значения нормы с учетом обстоятельств, обусловивших ее принятие.

По объёму толкования оно делится на:

буквальное (адекватное) - заключается в трактовке положений закона строго в соответствии с его текстом, согласно «букве закона».;

распространительное (расширительное) - заключается в более широком понимании смысла нормы, чем это следует из текста статьи УК;

ограничительное - имеет место в случаях, когда смысл нормы понимается уже текста содержания статьи УК.

Применительно к уголовному праву можно сказать, что применимы любые виды толкования, если они позволяют установить точное значение уголовно-правовой нормы, адекватно воле законодателя определить её содержание. Именно поэтому в ч. 2 ст. 3 УК содержится указание, что нормы Уголовного кодекса подлежат строгому толкованию.

Разъяснение некоторых уголовно-правовых понятий дано непосредственно в УК. В частности, этому вопросу специально посвящена ст.4 УК, в которой содержатся определения ряда признаков. Сделано это для единообразного и точного применения уголовно-правовых терминов, содержание которых одинаково для всех норм УК.

Понятие преступления. Признаки преступления по уголовному праву Республики Беларусь. Уголовно-правовое значение ч.4 ст.11 УК. Отличие преступления от иных правонарушений и антиобщественных проступков.

Понятие «преступление» - это не только правовая, но и социальная категория. С точки зрения социальной совершение преступления означает возникновение в обществе определенного социального конфликта. И средством разрешения конфликта является уголовная ответственность. Общество всегда вынуждено реагировать на такого рода конфликты. Даже до момента возникновения государства в рамках родовой общины уже, по сути, существовали табу и санкции. В существование рабовладельческих государств это законодательство не было кодифицированным. Не выделялись нормы, в котором бы давало понятие «преступление», хотя давались определенные названия. Юристы старались найти какие-то обобщенные признаки.

Впервые определение преступлению дал римский юрист Ульпиан. Преступление – это деяние, которое сопряжено с насилием или обманом.

Впоследствии понятие преступления стали закреплять в уголовном законе. В истории было выработано 3 подхода к определению преступления.

формальное определение преступления;

материальное определение;

формально-материальное определение.

Формальное определение основывается на известном постулате римского права “nulum crimen sine lege”.(нет преступления без предусматривающего его закона) Впервые закреплено в УК Франции 1791 г. Преступление – это деяние, запрещенное уголовным кодексом под страхом наказания. Эта формулировка была заимствована большинством западно-европейских государств. Закреплено и в УУ России.

Материальное определение нашло отражение в первых советских кодексах, в частности, УК 1922 и 1928 гг. Преступление – это общественно опасное действие или бездействие, посягающее на социалистический строй и советский правопорядок на переходный к коммунизму период времени. Материальное определение преступления допускало аналогию уголовного закона (действовала до 1960 г.).

В УК 1960 г. БССР было дано формально-материальное определение преступления (ст. 7).

Преступление – это виновное общественно опасное, запрещенное настоящим кодексом деяние (действие или бездействие) под угрозой применения наказания.

Формально-материальное определение преступления исключает аналогию уголовного закона.

В ч.1 статьи 11 УК РБ закреплено следующее понятие преступления:

1. Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.

Признаки преступления:

деяние (действие или бездействие);

Признание в качестве преступления только деяние означает, что нельзя привлекать к УО за образ мыслей. Мысли, высказывания и др. не являются основанием привлечения к УО.

Действие: физическое воздействие на лицо, жесты, манипуляция, вербальный характер действия (оскорбление, клевета). Опосредованные действия. Использование механизмов, агрегатов, природных явлений, животных, компьютерных систем.

общественная опасность;

Это свойство преступления, которое свидетельствует о том, что соответствующее деяние причиняет либо создает угрозу причинения вреда общественным отношениям, которые находятся под охраной уголовного закона.

В литературе существует мнение, что необходимо исключить признак общественной опасности.

виновность;

Этот признак означает, что преступление совершает лицо, обладающее сознанием и волей. Оно имеет определенно психическое отношение к факту совершения деяния. Виновность охватывает признаком уголовной противоправности.

уголовная противоправность;

Противоправность – против права. УП охраняет общественные отношения, которые регулируются другими отраслями права. Не допускает аналогию уголовного закона. Понятие уголовной противоправности связано с такими категориями, как криминализация и декриминализация.

Криминализация представляет собой процесс признания определенного общественно опасного деяния преступлением. В соответствии с ч. 2 ст. 97 Конституции эту функцию выполняет Парламент.

Декриминализация – это обратный процесс – процесс исключения соответствующих деяний из числа уголовно-противоправных.

Процессы криминализации и декриминализации в переделенный исторический период развития показывают направления в УП политике. На данный момент интенсивнее процесс криминализации. Это происходит по разным причинам.

наказуемость.

Деяние, которое запрещено УК, должно влечь применение наказания. Наказуемость вытекает из признака противоправности.

- Некоторые авторы говорят о том, что необходимо выделять еще один признак преступления – аморальность. Но выделение такого признака является излишним, т.к. то, что общественно опасно и уголовно противоправно, автоматически аморально. Законодатель в процессе криминализации забывает иногда о том, что признавать деятельность преступным можно только в том случае, если оно аморально.

Малозначительность деяния и критерии ее установления.

В определенных случаях, как показывает практика, возникает коллизия между материальным и формальным определением преступления. Общественная опасность предполагает причинение деянием существенного вреда. Но в некоторых случаях вред причиняется незначительный.

Эту коллизию разрешает ч. 4 ст. 11 УК. Положения ч. 4. ст. 11 УК могут быть применены при наличии двух условий:

деяние формально подпадает под признаки преступления; есть норма, которая содержит запрет;

причиненный этим деянием вред является незначительным, неприсущим преступлению.

Критерии, на основании которых можно сделать вывод о малозначительности деяния.

Объективный критерий. Деянием не причинен существенный вред. Объективно не причинен существенный вред. Субъективный критерий. По своему содержанию и направленности это деяние не могло причинить существенного вреда. Основное значение имеет субъективный критерий.

Различие между преступлениями и иными правонарушениями проводится по:

> степени общественной опасности; - Преступления отличаются от других правонарушений тем, что они обладают самой высокой степенью общественной опасности

> характеру противоправности; - Противоправность преступления имеет уголовно-правовой характер. Только в Уголовном кодексе и нигде больше содержится описание всех преступлений.

> правовым последствиям –

Отличие преступления от иных нарушений по правовым последствиям заключается в том, что:

расследование преступления осуществляется в особом порядке, специально предусмотренном в Уголовно-процессуальном кодексе;

только преступление влечёт применение уголовного наказания, которое является самой строгой мерой государственного принуждения (ср. административное взыскание и меры общественного воздействия);

наказание за преступление применяется только судом и только по обвинительному приговору, который выносится от имени государства. Ответственность за иные правонарушения применяется от своего имени множеством различных, в том числе негосударственных, органов или должностных лиц;

>только преступление влечёт судимость, которая при определённых условиях является основанием установления профилактического наблюдения или превентивного надзора, чего нет при совершении иных правонарушений.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 689; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.214.215 (0.009 с.)