Понятие, предмет, основные принципы гражданского права. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Понятие, предмет, основные принципы гражданского права. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

Тема 3.

Основы гражданского права

 

3.1. Понятие, предмет, основные принципы гражданского права. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав.

3.2. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие физического и юридического лица.

3.3. Понятие и виды права собственности. Приобретение права собственности. Основания прекращения права собственности. Защита права собственности.

3.4. Понятие и содержание обязательства. Виды ответственности за нарушение обязательств.

3.5. Понятие и условия договора. Виды договоров. Заключение, изменение и расторжение договора.

3.6. Наследование: понятие и виды. Форма и особенности составления завещания. Очередность в праве наследования.

3.7. Понятие и структура экологического права.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Понятие, предмет, основные принципы гражданского права. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы защиты гражданских прав.

 

Гражданское правоотрасль права, регулирующая имущественные, а также личные неимущественные отношения.

Правоотношения, регулируемые гражданским правом

ü товарно-денежные (купля-продажа, поставка, перевозка, имущественный наём, аренда и пр.)

ü имущественные отношения в связи с переходом прав на имущество (дарение, безвозмездное пользование и пр.),

ü отношения в области интеллектуальной собственности,

ü личные неимущественные отношения (например, отношения, возникающие по поводу таких нематериальных благ как имя, честь, достоинство, деловая репутация).

Объектом правового регулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей действительности, например, вещи или результаты творческой деятельности.

Принципы гражданского права (ГК РФ):

1. принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений;

2. принцип недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела;

3. принцип свободы договора;

4. принцип неприкосновенности собственности;

5. принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав;

6. принцип запрета злоупотребления правом;

7. принцип самостоятельности и инициативы в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав;

8. принцип восстановления гражданских прав и судебной их защиты.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

(Статья 8 ГК РФ)

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Защита права собственности.

Конституция гарантирует признание и равное право на защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ст.8), возможность нахождения земли и других природных ресурсов в любой форме собственности (ст. 9 и 36), право свободного использования имущества любыми не запрещенными законом способом (ст.34), право частной собственности (ст.35).

Таким образом, Российское государство охраняет собственность в её различных формах на равных основаниях.

 

Право собственности, т.е. закреплённое законом определённое состояние принадлежности (присвоенности) материальных благ, охраняется нормами едва ли не всех отраслей права:

ü уголовного, устанавливающего ответственность за преступное посягательство на имущество государства, юридических лиц и граждан;

ü административного, наказывающего мелкие проступки такого рода;

ü трудового, регулирующего, например, материальную ответственность работников за причинённый ими работодателю имущественный ущерб;

ü земельного, семейного и др.

Но центральное место занимает, безусловно, гражданское право, и в рамках его - институт защиты права собственности и других вещных прав, которому посвящена гл.20 ГК РФ.

Гражданский кодекс РФ регулирует рассматриваемые отношения и дает все основные определения (гл. 13), раскрываетосновные вопросы приобретения и прекращения права собственности (гл. 14 и гл.15 соответственно), регулирует основные типы отношений собственности по субъекту (гл.16), по объекту (гл. 17, 18), особые виды владения (гл. 19), а также устанавливает основные виды и способы защиты права собственности (гл. 20).

 

3.4. Понятие и содержание обязательства. Виды ответственности за нарушение обязательств.

 

Определение обязательства дается в ст. 307 ГК РФ:

в силу обязательства одно лицо (должник) должно совершить в пользу другого (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор име­ет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Основаниями возникновения обязательства являются:

а) договоры, т.е. сделки, где более одной стороны. Наибольший массив обязательств возникает именно из договоров (купли-продажи, поставки, комиссии, поручения, аренды, совмест­ной деятельности, подряда и т.п.);

б) односторонние сделки. В этом случае лицо, совершающее сдел­ку, выступает в роли должника (например, лицо, объявив­шее конкурс, — при проведении конкурса);

в) причинение вреда другому лицу. Например, у лица, причи­нившего гражданину увечье или иное повреждение здоровья, возникает обязанность возместить утраченный заработок (до­ход), а также расходы, связанные с повреждением здоровья;

г) причинение морального вреда. В данном случае должником выступает субъект, который своими действиями причинил, например, нравственные страдания другому лицу (кредитору);

д) распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, деловую репутацию юридическо­го лица. Должником выступает распространитель порочащих сведений, а кредитором — лицо, чья честь, достоинство, де­ловая репутация пострадали;

е) неосновательное обогащение. Действующее законодательство предусматривает, что лицо, которое без установленных зако­нодательством или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить последнему неоснователь­но полученное имущество;

ж) неосновательное сбережение имущества одним лицом (долж­ником) за счет другого (кредитора). И в этом случае лицо, неосновательно сберегшее имущество, обязано передать его тому, за чей счет оно это имущество оберегло.

 

К иным основаниям возникновения обязательств могут быть

отнесены:

ü издание актов госорганов и органов местного самоуправления (подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ), возлагающих на лица определен­ные обязательства;

ü судебные решения;

ü наступление событий, с которыми закон связывает опреде­ленные последствия, в т.ч. возникновение обязательств;

ü создание произведений науки, искусства, литературы, изоб­ретений, рационализаторские предложения, открытия и т.д.

 

Понятие и условия договора. Виды договоров. Заключение, изменение и расторжение договора.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (Ст.420 ГК РФ)

Признаки договора:

а) договор — разновидность сделки. Иначе говоря, все договоры суть сделки. Но полного совпадения между этими понятия­ми нет; в договоре всегда как минимум две стороны, т.е. это двусторонняя (или многосторонняя) сделка;

б) договор, как и любая сделка, всегда направлен на установле­ние, изменение либо прекращение прав и обязанностей;

в) договор — соглашение двух или более сторон. Он может иметь устную, письменную, нотариальную формы, подлежать госу­дарственной регистрации и т.д.

Свобода договора проявляется в том, что:

а) и граждане, и юридические лица самостоятельно выбирают себе партнеров по договору;

б) стороны договора самостоятельно и свободно определяют его вид, условия, стараясь максимально учесть свой интерес (но соблюдая при этом и обязательные требования закона);

в) по общему правилу понуждение к заключению договора не допускается (если это прямо не предусмотрено ГК РФ, други­ми законами. Примером может служить выкуп бесхозяй­ственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ), земли (ст. 279 ГКРФ).

г) стороны могут за­ключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом, иными правовыми актами. Однако в любом слу­чае эти договоры не должны противоречить прямым требовани­ям законов, иных правовых актов.

д) стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, так называемый смешанный до­говор.

 

Договор должен соот­ветствовать императивным нормам, действующим в момент его заключения.

Импе­ративное нормы - установленные законом или иными правовы­ми актами обязательные для сторон в договоре правила, кото­рые должны быть соблюдены при определении условий догово­ра и его заключении (ст. 422 ГК РФ).

Императивные нормы:

а) могут быть установлены законом.

б) могут быть определены иными правовыми актами (например, Указом Президента РФ);

в) касаются вопросов формы договора (например, ст. 362 ГК ус­тановила письменную форму договора поручительства);

г) определяют такие условия договора, как порядок осуществ­ления расчетов (например, см. ст. 630 ГК РФ);

д) могут относиться к регулированию процедуры заключения договора (см. ст. 432—449, 525—530 ГК РФ), его изменения или расторжения (ст. 450—453 ГК РФ);

е) регламентируют иные вопросы.

 

Довольно часто и в самом ГК РФ (см., например, ст. 335, 350, 365, 395, 397), и в правовых актах устанавливаются диспозитивные нормы, т.е. нормы, которые подлежат применению лишь постольку, поскольку стороны в договоре не установили иные правила.

В пункте 4 ст. 421 ГК РФ содержится очень важное уточнение: диспозитивная норма не подлежит применению толь­ко в случаях, когда стороны:

а) своим соглашением (т.е. в тексте договора или отдельным со­глашением, являющимся неотъемлемой частью этого догово­ра) прямо исключили применение этой диспозитивной нормы (например, указали, что уступка требования не допускается);

б) установили в договоре условие, которое отличается от правил диспозитивной нормы.

Если определенные условия в договоре отсутствуют и нет дис­позитивной нормы закона, которая бы регулировала такие усло­вия, то соответствующие условия договора определяются обыча­ями делового оборота, применимыми к отношениям сторон. Го­сударство осуществляет свою регулятивную функцию и по­средством установления императивных норм.

Виды договоров.

По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обязательные.

Свободные - это такие договоры, заключение которых всецело зависит от усмотрения сторон.

Обязательные договоры - их заключение является обязательным для одной или обеих сторон.

Большинство договоров носит свободный характер.

 

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками все договора делятся на взаимные и односторонние.

Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой - только обязанности.

Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне.

Большинство договоров носит взаимный характер.

В зависимости от порядка заключения и момента возникновения прав и обязанностей сторон в обязательстве различаются консенсуальный, реальный и формальный договоры.

Консенсуальными являются договоры, для заключения которых достаточно только соглашения сторон (например, купля-продажа ст. 457 п. 2 ГК РФ).

Реальными считаются договоры, для заключения которых помимо соглашения сторон необходима фактическая передача имущества, являющегося предметом договора (например, перевозка ст. 785 п. 2 ГК РФ).

Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется оформление по предписанной законом форме: письменной или нотариальной (например, рента ст. 584 ГК РФ, дарение ст. 574 ГК РФ, продажа предприятия ст. 560 ГК РФ). Как консенсуальный, так и реальный договор может быть формальным.

 

В зависимости от очевидности из самого договора его оснований, договор может быть каузальным (от лат. causa - причина) или абстрактным.

Каузальный договор предполагает четкое и ясное обозначение правовой цели, которую он преследует. Действительность такого договора зависит от законности и достижимости цели.

Абстрактный договор не зависит от основания и действителен в любом случае, если соблюдена форма (например, банковская гарантия ст. 370 ГК РФ).

 

В зависимости от того насколько известны заранее, при заключении договора, размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор может быть коммутативным (от лат. commutare - менять, переменять) или алеаторным (от лат. аlleator - азартный игрок).

При заключении коммутативного договора размер, пропорция и предмет взаимных обязательств определены конкретно (например, мена ст. 567 ГК РФ).

При заключении алеаторного договора предмет и характеристики взаимных обязательств известны не полностью и зависят от условия, заранее знать которое не представляется возможным или затруднительно (например, лотерея, игра, пари ст. 1063 ГК РФ).

В зависимости от характера порождаемых договором юридических последствий необходимо различать договоры окончательные и предварительные (ст. 429 ГК РФ).

Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями, направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия договора.

Предварительный договор порождает для сторон обязательство заключить договор в будущем о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором

Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен ст.426 ГК РФ. В соответствии с указанной статьей публичный договор характеризуется следующими признаками:

1.Обязательным участником публичного договора является коммерческая организация;

2.Указанная коммерческая организация должна осуществлять деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

3.Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией в отношении каждого, кто к ней обратиться (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

4.Предметом договора должно быть осуществление коммерческой организацией деятельности, указанной в пункте п.п. 2 и 3.

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не является публичным и рассматривается как свободный договор.

Договор международный - соглашение между государствами и другими субъектами международного права по различным вопросам их взаимных и международных отношений, устанавливающее для его участников международные права и обязанности. Международный договор - главный источник международного права.

Федеративный договор - договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Трудовой договор или контракт.

Заключение договора

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

 

ПРАВИЛА

1. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания.

2. Завещание в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

3. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю правила по обязательной доле наследников и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.

5. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания.

6. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

ПРАВИЛА

1. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

2. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

 

Очередность в праве наследования

 

Наследование по закону имеет место лишь постольку, по­скольку:

ü наследодатель не завещал все свое имущество;

ü хотя наследственное имущество и было завещано, однако впос­ледствии было признано недействительным или оно было не­действительным (ничтожным) с момента совершения;

ü завещатель отменил ранее составленное завещание и не оста­вил нового;

ü отсутствует завещательное распоряжение денежными сред­ствами в банке.

Наследники по закону призываются к наследованию в поряд­ке очередности. Это означает, что никакой иной закон не может установить другую очередность.

Самостоятельной разновидностью является наследование вы­морочного имущества (ст. 1151 ГК РФ): оно переходит по на­следству к Российской Федерации по особым правилам.

Очередность не распространяется также на наследование обя­зательной доли (ст. 1149 ГКРФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку:

ü отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, на­следники второй очереди призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Нотариус должен это достоверно установить (выдавая свидетельство о праве на наследство);

ü никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (недостойные наследники);

ü все наследники предыдущей очереди были отстранены судом вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя;

ü завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства;

ü все наследники предыдущей очереди не приняли наследство или отказались от него.

Наличие хотя бы одного из перечисленных обстоятельств по­зволяет призвать наследников последующей очереди.

По общему правилу наследники каждой из очередей (т.е. все наследники, относящиеся к одной очереди) наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает l/З наследства.

Из этого общего правила есть исключение. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или в тот же день, переходит по праву представления к его потомкам. Эта доля де­лится между ними поровну.

 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, суп­руг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их по­томки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ).

Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими наследства отстраняют от наследования наследников всех последующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся:

ü дети наследодателя (в т.ч. усыновленные). Речь идет не толь­ко о детях, которые были живы к моменту открытия наслед­ства, но и о тех, которые были зачаты при жизни наследода­теля и родились живыми после открытия наследства;

ü супруг (супруга) наследодателя. Права и обязанности супру­гов возникают со дня государственной регистрации брака в органах загса (ст. 10 СК РФ); с этого же момента они получа­ют право наследования после друг друга;

ü родители умершего. Права и обязанности родителей и детей (в т.ч. при наследовании) основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке;

ü усыновители наследодателя. Права и обязанности усыновите­ля и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка (п. 2 ст. 125 СК РФ). Усыновители и их родственники по отношению к усыновлен­ным детям и их потомству в имущественных правах (в т.ч. и при наследовании) приравниваются к родственникам по про­исхождению;

ü внуки наследодателя и их потомки. Внуки наследуют в по­рядке, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ, т.е. по праву пред­ставления.

 

Наследники второй очереди призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников первой очереди.

К числу наследников второй очереди относятся:

ü полнородные братья, сестры наследодателя — лица, у которых одни и те же кровные родители;

ü неполнородные братья и сестры, т.е. лица, с которыми наследодатель имеет общих или отца, или мать;

ü дедушка и бабушка наследодателя;

ü неполнородные племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети полнородных братьев и сестер. Они наследуют в связи с тем, что их родители (братья и сестры наследодателя) умерли к моменту открытия наследства либо одновременно с насле­додателем.

 

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю (при наследовании по завещанию), посколь­ку во время открытия наследства правоотношения с наследода­телем, являющимся их родителем, не были прекращены.

Дети, усыновленные при жизни кровного родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права, кроме случая возможности со­хранения правоотношений с одним из родителей в случае смер­ти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель.

Степень родства (для целей наследования по закону) следует определять, исходя из числа рождений. Причем каждое рожде­ние отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели пра­дедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рож­дения).

Право наследовать по закону переходит к родственникам на­следодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, по­скольку нет наследников первой, второй и третьей очереди.

 

К числу наследников третьей очереди относятся:

ü полнородные и неполнородные братья и сестры родителей на­следодателя (т.е. его дяди и тети);

ü двоюродные братья и сестры наследодателя — по праву пред­ставления (т.е. в случае, если их родители (дяди и тети на­следодателя) умерли к моменту открытия наследства).

К наследникам четвертой очереди относятся:

ü прабабушки и прадедушки наследодателя.

Они считаются родственниками третьей степени родства.

К наследникам пятой очереди относятся:

ü дети родных племянников и племянниц ( т.е. двоюродные внуки и внучки наследодателя);

ü родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя (т.е. его двоюродные дедушки и бабушки).

 

К наследникам шестой очереди относятся:

ü двоюродные правнуки и правнучки наследодателя (т.е. дети его двоюродных внуков и внучек);

ü двоюродные племянники и племянницы (т.е. дети двоюрод­ных братьев и сестер наследодателя), а также дети двоюрод­ных бабушек и дедушек (двоюродные тети и дяди) наследо­дателя.

К седьмой очереди наследников по закону относятся пасын­ки и падчерицы, отчим и мачеха. Эти лица не имеют родствен­ных связей с наследодателем, а также связей, основанных на усыновлении. Они призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку нет наследников всех предыдущих оче­редей.

 

Принятие наследства осуществляется пу­тем подачи письменного заявления нотариусу по месту от­крытия наследства, где наследник просит либо выдать свиде­тельство о праве на наследство, либо изъявляет свою волю принять наследство.

Заявление можно подать лично, че­рез другое лицо, переслать по почте.

Наследник вправе принять наследство и через представителя.

Наследство может быть принято в течение 6 календарных месяцев с даты открытия наследства

Если же право наследования возникло вследствие того, что другой наследник не принял наследство, оно должно быть приня­то в течение 3 календарных месяцев, отсчет которых начинается по окончании 6-месячного срока, установленного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ (т.е. с момента открытия наследства).

Наследник вправе отказаться от наследства в течение 6 меся­цев со дня его открытия (ст. 1157 ГК РФ). Если он не указывает, в пользу кого осуществляет такой отказ, то наступают те же последствия, что и для непринятия наследства:

ü доля отказавшегося поступает к наследникам по закону (по завещанию, если имеет место наследование по завещанию) и распределяется между ними в равных долях;

ü упомянутая доля поступает к подназначенному наследнику (если подназначение имело место). Последний обладает преимуществом перед наследниками по закону и по завещанию (указанными выше).

Если единственный наследник не объявил, в пользу кого он отказывается от наследства, то имущество переходит к государ­ству. Аналогичные последствия наступают в случаях, когда на­следник отказался от наследства в пользу граждан, которые не имеют права наследовать либо лишены этого права завещанием.

3.7. Понятие и структура экологического права.

 

Термин «экология» (экос - местообитание, дом; логос - наука) был предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». Экология изучает взаимосвязи организмов между собой и окружающей природной средой. Экология - это биология окружающей среды.

Экологическое право - это отрасль российского права, регулирующая общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения и улучшения окружающей природной среды в интересах настоящего и будущего поколения людей.

Экологическое право регулирует общественные отношения:

ü по охране окружающей среды от вредных воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности;

ü по рациональному использованию природных ресурсов;

ü по охране экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц;

ü по обеспечению экологической безопасности.

 

В качестве общего объекта экологического права выступает окружающая среда.

Окружающая среда - одна из наиболее фундаментальных категорий современной науки. Именно окружающая среда, а не природа является интегрированным объектом правового регулирования общественных отношений в сфере взаимодействия общества и природы.

Понятие «окружающая среда» было введено в науку экологии во второй половине XIX в. немецким биологом Якобом Икскюлем. Это было сделано, как он писал, «для обозначения внешнего мира, окружающего живые существа в той мере, в какой он воспринимается организмами чувств и органами передвижения животных и побуждает их к определенному поведению».

Как объект природоохранного законодательства понятие «окружающая среда» в экономически развитых странах вошло в употребление в 60-70 гг. XX в., то есть в то время, когда состояние природы было признано в некоторых из них (США, Японии, Великобритании, Германии, Франции и др.) как кризисное. В нашей стране это понятие было введено в оборот позже (1991г.).

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных* объектов.

а) природная среда;

компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле.

Природная среда отличается от других составляющих окружающей среды свойством самоподдержания и саморегуляции без корректирующего вмешательства человека;

б) природные и природно-антропогенные объекты;

природный объект - это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

природно-антропогенный объект - это природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;

в ) антропогенные объекты.

антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.

*Антропогенный - созданный человеком, возникший в результате его деятельности.

 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

 

К основным в экологическом праве относится также понятие «охрана окружающей среды» (охрана природы).

Под охраной окружающей среды понимают деятельность по поддержанию благоприятного состояния окружающей среды, предупреждению деградации в процессе общественного развития и по восстановлению такого состояния, если оно нарушено, для поддержания экологического равновесия.

Отношения по охране окружающей среды образуют предмет регулирования данной отрасли.

Природоохранная деятельность – это деятельность

ü органов государственной власти Российской Федерации,

ü органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

ü органов местного самоуправления,

ü общественных и иных некоммерческих объединений,

ü юридических и физических лиц,

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Правовое регулирование охраны окружающей среды осуществляется по поводу конкретных объектов природы, сферы жизни человека.

Экологическое право прошло многовековой путь эволюции от единичных упоминаний о сбережении общинных лесов в источ­никах древнероссийского права к санитарному и лесному зако­нодательству Российской империи, затем от советских декре­тов «О земле», «О лесах», «О недрах» к кодифицированному



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 151; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.150.175 (0.162 с.)