Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Наследование по завещанию. Завещательный отказ, завещательное возложение. Правовой режим выморочного имущества.↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 16 Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ. Суть завещательного отказа (легата) изложена в ст.1137 ГК. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию или по закону обязанность имущественного характера, заключающуюся в исполнении какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Завещательный отказ является одним из видов завещательных распоряжений. В силу чего указание о нем должно быть облечено в завещательную форму. Назначение отказа вне завещания не имеет силы. Предметом легата может быть возложение обязанности выдать какую-либо вещь из наследственной массы или предоставить ее во временное пользование, приобрести что-либо для отказополучателя, выплатить ему определенную сумму денег и пр., например, наследодатель, оставляя все имущество сыну, одновременно обязует его передать своей сестре определенную денежную сумму. Предмет завещательного отказа предоставляется отказополучателю не непосредственно, а в форме обязательства, возложенного на наследника. В силу этого между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, где наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель, соответственно, - кредитора. Право требования отказополучатель имеет не по поводу наследственного имущества вообще и не ко всем наследникам (в отличие от кредиторов наследодателя), а только к тому наследнику по завещанию, доля которого обременена отказом. Возникшие правоотношения регулируются нормами ГК об обязательствах. Сущность института завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, составляющих наследство, определенному лицу или лицам (отказополучателям) передается лишь определенное право. В данном случае речь идет о частичном правопреемстве. В соответствии с п 1. ст. 1138 наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Если наследник по завещанию, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то завещательный отказ должен быть исполнен только в части, превышающей обязательную долю необходимого наследника. В противном случае будет иметь место уменьшение обязательной доли, что противоречит требованию законодательства. В том случае,если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то право на наследство каждого из них обременено отказом соразмерно доле, если завещанием не предусмотрено иное. Наиболее распространенным на практике видом завещательного отказа является предоставление права пожизненного пользования жилым помещением. Пунктом 2 статьи 1137 ГК предусмотрено, что на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом или определенной частью его. При последующем переходе права собственности на дом или его часть право пожизненного пользования сохраняет силу. Возникающее из этого завещательного отказа право является строго личным правом отказополучателя, если иное не предусмотрено в завещании. Отказополучатель не вправе уступить его третьему лицу, оно не переходит по наследству. Отношения отказополучателя и наследника в связи с пользованием домом или другой вещью регулируются по аналогии закона нормами о безвозмездном пользовании имуществом., а также ст.33 ЖК. Право пользования жилым помещением, возникшее из завещательного отказа может быть зарегистрировано органами юстиции. Возложение на наследника обязанности предоставить отказополучателю пожизненное содержание не может быть предметом завещательного отказа. В данном случае будет иметь место передача определенной денежной суммы с рассрочкой на определенный отрезок времени. Дело в том, что в данном случае необходимо будет определить сумму ежемесячного содержания, т.к.завещательный отказ не должен быть исполнен в сумме, превышающей наследственную долю обремененного наследника. Поскольку окончательная стоимость наследственного имущества известна и средняя сумма ежемесячного содержания также определена, то путем простого деления первой суммы на вторую можно вычислить количество календарных месяцев, в течение которых должна оказываться материальная помощь отказополучателю. Отказополучатель не является наследником. В силу этого отказополучатели не несут ответственности по долгам наследодателя, не платят государственную пошлину при получении отказа. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Таким образом, Отказополучателями могут быть не только родственник или иждивенец наследодателя, входящий в число наследников первой или второй очереди, но равно и любое постороннее лицо, государственная, коммерческая или некоммерческая организация или само государство. Не могут быть отказополучателями лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали назначению их отказополучателями (п.5 ст 1117) При этом отказополучатель признанный впоследствии недостойным обязан возместить наследнику исполнившему завещательный отказ, предметом которого было выполнение работы или оказание услуги стоимость этой работы или услуги. Отпадает завещательный отказ в следующих случаях: (п.2 ст. 1138) 1. В случае смерти отказополучателя ранее открытия наследства, либо одновременно с завещателем. Однако в завещании может быть подназачен другой отказополучатель на тот случай если, назначенный в завещании умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо не воспользуется своим правом, либо лишится его в соответствии с п.5 ст. 1117. В таком случае завещательный отказ сохраняет силу. 2. Отказополучатель отказался от получения завещательного отказа, исключение-подназначение отказополучателя. 3. Отказополучатель не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течении 3-х лет. 4. Признан недостойным отказополучателем. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Когда наследство, обремененное завещательным отказом, переходит к государству, должником отказополучателя становится соответствующий финансовый орган. Право на получение завещательного отказа действует в течении трех лет со дня открытия наследства. ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ.Суть возложения раскрывается в статье 1139 ГК: завещатель может возложить на наследника или исполнителя завещания исполнение каких-либо действий имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно применяются правила статьи 1137 (т.е. правила о завещательном отказе). Например завещатель вправе возложить на одного из наследников или нескольких наследников обязанность содержать домашних животных. Если предметом завещательного отказа является только имущественное предоставление, то объектом возложения могут быть действия неимущественного характера. От завещательного отказа завещательное возложение отличается и тем, что и при имущественном его характере в нем не устанавливается конкретно определенный выгодоприобретатель. Требовать исполнения возложения может больший круг лиц, чем в отношении завещательного отказа (заинтересованные государственные, общественные организации, прокуратура, исполнитель завещания, родственники умершего и пр.).
ВЫМОРОЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО Самостоятельным субъектом наследования по закону в определенных случаях является государство (ст. 1151 ГК РФ). «Выморочное (ИМЕНЬЕ, ИМУЩЕСТВО) - ОСТАЛОЕ ПОСЛЕ ВЫМЕРШЕГО РОДА, ПОСЛЕ ВЛАДЕЛЬЦА, УМЕРШЕГО БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ (Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка). Имущество считается выморочным в следующих случаях 1) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 2) если все наследники лишены завещателем права наследования; 3) если наследники отстранены от наследования как недостойные; 4) если ни один из наследников не принял наследства; 5) завещана часть имущества и нет наследников по закону; 6) все наследники отказались от наследства. Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, то государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Для приобретения государством выморочного имущества не требуется его принятие (п.1 ст. 1152 ГК РФ). На государство не распространяется правило о праве наследников отказаться от наследства. Разъяснения, содержащиеся в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав (утв. Протоколом №02/07 от 27-28.02.2007 г): П. 23. Свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество выдается только представителю федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать такое имущество в порядке наследования. Выморочное имущество, включая земельные участки (кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций уполномочено принимать Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (см. пункт 5.30 Положения о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691). Согласно статье 80 (пп. 2 п. 2) Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющиеся выморочным имуществом, поступают в фонд перераспределения земель. Т.е. свидетельство может быть выдано только по заявлению компетентного органа, таким органом является налоговый орган. Однако понудить компетентный орган к получению свидетельства нельзя. На практике такое положение вещей вносит дестабильность в гражданский оборот, так кредиторы наследодателя лишены фактически возможности потребовать погашения долгов наследодателя (например, см. Определение ВАС РФ от 17.10.2011 г. № ВАС -12946/11) Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, определяется законом. Такой закон на сегодняшний день отсутствует. Между тем функция, связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по праву наследования к государству, Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1991 N 340 закреплена за налоговыми органами. Функции по осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены и на Федеральную налоговую службу России, и на Росимущество. Налоговые органы, как указано в Письме Федеральной налоговой службы России от 04.12.2008 N ШС-6-3/892, при осуществлении работы с выморочным имуществом руководствуются Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 29.06.1984 N 683 и Инструкцией Министерства финансов СССР от 19.12.1984 N 185 "О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" (далее - Инструкция).
***2.Особые завещательные распоряжения. К особым распоряжениям наследодателя следует отнести: 1) подназначение наследника (субституция); 2) завещательный отказ (легат); 3)возложение. Подназначение наследника (субституция) и отказополучателя. Суть субституции изложена в статье 1121 ГК РФ: завещатель вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, либо после открытия, не успев его принять или не примет его, либо будет устранен как недостойный. Применение правила о подназначении наследника имеет место в следующих случаях (основания для субституции): 1) если основной наследник умрет ранее открытия наследства или одновременно с завещателем; 2) умрет после открытия наследства, не успев его принять 3) если он не примет наследства или откажется от него; 4) если не будет иметь права наследовать; 5) если основной наследник будет отстранен от наследования как недостойный. Если в завещании не указано основание, то подназначенный наследник призывается к наследованию не зависимо от того, какое основание наступило (См. Гражданское право.Учебник. под ред. А.П.Сергеева,Ю.К Толстого, М-2004 год) Однако, в завещании м.б. четко указано одно из оснований, а другие не указаны, тогда подназначенный наследует при наступлении именно этого основания. Подназначаемыми наследниками (субститутами), как и основными наследниками, могут быть любые физические лица, юридические лица, государство. В случае если основной наследник отказывается от наследства, то к наследованию призывается подназначенный наследник, законодатель в силу ст. 1158 ГК РФ исключает возможность отказа основного наследника от наследства в пользу кого-либо из лиц, указанных в ст.1158 ГК РФ, если завещателем подназначен наследник. Подназначение наследника возможно не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону.
46. Наследование по закону.
Наследование по закону наступает в том случае, если оно не отменено или не изменено завещанием.(перечислить и иные основания) круг наследников каждой очереди определяется наличием родственных или супружеских отношений, а очередность зависит от степени родства между наследником и наследодателем. Под родством понимают кровную связь лиц, происходящих от одного предка. Различают прямую и боковую линию родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого и может быть восходящим (от потомков к предкам) и нисходящим. Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка. Законодатель определяя круг наследников по закону предусматривает восемь очередей наследования. Новшеством является и то, что к седьмой очереди законодатель отнес лиц не состоящих в родственной связи с наследодателем- отчим, мачеха, пасынок, падчерица. В качестве наследников восьмой очереди самостоятельно могут наследовать иждивенцы наследодателя. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только тогда, когда отсутствуют наследники предыдущей очереди. В качестве оснований для призвания к наследованию наследников последующей очереди могут быть следующие факты: 1.Никто из наследников предшествующей очереди не имеет права наследовать либо отстранены от наследования как недостойные наследники. 2. Наследники лишены наследства завещателем (п.1 ст. 1119) 3.Наследники не приняли наследство 4. Наследники отказались от наследства. Наследники той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Следовательно, если есть один наследник первой очереди и наследники второй очереди, то первый получит все, а вторые - ничего. В первую очередь призываются к наследованию - дети, супруг и родители умершего (ст. 1142); В отличие от предыдущего действующее законодательство не содержит формулировки «не родившиеся дети наследодателя зачатые при его жизни»,тем не менее в соответствии со ст. 1160 учитываются и охраняются интересы зачатого, но еще не родившегося наследника и раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Следует учитывать, что такой наследник может выступать наследником любой очереди. При определении лиц относящимся к детям (в том числе усыновленным,) супругу, родителям следует руководствоваться нормами СК. Под термином дети понимаются сыновья и дочери наследодателя, родившихся в зарегистрированном и приравненном к нему браке, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка. «Внебрачные дети» после матери наследуют всегда, а после отца в случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. Отцовство подтверждается либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей (п.4 статьи 48 Семейного кодекса РФ1), а в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав - по заявлению отца ребенка с согласия органов опеки и попечительства, либо судом по правилам статьи 49 Семейного кодекса РФ, либо записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944г. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным (п.З статьи 30 Семейного кодекса РФ). Отдельно выделена норма о наследовании усыновленными и усыновителями, в соответствии с которой (п.1 ст. 1147) усыновленный и усыновитель приравниваются к родственникам по происхождению. Под «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически оформлено в соответствии с правилами главы 19 Семейного кодекса РФ. Фактическое усыновление создает правовые последствия лишь при условии, что оно имело место до 1 марта 1926г. Если усыновителем был лишь один из супругов, а другой не был ни родителем, ни усыновителем, то усыновленный наследует только после первого, но не после второго. Из п.2 ст. 1147 следует, что усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родителями и родственниками по происхождению и после них не наследуют. Равно как и биологические родители усыновленного и его родственники по происхождению не наследуют после усыновленного. Исключение составляют случаи когда в соответствии с СК усыновленный по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению- тогда усыновленный и его потомство наследуют за этими родственниками и наоборот. Дети, усыновленные после смерти родителей, не утрачивают право на оставшееся после родителей имущество. Пасынки и падчерицы являются наследниками отчима и мачехи, равно как и отчим и мачеха, но наследуют как наследники 7-й очереди, либо могут призваны к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы. Понятием «супруг» охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном или приравненном к нему браке на момент открытия наследства. «Приравненными» к зарегистрированным являются браки, заключенные по религиозным обрядам до образования или восстановления советских органов загса. К супругам относятся также лица, находившиеся с наследодателем в фактических брачных отношениях, возникших до 08.07.44г., если это обстоятельство установлено судом. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Следует отметить, что брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу (п.1 статьи 25 Семейного кодекса РФ). До 01.03.96г. брак считался расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в органах ЗАГСа. Из «родителей» умершего мать наследует всегда, а отец - только в случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном или приравненном к нему браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Внуки наследодателя и его потомки наследуют по праву представления. Наследование по праву представления (ст.1146 ГК РФ) имеет место в том случае, когда наследник, призываемой к наследованию очереди умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае его доля переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.Существуют и исключения. Так потомки наследника по закону не наследуют по праву представления, если сам наследник был лишен наследства (п.1 ст.1119 ГК РФ), также не наступает наследования по праву представления после наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный (п.1 ст.1117), т.е. совершивший в отношении наследодателя или кого либо из наследников противоправные действия, подтвержденные в судебном порядке. Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери. Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, бывают полнородными (у них общие мать и отец) и неполнородными (у них одна мать и разные отцы - единоутробные братья и сестры; или один отец и разные матери - единокровные братья и сестры). Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют. Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а вот со стороны отца - только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом. Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления. Третья очередь- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя(дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления. Если нет наследников 1-3 очередей, то право наследовать получают родственники наследодателя третей, четвертой, пятой степеней родства, которые определяются числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.Рождение самого наследодателя в это число не входит. Четвертая очередь-прадедушки и прабабушки наследодателя. Пятая очередь- дети родных племянниц и племянников и родные братья и сестры дедушек и бабушек или иначе двоюродные внуки и внучки и двоюродные бабушки и дедушки Шестая очередь-дети двоюродных внуков и внучек, дети его двоюродных братье и сестер и дети его двоюродных дедушек и бабушек. Седьмая очередь-если нет наследников предшествующих очередей, то наследуют пасынки и падчерицы, отчим и мачеха. В качестве наследников восьмой очереди призываются к наследованию нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. (п.3 ст. 1148) Доказательством родственных и иных отношений наследников с умершим наследодателем являются: свидетельства органов загса, выписки из метрических книг, записи в паспортах о детях, супруге, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений и др. В связи с расширением круга наследников по закону видимо возникнут проблемы с доказательством родственных отношений наследников с наследодателем - наследники отдаленных очередей вряд ли будут располагать документами, подтверждающими их степень родства. В связи с этим увеличится обращаемость в суд с требованиями об установлении факта родства. При наследовании необходимо учитывать права пережившего супруга на совместное имущество. Так наследованию подлежит половина доли от совместной собственности, если не имел место договорный режим имущества.Имущество, приобретенное до брака и перешедшее по наследству с состав совместной собственности не входит.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К наследованию по закону вместе и наравне с лицами, указанными в ст. 1143-1145 призываются также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. (ст. 1148 ГК РФ) Законодатель разделяет таких лиц на две группы: 1. Лица, относящиеся к наследникам по закону (со 2 й очереди –ст.1143) т.е. состоявшие в родственных связях с наследодателем, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и при этом находившиеся на иждивении умершего не менее 1 года до открытия наследства. Факт совместного проживания правового значения не имеет. 2. Лица, не состоявшие в родственных связях с умершим, нетрудоспособные и при этом не менее 1 года до открытия наследства, находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним. Понятие «иждивенец» содержалось п.2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.66г. №6 (ныне утратившем силу) - состоящими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. А в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ от 17.12.01 г. (ч.3 ст.9) «членами семьи (нетрудоспособными) умершего кормильца признаются лица, состоявшие на его иждивении, если они находились на его полном содержании и получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию». Следовательно, нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. При этом источник получения средств к существованию может быть не единственным. Так, получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляемые умершим при жизни средства являлись для лица основным и постоянным источником существования. Помощь, которая была основным и постоянным источником средств к существованию, могла оказываться умершим добровольно или по решению суда - и то, и другое имеет равное правовое значение. Факт иждивенчества не связывается с обязательным совместным проживанием лица, получавшего иждивение, и наследодателя. Понятие «нетрудоспособный» было разъяснено в п.2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 01.07.66г. №6. К нетрудоспособным следует отнести женщин, достигших 55 лет, и мужчин - 60 лет, инвалидов I, II, и Ш групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет.(23) Правовое значение имеет сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Факт назначения пенсии юридического значения не имеет. Достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях, права считаться «нетрудоспособным» не дает. Продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным. Доказательством факта нахождения на иждивении могут быть следующие документы: справка местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации, с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке ВТЭК. Некоторые авторы полагают, что граждане получающие алименты,также могут признаваться находящимися на иждивении и следовательно имеют право наследовать по закону и в качестве обязательных наследников. Но следует учитывать, что в алиментных отношениях бывших супругов в таком случае значение будет иметь факт совместного проживания с наследодателем.
Понятие обязательной доли. Необходимые наследники. Определение размера обязательной доли.
Обязательная доля-часть наследства, которая не зависимо от содержания завещания подлежит передаче так называемым обязательным (необходимым) наследникам. В силу закона (ст.1149), независимо от содержания завещания право на обязательную долю в наследственном имуществе имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруг, родители наследодателя и его нетрудоспособные иждивенцы, указанные в п.1 и 2 ст.1148.Следует отметить, что несовершеннолетние, вступившие в брак и ставшие дееспособными не утрачивают право на получение обязательной доли. Размер обязательной доли составляет не менее ½ от той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. В том случае, если завещатель в завещании лишает права наследовать указанных наследников, то эта часть завещания признается недействительной и право на получение наследства будет реализовано в соответствие с правилами ст. 1149 об обязательной доле. Но если, например, в завещании доля обязательного наследника не дотягивает до размера законной, но не опускается ниже половины, то признавать завещание в этой части оснований нет. В отношении завещаний, составленных до 01.03.02 г. размер обязательной доли составит не менее 2/3 от законной доли.(ФЗ «О введение в действие третьей части ГК РФ») Удовлетворяется право на обязательную долю из той части имущества, которая осталась не завещанной, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Если же не завещанного имущества недостаточно для удовлетворения права на обязательную долю, то берется в расчет и завещанное имущество. В состав обязательной доли засчитывается все, что необходимый наследник получает из наследственной массы по другим основаниям, включая стоимость завещательного отказа. При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. В том случае, если осуществление права на обязательную долю влечет за собой невозможность передачи имущества наследнику по завещанию, которым он пользовался для проживания или использовал для получения средств к существованию в качестве основного источника,а претендующий на это имущество необходимый наследник не пользовался, то в судебном порядке с учетом имущественного положения необходимых наследников размер обязательной доли может быть уменьшен или вовсе отказано в ее присуждении. Отказ от обязательной доли в пользу кого-либо не допускается.
47. Осуществление и охрана наследственных прав. (УБРАТЬ ЧАСТЬ!!!!!!!!) Необходимость охраны наследственных прав и непосредственно наследственного имущества возникает в случаях, когда есть риск сокрытия, порчи, гибели, расхищения имущества. Причиной тому могут быть как отсутствие наследников по месту нахождения имущества, так и недобросовестные действия отдельных граждан. Охрана наследственных прав как правовой институт –это система юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых (эвентаульных) наследников и иных лиц, имеющих интерес в наследственном имуществе (Гражданское право:учебник. В 3 т. Т. 3 под ред. А.П.Сергеева). Правоотношения по охране наследства могут иметь разную отраслевую принадлежность, они могут быть и гражданско-правовыми и нотариальными. Целью института охраны наследственных прав является защита имущественных и неимущественных прав и законных интересов наследников, отказополучателей, кредиторов и других заинтересованных лиц путем определения состава наследственного имущества, обеспечения его целости и сохранности и даже его приращения. Лицами, на которые законом возложена обязанность по принятию мер к охране наследства являются нотариус и (или) исполнитель завещания (ст.11 71 ГК РФ).Однако в жизни возможны ситуации когда фактически меры по охране наследства принимают и иные лица, например, лицо, совместно проживавшее с наследодателем, но не являющееся наследником. Основанием для принятия мер по охране наследства, как правило, являются заявления наследников или иных лиц, действующих в интересах сохранения наследства, например по заявлению органа местного самоуправления (в случае смерти престарелых одиноких граждан, которые находились в учреждениях органов социальной защиты или под их патронажем, так как у этих граждан, по всей вероятности, нет наследников, и их наследство перейдет к государству как выморочное), органа опеки и попечительства. Кроме того, лицами заинтресованными в сохранении наследства могут выступать и отказополучатели, а также кредиторы наследодателя. В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.В свою очередь меры по охране наследства принимает и сам исполнитель завещания самостоятельно или по требованию наследников. В целях выявления наследственного имущества и его охраны банки, иные кредитные организации и юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать об имеющемся у них имуществе, принадлежащем наследодателю. Т.К. данная информация является конфиденциальной то при разглашении полученных сведений другим лицам кроме наследников, нотариус может быть привлечен к ответственности за разглашение тайны. Итак, меры к охране наследства принимает исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследтсва (пп.1,2. ст.1171 ГК РФ). Исключение- меры по охране наследства могут быть приняты должностными лицами органов местного самоуправления (если в населенном пункте отсутствует нотариус) и должностными лицами консульских учреждений (п.7 ст. 171 ГК РФ). Охрана наследства осуществляется нотариусом в течение срока не превышающего срок, на принятие наследства, т.е не более чем в течение 6 мес., а в определенных случаях не более чем 9 мес.(если наследство не принято никем из наследников ближайшей очереди или наследниками по завещани, то для следующей очереди, или для подназначенного наследника, или наследника по закону срок на принтяие наследства равен 3 мес., т.е. 6 мес+3 мес.). Срок определяется нотариусом исходя и таких факторов как характер наследства и его ценность, а также времени, необходимого наследникам для вступления в права. Если же охрана наследства осуществляется исполнителем завещания, то предельный срок для осуществления им своих полномочий в законе не установлен. Указанные полномочия осуществляются в течение срока, необходимого для исполнения завещания, который должен быть разумным и достаточным. В тех случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах нотариус по месту открытия наследства направляет нотариусу по месту нахождения имущества обязательное для исполнения поручение по его охране через органы юстиции или непосредственно соответствующему нотариусу.(п.5 ст. 1171 ГК РФ). Порядок охраны регулируется также законодательством о нотариате (вопросы направления нотариусом поручения о принятии мер к охране наследства (ст. 65), описи наследственного имущества и передачи его на хранение (ст. ст. 66, 67)), охрана отдельных видов наследственного имущества - законодательством о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах. Акты органов исполнительной власти в этой сфере имеют в основном рекомендательный характер. В отсутствие детального регулирования на практике нотариусы продолжают руководствоваться письмом Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980 г. "О практическом пособии для государственных нотариусов по вопросам охраны прав граждан на наследование личной собственности". Регламентации деятельности нотариуса посвящены Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утв. Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 (Бюллетень Минюста РФ. 2000. N 4). Следует также упомянуть отмененную 26 апреля 1999 г. Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утв. Приказом Минюста РСФСР от 6 января 1987 г. N 01/16-01 (Закон. 1997. N 7), положениями которой (не противоречащими законодательству Российской Федерации) Федеральная нотариальная палата рекомендует нотариусам руководствоваться в качестве "обычаев делового оборота нотариальной деятельности" (Российская юстиция. 1999. N 10. С. 34). Меры по охране наследства. После получения заявления о принятии мер к охране наследственного имущества нотариус должен произвести его опись. В этих целях
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 1330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.73.157 (0.021 с.) |