Т:Предмет и периодизация развития РЧП. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т:Предмет и периодизация развития РЧП.



3.09.11

Т:Предмет и периодизация развития РЧП.

Под термином РЧП принято понимать систему правовых норм, которые регулировали в Древнем Риме имущественные, а так же личные неимущественные отношения между юридически равными субъектами.

Предметом РЧП  является догма РЧП.

Условно началом развития РЧП считают год основания Рима – 753 г до н.э., а заканчивается развитие этой правовой системы в 565 г н.э. (год смерти Юстиниана).

Периоды развития РЧП (3):

I. Архаический (753 до н.э. [основание Рима] – сер 4 в до н.э. [учреждение должности городского претора])

II. Классический (4 в до н.э. – 230 гг н.э. [смерть Модестина – последнего юриста классика])

III. Постклассический (230-565 гг н.э.)

 

Архаический период

Главный источник права – обычай.

Первым памятником писаного права являются З12Т, которые были приняты на НС в 451 г до н.э. [децимвиры – им было поручено составить законы по образцу греческих].

З12Т формально сохранили действие вплоть до Юстиниана.

Оригинальный текст не сохранился, но он был реконструирован по цитатам из разных источников.

По содержанию З12Т являются кодификацией обычаев. В них нет системы расположения правовых норм. По выражению историка Ливия З12Т – это источник всего частного и публичного права.

После издания З12Т начинается развитие юриспруденции.

В этот период возникают 2 системы права: цивильное и право народов.

 

Классический период – период расцвета РЧП, которого оно достигло благодаря нормотворческой деятельности претора и римских юристов.

В этот период существовала обширная юридическая литература, однако до наших дней сохранилось только 1 Классическое произведение: «Институции Гая» (1-я половина 2в).

Institutions – элементарный учебник.

Заслуга Гая состоит в том, что он предложил систему расположения правовых норм. Гай: «все право, которым пользуемся относится или к лицам, или к вещам, или к искам».

Институции разделены на 4 книги:

1-я о правовом положении лиц (S)/

2-я и 3-я о нормах наследственного, вещного и обязательственного права.

4-я о способах защиты нарушенных прав.

[лица-вещи-иски] – институционная система.

[пандектная система – в Дегестах и ГГУ 1900г – окончательно прекратило действие РЧП в Германии]

Сама рукопись (Институции) была найдена в 1816г в библиотеке Вероны.

Благодаря развитию торговли появляется должность претора по делам перегринов (иностранцев). Источниками права наряду с обычаями являются эдикты магистратов, деятельность римских юристов и Императорские Конституции.

 

Постклассический период – период упадка юриспруденции. Он заканчивается кодификацией РЧП.

Потребность в кодификации возникает, т.к. к этому времени накопилось множество Императорских Конституций, большое количество сочинений юристов-классиков.

В 5в. Рим был захвачен варварами, по этой причине кодификация была проведена уже во 2-ом Риме (в Константинополе по инициативе Юстиниана).

Кодификация:

1-я часть – Кодекс Юстиниана (сборник Конституции Юстиниана) – 529г.

2-я часть – Дигесты Юстиниана (533-вступление в силу) – это систематизированный сборник фрагментов и сочинений юристов – классиков.

Текст разделен на 50 Книг, а книги на Титулы, которые имеют название.

В Дигестах упоминается 38(39) юристов. Переработано 2000 книг.

При составлении Дигест в оригинальные тексты вносились дополнения и изменения (-это интерполяция).

Дигесты объединяют цивильное и преторское право: сначала в каждом Титуле идет комментарий к цивильному праву, а потом положение преторского эдикта.

 

Особенности РЧП:

ü В Риме было разделение властей. В частности и законодательная и судебная принадлежали претору, а так же принцепсу.

ü РП развивалось без законодательных реформ, эволюционным путем.

ü РЧП является универсальным правом, по этой причине и произошла его рецепция в средние века.

ü

Деление право на публичное и частное:

Ульпиан (Дигесты): «Публичное право – это то, которое относится к положению римского государства, частное – которое относится к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении».

Попиниан: «Публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц».

Ульпиан предлагал критерий пользы или интереса.

В современной цивилистике господствующей является теория, согласно которой кратерием деления на публичное и частное является метод правового регулирования.

Методы правового регулирования:

  1. методы власти и подчинения (субординации)
  2. юридического равенства.

Отношения, урегулированные методом власти и подчинения являются публичными (публично-правовыми), а урегулированные методом равенства – частноправовые.

Грницу между частным и публичным правом устанавливает законодатель, исторически эта граница меняется // за кражу наступала гражданская ответственность (в РП), тогда как позднее кража стала рассматриваться как уголовное деяние.

Частное право изменяется значительно медленнее, чем публичное.

 

 

6.09.11.

13.09.11

Перед судьей – предназначена для исследования доказательств. Должность судьи была выборной, т.е. избирались обычные римские граждане. Судья выносил немотивированное решение, которое изначально не подлежало обжалованию, должник мог был присужден только к выплате денежной суммы. В отличии от претора, который наделен высшей властью (imperium) судья такой властью не обладал. Для отмены несправедливого решения использовалось особое средство защиты – реституция (- это возврат сторон в первоначальное положение).

Начиная со 2 вв до н.э. перигринский претор допускает некоторые отступления от правил легисакционного процесса. В частности на 1-й стадии претор составляет так называемую формулу иска (-это записка, адресованная судье, с указанием размера требования и размера возможного присуждения ответчика).

С этого момента зарождается новый вид процесса – формулярный (per formulas).  Главное отличие в том, что меняется роль судящего магистрата. Он получает возможность регулировать новые отношения с помощью исков. Позднее формулу начинает составлять и городской претор, т.о. она используется и для защиты цивильных прав.

Первая стадия (как и в легисакционном) завершается засвидетельствованием спора (litis contestation). Сохраняется и 2-я стадия. --- эти две формы процесса параллельно существовали до 17гг до н.э., когда по закону легисакционный процесс был отменен.

Начиная с 1 вв н.э. для отдельных частных споров вводится особый экстраординарный порядок, при котором отсутствует деление на стадии, а спор решается судьей.

В 342 г формулярный процесс был упразднен, и единственной формой остается экстраординарный процесс. [можно назвать прообразом современного] нет деления на стадии, спор рассматривается судьей. Судопроизводство становится платным и расходы падают на проигравшую сторону.

 

Формула иска и ее значение в развитии права:

-это записка, которая адресована судье, составляется претором в присутствии обеих сторон.

Значение формулы в развитии РЧП было большим. Для судьи формула иска была инструкцией, т.е. он не мог решить дело за рамками, которые установил претор, а для претора составление формулы во многих случаях – это создание новой НП. Типичные формулы включались в преторский эдикт и становились общеобязательными правилами поведения. Т.о. нормы РП «рождались из практики».

Согласно Институциям Гая формула состоит из нескольких частей:

1) Интенция – это изложение исковых требований. Она содержалась в формулах цивильных исков. А в преторских исках вместо интенции содержалась демонстрация (-это изложение существа спора).

2) Эксцепция – это возражение на иск.

3) Кондемнация – размер присуждения. Фикция – это указание на факт, который в действительности не существовал, но судье предлагается рассматривать дело так будто этот факт имел место. (для того, чтобы расширить действие правовой нормы)

4) Прескрипция – указание на то, что истец взыскивает часть долга. Она необходима, чтобы не утратить право на довзыскание оставшейся части.

5) Адъюдикация (в спорах о разделе собственности) – это полномочие судьи установить новое право.

Понятие и виды исков:

Иск (actio -действие).

РП можно называть системой исков, поскольку большое количество норм было создано претором на основе судебной практики. Кроме того римляне не признавали связи между иском и защищаемым им субъективным правом.

!Иск – это средство защиты нарушенного права в судебном порядке.

Классификация исков:

I. По происхождению: цивильные и преторские

Все цивильные иски являются исками, основанными на праве (action in ius). В интенции таких исков указывается цивильное право.

Преторские иски являются основанными на фактах (action in factum).

В демонстрации таких исков указываются определенные факты.

20.09.11

Субъекты права.

1.Правоспособность физических лиц и ее ограничения.

В современном значении правоспособность – способность иметь права и обязанности. В РП не все физические лица обладали правоспособностью. По выражению Гая главное деление в праве лиц – это деление на свободных и на рабов, в сою очередь свободные делятся на свободнорожденных и вольноотпущенных.

В РП не было абстрактного понятия «правоспособность». Для участия в разных имущественных отношениях требуется обладание различными правами.

Во-1 отличается правоспособность в сфере частного (ЧП) и публичного права (ПП). В сфере ЧП для вступления в законный римский брак требовалось ius connubii. Для заключения цивильных сделок необходимо ius commercii. Для составления завещания требуется активная завещательная правоспособность, для получения наследования по завещанию требуется пассивная завещательная правоспособность. Также правоспособность зависит от принадлежности к сословию, рода занятий (актерское мастерство, гладиаторы – умаление в правоспособности), пол, вероисповедание. В праве наследования по завещанию ограничивались бездетные и безбрачные.

Правоспособность в Р складывалась из 3-х статусов:

1) Status libertatis – статус свободы (наибольший). Изменение этого статуса происходит в случае: лишение – продажа в рабство, попадание в плен; приобретение – в случае отпущения раба на волю.

2) Status civitatis– статус гражданства (средний). Приобреталось - по рождению, за заслуги даруется; утрачивается при совершении преступления. Граждане Р всегда должны были быть в тогах (белые).

3) Status familie – семейный статус. Все лица по семейному статусу делятся на 2 группы: своего права (persona sui iuris); чужого права (persona sui alieni). Изменения происходит в случае усыновления; вступления женщины в брак с мужней властью; с отпущением подвластного из-под власти домовладыки (эмансипация).

Изменение любого статуса римские юристы называли умалением правоспособности. Такое умаление правоспособности бывает 3х степеней: maxima; media; minima, хотя во многих случаях изменение правоспособности приводит к ее расширению.

 

Дееспособность физических лиц и ее ограничения:

Дееспособность способность лица своими действиями приобретать права и реализовывать обязанности. Появление дееспособности связано с сознанием и волей субъекта.

o До 7-ми лет лица были абсолютно недееспособны.

o Девушки – 12 лет; юноши – 14 – право заключать законный римский брак. Лица от 7 до 12 (14) могли приобретать имущество, но не имели право его отчуждать. По цивильному праву женщины пожизненно находились под опекой, это объяснялось присущим женщинам легкомыслием в З12Т.

Претор начинает предоставлять лицам, недостигшим 25 лет в случае совершения ими невыгодной сделки реституцию. Эта практика получила широкое распространение. Если лицо потребовало реституцию ему назначался попечитель до 25 лет, после издания закона Плетория все лица, не достигшие 25 лет были признаны ограниченно дееспособными, они заключали сделки с согласия попечителя. Опека над женщинами постепенно приобретала формальный характер и в 4 в н.э. она была отменена.

 

{самост-но: правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников, колонов}

 

27.09.11

Брачно – семейное право в Древнем Риме.

01.10.11

Т: Вещное право.

  1. Понятие вещи, классификация вещей и ее значение.

В латинском языке существует слово res – оно переводится как вещь. Под вещами в РП понимались не только объекты материального мира, имеющие потребительские свойства, но и права и обязательства. Сегодня под вещами понимаются только предметы материального мира, следовательно римские юристы использовали широкое понимание вещи.

Не возможно создать нормы права, которые будут применимы ко всем вещам, поэтому для регулирования отношений по поводу вещей необходима их классификация.

1) деление вещей на телесные и бестелесные. Бестелесные: наследство, как совокупность прав и обязанностей; сельские сервитуты; обязательства.

2) Гай: вещи божественного и человеческого права. По мнению римских юристов вещи божественного права принадлежали богам и они подразделялись на вещи сакральные (таковыми вещи становились в силу закона // городские стены, ворота, храмы и религиозные вещи), вещи божественного права изъяты из оборота.

3) Манципируемые (res mancipi) и неманципируемые (res nec mancipi)/ Институции Гая: к манципируемым относятся земельные участки в Италии, рабы, крупный скот, сельские сервитуты. Для передачи права собственности на манципируемые вещи требуется совершение манципации. Манципация придавала сделкам с наиболее ценным имуществом публичный характер. Манципация могла быть заменена мнимой уступкой в суде (in iure cession) – состоял в том, что приобретатель и отчуждатель являлись в суд, старый владелец молчал, а новый говорил, что право на эту вещь теперь принадлежит по праву кверитов, после 3х раз произнесения вещь становилась его. Более распространенной являлась манципация, затем она выходит из употребления и в Дегестах этот термин не встречается

4) Движимые и недвижимые. В РП относительно движимых вещей звучало правило: «сделанное на поверхности, следует за поверхностью» - только собственник участка является собственником строений и многолетних насаждений. Оборот недвижимости подчиняется более строгим правилам. // по З12Т срок давности для недвижимости = 2 годам, а для движимых вещей = 1 год. Существовал спор допустимо ли воровство недвижимости? =>возобладало мнение, что нет.

5) Вещи публичные и частные. Публичные – принадлежали всему римскому народу. К числу публичных вещей Гай относит берег моря, театры, стадионы, такие вещи изъяты из оборота.

6) Вещи в обороте (in commercium) и изъятые из оборота (extra commercium). Вещи, изъятые из оборота: 1- по естественным свойствам не могут быть объектом права //воздух, звезды, текущая вода; 2 – в силу закона //публичные вещи и вещи божественного права.

7) Вещи родовые и индивидуально определенные. Эта классификация используется только в обязательственных отношениях, поскольку объектом вещных прав всегда является индивидуально-определенная вещь. Родовые вещи – это те, которые определены количеством, весом или мерой //мешок зерна, кочан капусты. «Род не гибнет» - гибель родовой вещи не влечет прекращения обязательства, поскольку существует возможность ее замены на такую же вещь. Вещи индивидуально определенные являются единственными в своем роде. Есть договоры, предметом которых могут выступать только родовые вещи //договор займа – предметом его выступают только родовые вещи, по нему возвращается такое же количество вещей того же рода. И наоборот предметом договора ссуды могут являться только индивидуально определенные вещи, поскольку возвращению подлежит та же самая вещь.

8) Потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми называются вещи, которые уничтожаются, либо утрачивают полезные свойства в процессе однократного потребления. Непотребляемые – те, которые утрачивают полезные свойства постепенно.

9) Делимые и неделимые. С точки зрения ГП делимыми называются вещи. Которые не утрачивают полезных свойств при разделе, а новые вещи (после раздела) являются того же рода и качества. Неделимые – утрачивают полезные свойства при разделе.

 

Тема: Владение.

(Possessio- посессио)

  1. является ли владение вещным правом?

Владение в РП – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ вещным правом.

Существующие общественные отношения можно разделить на 2 группы:

1) правоотношения //– вещные права

2) фактические отношения //- владение

Владение – фактическое отношение, оно появилось ранее, чем вещные права. В обыденном языке термины владение и собственность употребляются как синонимы, а римские юристы утверждали, что владение и собственность не имеют ничего общего. Они различали 3 ситуации:

А) владелец является собственником;

Б) собственник не является владельцем;

В) владелец не является собственником.

Т.о. фактическая и юридическая принадлежность вещей могут не совпадать.

Владение – (в широком смысле) это фактическое господство лица над вещью, юридическое значение в РП имело не всякое владение, а только такое, которое соединено с намерением относиться к вещи, как к своей. Владение – фактическое господство лица над вещью, соединенное с намерением относиться к вещи как к своей.

Владение, не смотря на то, что это фактическое отношение, порождает следующие правовые последствия:

1) все владельцы пользуются владельческой защитой

2) добросовестное владение при определенных условиях влечет приобретение права собственности по давности.

  1. Виды владения

1) цивильное владение, т.е. соединенное с намерением относиться к вещи как к своей.

Оно подразделяется на законное и не законное. Законным владельцем является только собственник. Незаконное владение делится на добросовестное и недобросовестное. Добросовестный владелец – лицо, которое не знало и не должно было знать о незаконности владения. Недобросовестное – лицо, которое знает о незаконности владения.

Существовали 3 исключительных случая (производное владение) когда держатели получали самостоятельную владельческую защиту: 1- залоговый кредитор; 2- хранитель вещи при секвестре (секвестр – хранение вещи до окончания судебного спора; 3- лицо, получившее веешь во временное безвозмездное пользование до востребования (прекарий)

2) без намерения относиться к вещи как к своей – натуральное, держание. Держание не порождает правовых последствий => держатель не может приобрести вещи по давности // арендатор, ссудополучатель, хранитель

  1. установление и прекращение владения

владение состоит из 2х элементов: 1- теловладение corpus – фактическое господство над вещью; 2 – душавладение  animus – намерение относиться к вещи как к своей.

Для приобретения цивильного владения необходимы оба этих элемента.

Приобрести теловладение – означает находиться к вещи в таком полоджении, в каком обычно находятся собственники. Если есть теловладение, то наличие души презюмируется, чтобы опровергнуть эту презумпцию необходимо установить основание приобретения владения. Для утраты владения достаточно утраты одного из элементов.

 

04.10.11

Владение может приобретаться путем захвата вещи, а так же путем передачи вещи одним лицом другому. Владение приобретается первоначальным способом без правопреемства.

  1. Защита владения.

Всем цивильным владельцам в РП предоставляется самостоятельная владельческая защита.

Владение защищалось с помощью интердиктов. Для вынесения интердикта претор выясняет лишь отдельные факты. В частности при интердиктах о владении вещами выясняется следующее:

  1. у кого на момент вынесения интердикта находится недвижимая вещь/ в отношении движимых: выяснялось кто провладел вещью большую часть последнего года
  2. не была ли вещь получена от противника насильственно, тайно или прекарно (прекарий- безвозмездное пользование чужой вещью до востребования).
  3. защита владения или посессорная защита является упрощенной по сравнению с исковой. Она носит предварительный характер – это значит, что лицо не довольное интердиктом вправе предъявить иск. При владельческой защите не допускается постановка вопроса о праве на вещь.

В РП держатели не пользовались самостоятельной защитой. Они могли защитить вещь только через владельца. В позднейших законодательствах самостоятельная защита была предоставлена и всем держателям.

Владельческие интердикты, группы:

1) об удержании владения: интердикты о владении движимыми и недвижимыми вещами. Так же в эту группу относится интердикт о владении общественной землей

2) интердикты о восстановлении владения: о насилии и о вооруженном насилии. Если применялось вороженное насилие, то виновный лишался права собственности, если оно у него было в отношении этой вещи

3) интердикты, направленные на приобретение владения. // интердикт о наследственном имуществе.

Т: Право собственности.

1.понятие и содержание права собственности

Dominium- (господство) собственность.

В источниках нет абстрактного определения понятия собственность. До появления этого института существовало лишь фактическое господство над вещами. Изначально принадлежность вещей обозначается с помощью местоимений (моя\твоя вещь), а термин ДОМИНИУМ появляется только в конце республики в юриспруденции.

Позднее появляется еще один термин: proprietas – в источниках, по мнению ученых оно означает «голое право собственности». На основе многочисленных казусов из источников было сформулировано следующее определение: собственность (Dominium) – это наиболее полное и исключительное господство лица над вещью, е.у. большую власть над вещью, чем у собственника приобрести нельзя. Вместе с тем с Др. времен существовали законные ограничения права собственности:

1) ограничение по религиозным соображениям // существовало право прохода к месту захоронения по чуждому участку

2) ограничение, связанное со строительными нормами. Существовали нормы, регламентировавшие H зданий, S между ними и их внешний вид

3) ограничения, связанные с общественными дорогами. Собственник участка, прилегавшего к публичной дороге обязан был ее ремонтировать

 

в содержание права собственности входят отдельные правомочия. В источниках выделяются следующие: владение, пользование, распоряжение, право извлекать плоды, право уничтожения, право на виндикацию вещи.

Особенности права собственности по сравнению с другими вещными правами:

  1. право собственности может быть обременено вещным правом, принадлежащим другому лицу.
  2. право собственности обладает эластичностью – с отпадением обременений право восстанавливается в полном V.

В РП проводился принцип неприкосновенности ЧС. Собственник не только защищался от посягательств частных лиц, но и со стороны государства изъятие собственности не допускалось.

Собственник обладает исключительным господством над вещью – это означает, что все иные лица устраняются от такого господства.

Собственник несет бремя содержания имущества. Прежде всего это заключается в уплате налогов, но + к этому собственник несет риск случайной гибели и случайного повреждения имущества (риски).

 

  1. виды ПС в классический период

В Классический период в РП появляется дуализм ПС – параллельное существование цивильной (квиритской) и преторской собственности. 

\Право собственности – это абсолютные отношения, в которых участвует собственник и неопределенный круг лиц.\

Чтобы возникло право цивильной собственности нужно:

1) Цивильную собственность могли приобретать только римские граждане

2) Вещь должна находиться на территории Италии

3) Она должна быть приобретена цивильным способом (// путем манципации)

От 3-х лиц цивильный собственник защищается виндикационным иском. От исков, предъявленных собственником он (цивильный собственник) защищается с помощью возражения (эксцепции – возражением о законной собственности), т.о цивильный собственник обладает абсолютной защитой против всех.

Со временем претор начинает давать защиту лицам, не являвшимися квиритскими собственниками. В 1 в до н.э. появляется специальный вещный иск для защиты лиц, которые приобрели вещь неформально – action Publiciana этот иск содержал фикцию о том что, хотя манципируемая вещь приобретена без манципации, но как будто истек срок приобретательной давности. Приобретательная давность – это также цивильный способ.

Publician-ов иск является аналогом виндикационного иска.

Если цивильный собственник недобросовестно предъявит иск к обладатель такой вещи, то приобретателю дается так же эксцепция – эксцепция о том, что вещь продана и передана.

Т.о. Добросовестный приобретатель получил такую же абсолютную защиту, что и цивильный собственник.

Претор не мог изменять нормы цивильного права, поэтому он не мог сделать лицо цивильным собственником, но фактически добросовестный приобретатель получил такие же правомочия на вещь, что и собственник. Претор оставлял вещь в имуществе такого добросовестного приобретателя – in bonis, отсюда термин бонитарная собственность.

Собственность иностранцев (перегринов). Перегрины не могли обладать Dominium, но их собственность защищалась претором с помощью исков с фикцией.

Провинциальная собственность – вещи в провинциях де юре принадлежали римскому народу, но фактически они отдавались в аренду частным лицам. Фактически такие владельцы также наделялись абсолютной защитой, поэтому можно говорить о существовании провинциальной собственности. Термины бонитарная и провинциальная собственность появились позднее, они не употреблялись в Источниках.

  1. общая собственность – condominium – возникает тогда, когда несколько лиц являются собственниками одной вещи, существование общей собственности противоречит исключительности этого права, поэтому теоретическое обоснование общей собственности порождало у РЮ трудности.

 

 

11.10.11

 Общая собственность может возникать как в силу договора, так и при наследовании имущества. При общей собственности вещь делится на идеальные доли. Каждый сособственник обладает долей в праве на вещь. Неправильно утверждать, что он обладает долей в самой вещи. Общая собственность прекращается с гибелью вещи, а так же при разделе общей собственности. Если вещь не делима, то одному остается вещь, а другому выплачивается денежная компенсация. Доля в праве общей собственности переходит по наследству. Каждый из сособственников владеет, пользуется и распоряжается вещью, но он может быть ограничен другими участниками. Сособственник может предъявить другому участнику так называемый прогибиторный иск (иск о поспрещении).

 

Защита права собственности:

Для защиты права собственности могут использоваться как вещные, так и личные иски. К специальным вещным искам в РП относились следующие: виндикационный, негаторный, публицианов иск.

Виндикационный иск – иск об истребовании вещи из чужого незаконного владения. (– это иск невладеющего собственника к владеющему несобственнику). Ответчиком всегда является фактический владелец вещи. Исключением является предъявление иска к фиктивному владельцу. Фиктивный владелец – лицо, которое, чтобы избежать спора недобросовестно избавилось от вещи. Истец должен доказать свое право собственности. Доказательство права собственности средневековые Ю называли дьявольским. Для того чтобы доказать право собственности необходимо проследить юридическую «судьбу» вещи до момента, когда она была приобретена первоначальным способом. Предметом данного иска является индивидуально определенная вещь со всеми плодами и принадлежностями. Если к моменту предъявления иска вещь погибла, то виндикация невозможна. Тогда можно требовать лишь возмещение ущерба с помощью кондикционного иска. (Кондикционный иск – это личный иск, его предметом будет являться денежная сумма). Если истец доказал свое право собственности, то вещь возвращается истцу. Ответственность владельца перед собственником зависит от того был владелец добросовестным или нет. Добросовестный владелец сохраняет право собственности на плоды, полученные до предъявления иска, а те плоды, которые получил после будет возвращать. Любой владелец кроме вора, может требовать возмещение необходимых издержек на вещь. Истец проиграет когда он не доказал право собственности, а так же если ответчик обладает каким-либо вещным правом на спорную вещь.

Публицианов иск – аналогичен виндикационному, он был введен претором в 1 в до н.э. для защиты добросовестных владельцев, которые приобрели манципируемую вещь без обряда манципации. Публицианов иск – иск с фикцией: предлагалось считать срок давности истекшим.

Негаторный иск – (сам термин «негаторный» означает отрицание) – это иск для защиты права собственности в случаях, когда нарушение не связано с лишением владения. 1. необходимо доказать право собственности, а так же нарушения со стороны ответчика, но свободу своей собственности истец доказывать не обязан.

 

Приобретение права собственности:

Способы приобретения права собственности – так же юридические факты, с которыми закон связывает возникновение права собственности. В Институциях Гая способы подразделяются на цивильные способы и способы права народов. (к цивильным относятся: манципация, приобретательная давность; способы права народов: оккупация, переработка).

В современной теории способы подразделяются на первоначальные и производные.

Первоначальные способы – это те способы, при которых право собственности на вещь приобретается либо впервые, либо независимо от воли прежнего собственника.

Производные способы – это способы, при которых право собственности переходит от одного лица к новому субъекту.

Критерием для разграничения этой группы является правоприемство. Правоприемство – это переход права (обязанности) от одного лица к новому субъекту.

Первоначальные:

Оккупация (захват) –(это способ права народов, т.е. доступен и гражданам и иностранцам)- вещи никому не принадлежащие. 1) Res nullius – животные и растения; 2) res derelicta – брошенные вещи, их нужно отличать от потерянных, поскольку они приобретаются по давности; 3) вещи врагов, т.к. римляне считали, что они принадлежат победителю; 4) клад – ценные вещи, собственника которых за давностью времени определить невозможно, первоначально он считался принадлежащим собственнику земельного участка, но начиная с 1 вв клад стал делиться между собственником участка и лицом, его обнаруженным.

Спецификация (переработка) – изготовление новой вещи из чужого материала. По вопросу о том кому должна принадлежать новая вещь между собинианцами и прокулианцами существовал спор: собинианцы считали, что собственником остается собственник материала, т.о. они не признавали данного способа приобретения права собственности, а прокулианцы придерживались противоположной точки зрения и считали собственником переработчика. При втором варианте (прокулианцев) позволяет защитить права добросовестного приобретателя такой вещи. В праве Юстиниана было следующее: если вещь можно вернуть в первоначальное состояние, то собственником остается собственник материала, если нет, то переработчик.

Приобретательная давность – usucapio  это срок, по истечении которого владелец приобретает право собственности. Изначально срок давности был установлен в З12Т – 2 года и 1 год. Срок давности течет при соблюдении следующих условий:

1) только в пользу добросовестных владельцев и не течет в пользу держателя

2) вещь должна быть способна к приобретению по давности, не приобретаются по давности вещи ворованные, манципируемые вещи, отчужденные женщиной без согласия опекуна, вещи изъятые из оборота. Постепенно этот перечень был расширен: начиная с классического периода сюда относятся насильственно захваченные участки земли.

3) Владение должно быть непрерывным, однако наследник может присоединить к своему сроку тот период, в течении которого владел наследодатель.

 

Производные способы приобретения права собственности:

Манципация

Мнимая уступка в суде

Традиция – это способ права народов. Изначально этим способом приобреталось право цивильной собственности на неманципируемые вещи, а так же преторская собственность на манципируемые вещи. Для передачи права собственности необходимы следующие условия:

1) отчуждатель должен быть управомочен на отчуждение вещи

2) веешь должна передаваться с намерением приобрести право собственности

В архаическом праве под традицией понималось фактическое вручение вещи. В классическом праве существовала «традиция длинной рукой», также существовала традиция «короткой рука» - когда держатель, по соглашению с собственником приобретает право собственности (хранитель-арендатор); символическая передача – вручение ключей от амбара, от какой-то лавки с продуктами.

 

Права на чужие вещи (iura re aliena):

  1. понятие и виды сервитутов.

Сервитут – право ограниченного пользования чужой вещью. Древнейшей разновидностью являлись сельские сервитуты. Сервитут – от слова «сервус» - раб – рабство вещи.

Сельский сервитут – обременение одного участка в пользу другого участка (- это разновидность земельных институтов или предиальных).   Участок, обремененный сервитутом – служащий, а тот, в пользу которого установлен сервитут, будет называться господствующим.

В архаическом праве существовали 3 древнейших сервитута: право прохода, проезда и проведения воды, черпанья воды, проезда с поклажей – такие сервитуты необходимы прежде всего для ведения скотоводства. С помощью таких сервитутов обеспечиваются потребности собственника господствующего участка. Возникновение предиальных (сельских) сервитутов связано с объективной необходимостью.

Также к земельным относятся городские сервитуты

Сельские сервитуты относятся к манципируемым вещам (для того чтобы установить или передать сельский сервитут необходим обряд манципации)

15.10.11

 Условия установления сельских сервитутов:

1) возможность осуществления сервитута должна быть постоянной (если устанавливается // право черпанья воды, то источник должен быть постоянным)

2) сервитут неотделим от самого участка, поэтому он не может быть отчужден отдельно от участка

3) сервитут осуществляется бесплатно

4) сервитут должен увеличивать ценность господствующего участка

 

Нельзя составить закрытый перечень земельных сервитутов, т.к. их многообразие связано с тем, что они могут удовлетворять разные потребности, в том числе служить для удовольствия собственника господствующего участка.

Сервитут не может состоять в совершении какого-либо действия, т.о. хозяин служащего участка должен лишь терпеть воздействие сервитуария.

Может сложиться ситуация, что собственник определенного участка не сможет сам производить свои действия => при столк



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.77.114 (0.109 с.)