Отношения между должником и финансовым агентом 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Отношения между должником и финансовым агентом



ИСПОЛНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНИКОМ ФИНАНСОВОМУ АГЕНТУ

Основной обязанностью должника по договору факторинга является то, что он должен произвести платеж своему новому кредитору - финансовому агенту.
Для того, чтобы соответствующая обязанность должника была исполнена надлежащим образом, клиент либо финансовый агент должны обеспечить его информацией о состоявшемся переходе прав кредитора.
ГК устанавливает необходимость письменного уведомления должника об уступке денежного требования к нему, в котором указывается подлежащее исполнению денежное требование и, кроме того, оговаривается финансовый агент, которому должен быть произведен платеж (п. 1 ст. 735)
Помимо этого, в силу ст. ГК, финансовый агент по просьбе должника обязан в разумный срок предоставить ему доказательства того, что уступка денежного требования действительно имела место в отношении этого финансового агента. (п. 2 ст. 735) Связано это с тем, что согласно ГК должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до того момента, пока ему не будут представлены доказательства того, что право требования к нему перешло другому лицу.
Таким образом, обязанность должника произвести платеж не своему первоначальному кредитору, а его финансовому агенту возникает только при условии письменного уведомления о состоявшейся уступке требования, а при наличии соответствующей просьбы должника - только после предоставления ему доказательств состоявшейся уступки.

Соответственно, если клиент и финансовый агент не выполнят возложенные на них обязанности, должник вправе произвести платеж своему первоначальному кредитору - клиенту по договору факторинга. При этом никакие санкции к должнику применяться не будут.

Если же клиент либо финансовый агент известят должника о состоявшейся сделке, а должник при этом не потребует от агента доказательств этого, либо эти доказательства будут предоставлены в разумный срок, и при этом должник произведет платеж финансовому агенту, то он считается освобожденным от соответствующего обязательства перед своим первоначальным кредитором. Эти нормы конкретизируют общие правила закона о порядке совершения уступки требования

ПРАВА ФИНАНСОВОГО АГЕНТА НА СУММЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ДОЛЖНИКА

Денежное требование может быть уступлено финансовому агенту в обмен на предоставляемые кредитные ресурсы, а также для обеспечения исполнения какого-либо обязательства. Поскольку финансовым агентом чаще всего является банковское учреждение, логично предположить, что подразумеваются обязательства, возникшие, скорее всего, по кредитному договору.

В этой связи права финансового агента на суммы, полученные от должника, будут различными.

Так, если по условиям договора факторинга финансирование клиента осуществляется путем покупки у него финансовым агентом денежного требования, то агент приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования (п.1 ст.736 ГК).

При этом клиент не несет ответственности перед агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование.

Иначе происходит в случаях, когда денежное требование уступается финансовому агенту в целях обеспечения исполнения ему обязательств клиента. Если договором факторинга не предусмотрено иное, п.2 ст.736 ГК установлена схема дополнительных расчетов между финансовым агентом и клиентом в зависимости от того, какие суммы фактически получены от должника.

Связано это с тем, что само обязательство переходит к финансовому агенту только в той части, в которой клиент не исполнил требования банка, поскольку именно их исполнение эта уступка и должна обеспечить.

Если финансовый агент взыскал с должника по уступленному требованию сумму, превышающую сумму долга клиента, то он обязан предоставить клиенту отчет и передать ему сумму разницы.

Если же денежные средства, полученные агентом от должника, окажутся меньше суммы долга клиента, последний остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга.

ВОЗВРАТ ДОЛЖНИКУ СУММ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИНАНСОВЫМ АГЕНТОМ

В отношениях факторинга тесно связаны между собой не только стороны договора финансирования по уступке денежного требования (финансовый агент и клиент), но и должник по обязательству перед клиентом (первоначальным кредитором). В частности, в случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, должник не вправе требовать от финансового агента возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему агенту требованию, если, конечно, должник может получить такие суммы непосредственно с клиента (ст. 738 ГК РК).

Иными словами, должник по уступленному обязательству сохраняет право требовать с клиента уплаты определенных сумм при нарушении последним своих обязательств по договору (например, при оплате банку стоимости жилья, переданного в эксплуатацию в некачественном состоянии). В такой ситуации должник не имеет возможности получить суммы, уплаченные им финансовому агенту, обратно.

Между тем, если сам финансовый агент в этом случае не произвел клиенту обещанный за уступку требования платеж (не финансировал его) либо при производстве такого платежа знал о нарушении клиентом своих обязательств, должник имеет право требовать возврата ему соответствующих сумм непосредственно от финансового агента.

Объясняется это тем, что в указанной ситуации финансовый агент получает с должника деньги, не произведя финансирование клиента, либо зная, что уступленное требование заведомо спорно либо необосновано.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА.

По договору банковского счета одна сторона (банк) обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского счета (п. 1 ст. 747 ГК РК).

Институт банковского счета – один из сложных правовых феноменов. В качестве общих теоретических предпосылок анализа этого института могут выступать следующие положения: институт банковского счета является комплексным по своей правовой природе и объединяет публично-правовые и частноправовые аспекты; в правоотношения в связи с банковским счетом вступают экономически и юридически неравные партнеры, в связи с чем необходимо предусмотреть соответствующие ограничения прав более сильного партнера и гарантии для более слабого; банковский счет является формой предпринимательской деятельности банка и позволяет ему привлекать и использовать в своей деятельности средства клиентов; банковский счет – необходимое условие образования статуса предпринимателя и юридического лица, хранение денег на счете для которых – нормативная обязанность; правовое регулирование отношений, связанных с банковским счетом, может осуществляться на разных уровнях, но минимум прав клиента должен устанавливаться законодательно.

Гражданский кодекс РК в гл. 38 довольно подробно урегулировал права и обязанности сторон по договору банковского счета, равно как установил ответственность за нарушения этих обязанностей. Но нормами ГК не исчерпывается правовое регулирование института банковского счета. К нормативно-правовым актам в сфере регулирования рассматриваемых отношений относится также Закон РК «О банках и банковской деятельности» от 31.08 95 г., Закон РК «О платежах и переводах денег» от 29.06 98 г., а также Постановление Правления Нацбанка РК от 3.03.01 «Об утверждении Правил ведения кассовых операциий в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций в Республике Казахстан», Инструкция «О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках РК», утв. Постановлением Правления Нацбанка РК от 2.06.00 г. и мн. др.

Договор банковского счета является консенсуальным, взаимным и, по общему правилу, возмездным.

Принадлежность счета к банковской деятельности предопределила публичный характер самого договора банковского счета (*Коваленко Е.Ю. Правовое регулироввание расчетных отношений по законодательству Республики Казахстан: Учебное пособие.-Алматы: Казак университетi, 2003.- С.85). Круг потенциальных клиентов банка не ограничен. Но иногда одно и то же предприятие обращается в один и тот же банк с просьбой открыть не один, а несколько счетов (*не все ученые разделяют мнение о публичности банковских договоров см. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 1./отв. Ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.-Алматы, 2006 г. С.672.)

Договор банковского счета является бессрочным, если иное не установлено законодательными актами или соглашением сторон (п.3 ст.747).

Одной из сторон договора банковского счета всегда выступает банк.

Другой стороной договора, владельцем счета, клиентом банка может быть одно из довольно широкого круга лиц (организованных образований разного уровня).

Кроме юридических лиц, клиентами банка могут быть также физические лица. Применительно к договору банковского счета принято утверждать, что клиенты должны быть гражданами-предпринимателями, хотя никаких предписаний нормативного характера по этому поводу не предусмотрено.

Следующую группу владельцев банковского счета образуют внутренние структурные подразделения юридических лиц, которые сами по себе не являются юридическими лицами. Для того чтобы они могли быть владельцами счетов, необходимо их соответствие некоторым признакам. Во-первых, организационная и имущественная обособленность субъектов. Во-вторых, такие подразделения должны действовать на основе локальных правовых актов, утвержденных самим юридическим лицом. В-третьих, юридическое лицо должно предоставить такому своему подразделению право на счет и определить в некоторых случаях вид счета.

Договор банковского счета должен быть заключен в письменной форме.

Одна из основных обязанностей банка по договору банковского счета – обязанность хранить тайну банковского счета (ст. 745 ГК). К сведениям, относящимся к банковской тайне, согласно банковскому законодательству относятся: а) сведения о банковском счете и банковском вкладе; б) сведения об операциях по счету; в) сведения о клиенте, г) любые иные сведения, установленные кредитной организацией и соотносимые с ее клиентами.

В соответствии со смыслом п.2 ст. 747 ГК банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.

При осуществлении операций по счету банк должен быть уверен, что направляемые ему платежные документы исходят от клиента. Этой цели служит правило об удостоверении права распоряжения денежными средствами. Банковские правила устанавливают, что таким правом могут обладать либо должностные лица клиента (руководитель и главный бухгалтер), либо определенные лица контрагента клиента, связанного с ним каким-либо договором.

Право прекратить договорные отношения принадлежит клиенту без особых условий, то есть договор может быть расторгнут в любой момент, что обусловлено свободой воли клиента в выборе банка для обслуживания и обеспечивает конкуренцию банков на финансовом рынке (п.1. ст. 752 ГК РК).

Прекращение договорных отношений включает в себя два этапа – расторжение договора и закрытие счета. Счет должен быть закрыт после расторжения договора, а остаток, имеющийся на счете, должен быть либо выдан клиенту, либо перечисляются или передаются по указанию клиента третьим лицам (п.3 ст. 752 ГК).

Правовое регулирование банковских счетов предусматривает также режим работы счета, в зависимости от которого выделяются виды счетов. Счета могут быть общими или универсальными, позволяющими совершать любые операции данного субъекта и ограниченные только его компетенцией и правилами (расчетный, текущий счет), а также целевыми или специальными (бюджетный, инвестиционный и др.), предполагающими целевое использование денег и наличие субъекта, контролирующего такое использование.

Расчетный счет – счет для осуществления предпринимательской деятельности. По этому счету выполняются все операции, связанные с реализацией товаров, обеспечением их производства, производственными и иными расходами. На эти счета зачисляется выручка, с них списываются деньги для выдачи заработной платы, оплаты стоимости приобретаемых комплектующих и прочих изделий, с этих счетов уплачиваются налоги и т.п.

Текущие счета – счета финансирования некоммерческих юридических лиц, представительств, структурных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятельности. Текущий счет предназначен для хранения денег и целевого финансирования его владельца, расчетных операций.

Все операции, осуществляемые по счету (ст. 750 ГК РК), могут быть в соответствии с банковскими правилами и обычаями разделены на:

– операции, реализующие права и обязанности по договору банковского счета, т.е. взаимные расчеты между банком и клиентом, которые регулируются в основном договором;

– расчетные операции, состоящие в списании и зачислении денег на счет по поручению клиента или его контрагентов, в которых банк выполняет посредническую функцию и для которых законодательством установлены общие сроки, равно как и правила их проведения.

В случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.

Банк обязан списывать деньги со счета только с согласия клиента (п. 1 ст. 749 ГК). Оно может быть дано разными способами и должно соответствовать банковским обычаям и правилам. Из этого общего правила существуют исключения. Речь идет о бесспорном или безакцептном списании, денег со счета клиента. Понятие «бесспорное списание» применяется к тем видам банковских операций, которые осуществляются по требованию органов государства и в пользу государства. Такое списание выполняется по распоряжению взыскателей, которые должны нести ответственность за правильность и обоснованность взыскания. К бесспорному списанию отнесено и списание денег по исполнительным и приравненным к ним документам, что неверно, поскольку выдаче исполнительных документов предшествуют и возражения плательщика, и собственно рассмотрение спора.

ДОГОВОР О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ.

По договору о переводе денег одна сторона (банк) обязуется по поручению другой стороны (клиента) перевести третьему лицу деньги без присвоения клиенту индивидуального идентификационного кода (п.1 ст. 754 ГК РК). Порядок перевода денег банком по договору о переводе денег устанавливается законодательными актами, регулирующими банковскую деятельность.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.

По договору банковского вклада одна сторона (банк), обязуется принять от другой стороны (вкладчика) деньги (вклад), выплачивать по ним вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных договором банковского вклада, и возвратить вклад на условиях и в порядке, предусмотренных для вклада данного вида законодательными актами и договором (ст. 756 ГК РК).

Договор банковского вклада как форму привлечения денежных средств необходимо отличать от иных правовых конструкций, позволяющих достигать тех же экономических целей. Так, на практике денежные средства нередко привлекаются путем продажи вкладчику различных ценных бумаг. Такие сделки не являются договорами банковского вклада. Их правовая природа должна оцениваться в зависимости от того, не являются ли они притворными и не ведут ли к нарушению законодательства или охраняемых законом прав приобретателей этих ценных бумаг.

По юридической природе договор банковского вклада является реальным, взаимным и возмездным. Как правило, он заключается в порядке, характерном для заключения договоров присоединения. Согласно действующему законодательству правовое регулировании договора банковского вклада не содержит ни каких оговорок о его публичности. Ранее этот договор квалифицировался как публичный. В связи с принятием Закона РК от 11 июля 1997 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности» и в дальнейшем изменением ст. 387 ГК РК, указание о публичности договора исключено, соответственно сегодня договор не может быть признан публичным (как, например, в РФ) (*см. Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий (постатейный): В двух книгах. Книга 1./отв. Ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.-Алматы, 2006 г. С.672.).

Вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами. Сделку по внесению средств на имя другого лица, заключенную лицом, внесшим средства, с банком, следует рассматривать как договор в пользу третьего, особенности которого установлены ст. 391 ГК РК.

Указание имени гражданина (ст. 15 ГК) или наименования юридического лица (ст. 38 ГК), в пользу которого вносится вклад, является существенным условием соответствующего договора банковского вклада. Договор банковского вклада в пользу третьего лица, в котором отсутствует имя (наименование) выгодоприобретателя, является ничтожным. До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств. Договор банковского вклада в пользу третьего лица может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению банка с лицом, внесшим средства, но лишь до того момента, пока выгодоприобретатель не пожелал воспользоваться правами вкладчика, обусловленными в его пользу. До указанного времени вкладчиком является вноситель средств, и он может в полном объеме распоряжаться суммой вклада (ст.764 ГК).

Согласие выгодоприобретателя воспользоваться правами вкладчика считается выраженным в тот момент, когда он предъявил к банку первое требование, основанное на этих правах, либо иным образом выразил свое намерение. Это может быть требование о выдаче вклада или его части, внесение нового вклада на открытый в его пользу депозитный счет, оформление завещания на вклад, выдача доверенности на право распоряжения вкладом и т.п.

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. По требованию вкладчика документ, удостоверяющий сделанный вклад может быть оформлен либо на его имя, либо на имя определенного третьего лица. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность этого договора (ст.758 ГК).

В зависимости от условий возврата вкладов они подразделяются на вклады до востребования, срочные, условные вклады (ст.757 ГК).

Соответственно договор банковского вклада может носить срочный и бессрочный характер. Вклад до востребования является бессрочным (ст.759 ГК).

Вознаграждение по договору банковского вклада выплачивается банком в порядке и размере, установленных договором. Если иное не предусмотрено договором, вознаграждение по банковскому вкладу выплачивается вкладчику по его требованию по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а сумма невостребованного в этот срок вознаграждения увеличивается сумму вклада, за которую выплачивается вознаграждение (ст.761 ГК).

В силу специфики обязательства особое внимание законодательство уделяет срокам возврата вкладов и условиям его обеспечения. Согласно ст. 765 ГК РК банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика:

по кладам до востребования по наступлении требований вкладчика:

по срочным вкладам – по наступлении срока, предусмотренного договоров:

по условным вкладам – при наличии обстоятельств, с наступлением которых договор связывает возврат вклада.

Кроме того, вкладчик имеет право на досрочный возврат срочного вклада, при этом банк обязан выдать его часть не позднее 5 дней с момента поступления первого требования вкладчика.

Вкладчик оплачивает услуги банка по совершению операций по банковскому вкладу в порядке, предусмотренном договором.

 

Тема 11. Договор хранения (1 час).

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 768 ГК РК).

Юридическая природа. Элементы договора. Договор хранения в соответствии с многолетней традицией рассматривается в качестве реальной сделки, которая, по общему правилу, считается заключенной с момента передачи вещи от поклажедателя хранителю. Предполагается, что договор хранения является возмездным дого­вором. Вместе с тем на практике, особенно в отношениях между гражданами, широко распро­странено также безвозмездное оказание услуг по хранению.

Относительно того, носит ли договор хранения взаимный характер или является односторонним, в литературе давно существуют разные мнения. Хотя договор хранения и заключается, прежде всего, в интересах поклажедателя, более убедительной представляется позиция, согласно которой правами и обязанностями обладают обе стороны, в том числе даже тогда, когда договор хранения является безвозмездным и реаль­ным. Разумеется, здесь нельзя говорить об их равномерном распреде­лении между сторонами, так как поклажедатель с учетом основной цели договора традиционно пользуется значительно большими возможно­стями, чем хранитель. (*Гражданское право. Часть вторая. Учебник / Под ред. Калпина А.Г., Масляева А.И. – М.: Юристъ, 2000 г.). Если по договору хранения в качестве хранителя выступает предприниматель, основной деятельностью которого является деятельность по хранению вещей, договор является публичным (ст. 770 ГК РК).

Теория гражданского права традиционно выделяет несколько разновидностей договора хранения. Прежде всего, закон различает обычное хранение и специальные виды хранения. Обычное хранение регу­лируется общими положениями о хранении. Специальными видами хранения являются хранение имущества на товарном складе, в ломбарде, в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостинице, а также секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора). Каждый из названных видов хранения имеет свои особенности, вытекающие из специфики деятельности тех лиц, которые оказывают услуги по хранению.

В зависимости от вида вещей, которые передаются на хранение, выделяются договоры регулярного и иррегулярного хранения (хранения с обезличением).

Договор иррегулярного хранения (от лат. irregulare — необычный, ненормальный) заключается в отноше­нии такого имущества поклажедателя, которое может смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклажедателей либо самого хранителя. Поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества. Такие договоры заключаются, в частности, овощехранилищами, неф­тебазами, элеваторами и т. д.

С учетом того, кто выступает в роли хранителя, различается про­фессиональное и непрофессиональное хранение. Профессиональным счи­тается такое хранение, при котором услугу оказывает любая коммерческая организация либо некоммерческая организация, для которой осуществление хранения является одной из целей ее профес­сиональной деятельности

Предметом договора хране­ния является услуга - деятельность хранителя по обеспечению сохранности вверенного ему имущества. Сохранение целостности вещи и се потре­бительских свойств является целью, а не предметом договора хранения. Хранитель должен предпринять все зависящие от него меры для дости­жения данной цели, но он не гарантирует того, что эта цель будет достигнута. В противном случае именно на нем, а не на поклажедателе лежал бы риск случайной гибели или случайного повреждения имуще­ства. Объектом самой услуги выступают разнооб­разные вещи, способные к пространственному перемещению. В отно­шении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В качестве такого исключения можно указать на секвестр (ст. 790 ГК РК). На хранение могут сдаваться как индивиду­ально-определенные, так и родовые вещи.

Сторонами договора хранения являются покла­жедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, подрядчик и т.д.). В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица, но к ним закон предъявляет определенные требования.

Срок в договоре хранения определяется прежде всего как период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор может быть заключен как на конкретный срок (срочный договор хранения), так и без указания срока, т.е. до востребования вещи поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в сроч­ном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 773 ГК). По инициативе хранителя срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедате­лем не допущено существенное нарушение договора.

По договору хранения, заключенному до востребования вещи покла­жедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

Такой элемент договора, как цена имеется лишь в возмездных договорах хранения. Стоимость услуг хранителя определяется по со­глашению сторон, хотя достаточно часто она устанавливается на основе действующих тарифов и ставок. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (п. 4 ст. 774 ГК РК). Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения. На практике за хранение имущества сверх установленного договором срока нередко взимается повышенная плата.

Форма договора хранения подчиняется общим правилам ГК о форме совершения сделок с учетом особенностей, установленных ст. 773 ГК РК (*Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: общие положения. – М., 1997 г.).

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено храните­лем выдачей поклажедателю:

сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного докумен­та, подписанного хранителем;

номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 772 ГК).

Содержание договора. Ответственность сторон. Главная обязанность хранителя – обеспечение сохранно­сти принятой на хранение вещи (ст. 775 ГК). Выполняя данную обязан­ность, хранитель должен принять необходимые меры для того, чтобы предотвратить похищение имущества, его порчу, повреждение или уничтожение третьими лицами.

Объем и характер этих мер зависят от целого ряда факторов, в частности от вида принятого на хранение имущества, конкретной цели договора хранения, его возмездности, от того является ли хранение профессиональным, и т.д. Общие же закрепленные законом правила сводятся к следующему.

Прежде всего, закон требует, чтобы хранитель предпринял все те меры для обеспечения сохранности имущества, которые предусмотре­ны договором.

При отсутствии в договоре хранения конкретных условий хранения или их неполноте хранитель должен принять для сохранения вещи меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обяза­тельства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором.

Наконец, хранитель должен принять для сохра­нения переданной ему веши меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном им порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т. п.).

С обеспечением сохранности имущества связана и следующая обязанность хранителя, которая состоит в воздержании от пользования вещью без согласия поклажедателя (п. 4 ст. 775 ГК). Наличие такой обязан­ности обусловлено тем, что при пользовании вещью происходит, как правило, ее износ, что расходится с целями договора хранения. Поэтому хранитель не только сам не должен пользоваться имуществом покла­жедателя, но и обязан исключить предоставление такой возможности третьим лицам. Пользование вещью, однако, вполне допустимо, когда, во-первых, согласие на то дает поклажедатель и, во-вторых, это необ­ходимо для обеспечения сохранности вещи и не противоречит договору хранения.

Обязанностью хранителя является также возврат поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, той самой вещи, которая была передана на хранение, если только договором не предус­мотрено хранение с обезличением.

Сдавая вещь на хранение, поклажедатель обязан предупредить хранителя о свойствах имущества и особенностях его хранения. Общая обязанность такого рода законом прямо не предусмотрена, однако ее существование вытекает из его смысла. Наличие у поклажедателя рассматриваемой обязанности подтверждается и тем обстоятельством, что на него возлагается ответственность за убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Поклажедатель обязан выплатить хранителю вознаграждение за хранение вещи, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из обстоятельств дела. Как уже отмечалось, новый ГК исходит из предположения возмездности услуг по хранению (п.2 ст. 774 ГК РК). По общему правилу, вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода.

Обязанностью поклажедателя является возмещение хранителю рас­ходов на хранение вещи (774 ГК).

Наконец, по окончании обусловленного договором срока хранения или того разумного срока, который предоставляется хранителем покла­жедателю для получения вещи, сданной на хранение без указания срока, поклажедатель обязан забрать переданную им на хранение вещь.

Ответственность хранителя наступает, прежде всего, за отказ от принятия вещи на хранение (если хранитель берет на себя эту обязанность), за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение, за нарушение других своих обяза­тельств.

Поклажедатель несет ответственность:

когда он не сдает вещь на хранение в предусмотренный договором срок - за убытки, причиненные в связи с несосто­явшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или догово­ром;

отвечает перед хранителем за своевремен­ность уплаты вознаграждения за хранение и за возмещение расходов на хранение;

а также возмещает хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

Особенности отдельных видов хранения. Хранение вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом именно сохранной квитанцией (п.1 ст.784 ГК РК). Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке, ломбард обязан страховать ее в пользу поклажедателя и хранить в течение срока, предусмотренного договором. Невостребованную поклажедателем вещь ломбард обязан хранить еще в течение трех месяцев, по истечении которых вещь может быть продана с целью погашения от ее цены платы за хранение и иных причитающихся ломбарду платежей (ст. 785 ГК РК).

Хранение в банке – особый вид хра­нения. Помимо банковских операций, банки могут совершать с клиентами ряд сопутствующих сделок, в том числе принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, а также документы. Рассматриваемый договор имеет две основные разновидности – договор хранения ценностей в банке с использованием клиентом инди­видуального банковского сейфа и договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. По первому договору банк принимает от клиента ценности, которые дол­жны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа. Данный договор предполагает ответственность банка за ценности, сданные на хранение. По второму договору банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценно­стей в сейф и изъятие их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. В данном случае банк не отвечает за содержимое сейфа, если сумеет доказать, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. В сущности, в такой ситуации между клиентом и банком устанавливаются арендные отношения по пользо­ванию сейфом, что и подчеркивается в п. 6 ст. 786 ГК.

Хранение в камерах хранения транспортных организаций. В подтверждение заключения договора поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон. Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утраты, недостачи или повреждения вещи, сданной в камеру хранения, выплачивается поклажедателю в суточный срок (п.3. ст. 787 ГК РК).

Хранение в гардеробах предполагается безвозмездным. Сданная на хранение вещь выдается предъявителю жетона. Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда поклажедатель утерял жетон, но факт сдачи вещи на хранение не вызывает сомнений у хранителя или доказан поклажедателем (п.4 ст. 788 ГК).

Хранение в гостинице. Гостиница отвечает за утрату или повреждение вещей, за исключением денег, иных валютных ценностей и ценных бумаг, внесенных в гостиницу проживающим в ней лицом, кроме случаев, когда утрата и повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, свойств самой вещи или по вине самого проживающего или лиц, его сопровождаюших (посетителей) (п.1 ст.789 ГК). Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей и ценных бумаг, если они были приняты на хранение. Лицо, обнаружившее утрату незамедлительно обязано сообщить об этом администрации, в противном случае гостиница освобождается от ответственности за несохранность вещей (п.3 ст. 789 ГК).

Хранение спорных вещей (секвестр) может носить судебный и договорной характер (ст. 790 ГК РК).

Хранение на товарном складе оформляется составлением складских документов, являющихся ценными бумагами (простое складское свидетельство, двойное складское свидетельство) (ст. 797 ГК РК). Договор хранения на товарном складе является публичным. Особенности его правового регулирования отражены в параграфе 3, главы 39 ГК РК.

 

Тема 12

1. Понятие и сущность страхования.

2. Правовая природа и элементы договора.

3. Содержание договора страхования.

4. Ответственность по договору страхования.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.16.254 (0.071 с.)