Чем отличается часть третья гк рф 2001 Г. От гк рсфср 1964 года. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чем отличается часть третья гк рф 2001 Г. От гк рсфср 1964 года.



С 1 марта 2002 г. вступила в действие третья часть Гражданского кодекса РФ. Конечно, учитывая, изменившуюся социально- экономическую и политическую обстановку в стране и новые требования к праву, законодатель внес в институт наследования много новых моментов.

Во-первых изменилась сама структура раздела «Наследственное право», теперь он состоит из пяти глав: «Общие положения о наследовании», «Наследование по завещанию», «Наследование по закону», «Приобретение наследства», «Особенности наследования отдельных видов имущества».

В новом ГК дано определение наследования и в ст.1110 ГК РФ указывается, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, который предполагает переход этого имущества к другим лицам в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент.

В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на момент открытия наследства вещи, включая ценные бумаги, иное имущество, а также имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами (ст.1112 ГК РФ).

Иначе, чем в седьмом разделе ГК РСФСР, в ст.1116 ГК РФ определен круг лиц, которые могут быть наследниками. К наследованию могут призываться граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации; к наследованию по закону может призываться Российская Федерация. Расширение круга лиц, призываемых к наследованию, объясняется изменением правового статуса административно-территориальных и национальных образований на территории России и придания им статуса муниципальных территориальных образований, изменением правового статуса и полномочий юридических лиц различных форм собственности и организационно-правовых форм.

В пятом разделе сохранены традиционные для отечественного наследственного права основания наследования. В отличие от ГК РСФСР 1964 г.(ст.527) в новом ГК РФ основания призвания к наследованию поменялись местами. Сразу за общими положениями о наследовании, на первом месте идет наследование по завещанию и только затем наследование по закону. Этим закрепляются основные принципы гражданско-правового регулирования: принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности. Таким образом, наследование по закону имеет место только тогда, когда оно не отменено или не изменено завещанием. Изменение порядка упоминания этих оснований (гл.62 и 63) имеет целью способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания было скорее исключением, чем правилом. Намерение сориентировать граждан на непосредственное выражение своей последней воли объясняется тем, что никакой, даже самый подробный закон, не может предусмотреть всего многообразия жизненных ситуаций, что приводит к различным проблемам при определении судьбы наследственного имущества. В тоже время, завещатель может очень подробно определить судьбу своего имущества, в соответствии с принципом свободы завещания.

Нормы пятого раздела ГК детализированы настолько, что позволяет считать ГК основным правовым актом, который регулирует наследственные отношения. Однако, реализация большинства наследственных отношений невозможна без совершения определенных нотариальных действий, поэтому нормы ГК рассчитаны на применение совместно с нормами законодательства о нотариате, т.к. порядок совершения нотариальных действий должен быть урегулирован непосредственно в нотариальном законодательстве, а основания и условия совершения таких действий, связанных с наследственными отношениями, установлен непосредственно в ГК. Кроме того, не исключается регулирование отдельных вопросов наследственного права другими законами и иными правовыми актами (п.2ст.1110,п.2ст.1128,п.6ст.1171).

Одним из принципов, на которых базируется пятый раздел ГК, является согласование норм российского наследственного права с общепризнанными нормами международного права. Особое значение приобретает согласование норм нового ГК РФ с нормами в законодательстве СНГ, семейные и родственные отношения между гражданами которых, оказались нарушенными после 1991 г.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ч.1ст.1115 ГК РФ), при этом в кодексе уточнены ранее действовавшие правила ст. 529 ГК РСФСР о месте открытия наследства в случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами РФ. Если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства считается место нахождения входящего в это имущество недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества- место нахождения более ценного движимого имущества (ч.2ст1115 ГК РФ).

В норму о лицах, которые могут призываться к наследованию (ст.1116 ГК РФ), включены соответствующие указания на юридических лиц и государство, как наследников. К наследованию могут призываться юридические лица только на основании завещания и если они существуют на день открытия наследства. Тем самым, исключается передача наследственного имущества лицам, являющимися правопреемниками названных в завещании юридических лиц. В п.2ст.1116 ГК РФ решается вопрос о призвании к наследованию РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и реализуется закрепленный в п.1ст.124 ГК статус государства и территориальных образований как участников гражданского оборота наряду с гражданами и юридическими лицами.

Согласно ст.530 ГК РСФСР к наследникам по закону относились дети наследодателя, родившиеся после его смерти, а к наследникам по завещанию- граждане, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Новый ГК убрал это деление в отношении детей, родившихся после смерти наследодателя, добавив при этом понятие «живыми». Такая формулировка закона присуща ГК ряда развитых западных стран. В случае, когда в число наследников входит зачатый, но не родившийся ребенок, раздел имущества может быть произведен только после рождения такого наследника (ст.1166 ГК РФ), причем выдача свидетельства о праве на наследство в этом случае тоже приостанавливается. Согласно ст.532 ГК РСФСР в этом случае остальные наследники могли произвести раздел наследства с выделом причитающейся ребенку наследственной доли, причем к разделу наследства привлекался орган опеки и попечительства. Если ребенок рождался мертвым, то его часть наследства перераспределялась между оставшимися наследниками.

В отношении лиц, которые не имеют права наследовать (недостойные наследники), новый Гражданский кодекс существенно дополнил существующие правила ранее действовавшей ст.531 ГК РСФСР. Согласно которой признание гражданина «недостойным наследником» носило строго личный характер, и как следствие не отражалась на его детях, которые в этом случае могли наследовать по праву представления. Недостойными наследниками являются не только наследники, которые своими действиями способствовали призванию себя к наследованию, но и граждане, действия которых привели к призванию к наследованию других лиц либо к увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства (п.1ст.1117 ГК РФ). Расширение оснований для устранения от наследования лиц, своими действиями прямо или косвенно воспрепятствовавших осуществлению последней воли наследодателя, сопровождается в Кодексе предоставлением завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими противоправных деяний. Недостойными наследниками являются также родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и ко времени открытия наследства в этих правах не восстановлены (п.1ст.1117 ГК РФ). Также могут быть отстранены от наследования судом граждане, злостно уклонявшиеся от лежавшей на них в силу закона обязанности по содержанию наследодателя (п.2ст.1117 ГК РФ). В п.3 ст.1146 ГК РФ предусматривается, что не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать в соответствии с п.1 ст.1117 ГК РФ. При этом право на обращение в суд предоставлено любым заинтересованным лицам.

Недостойный наследник обязан возвратить, в соответствии с правилами об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл.60 ГК РФ), все имущество, полученное им из состава наследства (п.3ст.1117 ГК РФ).

Правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих обязательную долю в наследстве и на лиц, являющихся отказополучателями (п.4 и 5ст.1117 ГК РФ).

В третьей части ГК РФ сохранено положение о том, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или должностным лицом, прямо указанным в законе. Несоблюдение правил о форме и удостоверении завещания влечет его недействительность. Однако допускается изложение гражданином последней воли в исключительных случаях в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Данное завещание утрачивает силу, если при отпадении чрезвычайных обстоятельств, завещатель по истечении месяца не составил завещание в установленной законом форме. Однако, если завещание, составленное в чрезвычайных условиях, не утратило силу, то оно подлежит исполнению. Исполнение такого завещание будет иметь сложный характер, т.к. это будет зависеть от того поверят ли наследники и другие заинтересованные лица в действительность завещания или будут опротестовывать его. Решать вопрос действительности завещания придется суду.

В третьей части ГК РФ не изменен перечень завещаний, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, установленный в ст.541 ГК РСФСР, однако установлен особый порядок их совершения (ст.1127 ГК РФ). Такие завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии свидетеля, который также должен подписать завещание. Такое приравненное к нотариально удостоверенному завещание должно быть направлено нотариусу, по месту жительства завещателя, через органы юстиции, как только представится возможность. Кроме того, должностное лицо должно принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если имеется реальная возможность выполнить это.

Впервые введено понятие закрытого завещания, которое означает, что завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя никому, даже нотариусу, ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

В новом ГК РФ появились новеллы, касающиеся специальных распоряжений наследодателя. Так, подназначенный наследник должен наследовать и в случае непринятия первоначальным наследником наследства, и в случае, если наследник умер до открытия наследства либо одновременно с завещателем (п.2 ст.1114 ГК РФ), либо после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования, как недостойный. По ранее действовавшему законодательству в этом случае право на принятие наследства переходило к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии, и лишь в случае, если эти последние не принимали наследства, право наследования возникало у подназначенного наследника. Кроме того, согласно ст.536 ГК РСФСР было предусмотрено только два первых условия, при которых мог наследовать подназначенный наследник.

Впервые было закреплено положение о том, что если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то он обременяет право каждого из наследников соразмерно его доли в наследстве, поскольку завещанием не предусмотрено другое.

Из неразрывной связи актива наследства с его пассивом вытекает новелла, предусмотренная п.2ст.1175 ГК РФ: в случае, когда наследник получает наследственное имущество в порядке наследственной трансмиссии, он не отвечает по долгам трансмиттента, а по долгам наследодателя отвечает в пределах стоимости наследственного имущества.

При наличии нескольких наследников как по закону, так и по завещанию, они отвечают по долгам наследодателя солидарно, но в пределах полученной доли наследства. По ранее действовавшему законодательству ответственность наследников, принявших наследство, была долевой.

Третья часть ГК РФ называет определенную категорию лиц, которые не могут быть свидетелями при составлении, подписании, удостоверении завещания.

В отличии от ГК РСФСР, в новом ГК РФ значительно расширяется количество наследников по закону. Цель данного нововведения- избежать превращение наследства в выморочное имущество, т.к. добросовестно нажитое имущество должно переходить, в первую очередь, тем лицам, которых бы и сам наследодатель выделил, как своих наследников. Почти во всех цивилизованных правовых системах мира число наследников по закону очень велико, а в некоторых, например, у немцев- вообще неограниченно. Впервые в наследственном праве России к наследованию по закону в качестве наследников седьмой очереди призывается такая категория свойственников, как пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Однако, в этом случае возникает проблема доказывания родства наследников дальних очередей, что осложняет нотариальную практику.

Коснулись изменения нетрудоспособных иждивенцев. В ст.535 ГК РСФСР право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания, обладали несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего. Размер обязательной доли не мог быть менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону. В третьей части ГК РФ правом на обязательную долю наделены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг, родители, иждивенцы завещателя. Однако указанные лица наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины той доли, которая им полагалась бы при наследовании по закону. Неродственники должны совместно проживать с наследодателем, в этом случае они призываются к наследованию, как нетрудоспособные иждивенцы. При наличии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если других наследников по закону нет, то эти наследники наследуют, как наследники восьмой очереди.

В отличии от ст.535 ГК РСФСР, когда при определении размера обязательной доли дополнительно учитывались и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, по ныне действующему законодательству в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию.

Правило об обязательной доле в старом ГК РСФСР носило императивный характер. То есть наследники не могли обратиться в суд с иском о проверке оснований для признания права обязательного наследника на его долю в наследстве и на изменение ее с учетом фактических обстоятельств, при этом не учитывались ситуации, в которых обязательные наследники не нуждались в наследуемом имуществе, так как наследники по завещанию. Поэтому в ст1149 п.4 ГК РФ введено положение о том, что если при жизни наследодателя необходимый наследник не пользовался имуществом, а наследник по завещанию пользовался для проживания либо для домашнего обихода, суд может уменьшить обязательную долю или совсем отказать в ее присуждении.

Учитывая интересы тех наследников, которые проживали совместно с наследодателем и пользовались предметами обычной домашней обстановки, закон устанавливает некоторые особенности наследования таких предметов. Согласно ст.533 ГК РСФСР такие предметы переходили к наследникам по закону, независимо от их очереди и наследственной доли, проживавшим совместно с наследодателем не менее года. ГК РФ в ст.1169 существенно ограничил права таких наследников. Теперь они имеют лишь преимущественное право получения этих вещей в счет своей доли наследства, кроме того, право наследования таких вещей принадлежит и наследникам по закону, и наследникам по завещанию, и не установлен никакой срок для проживания совместно с наследодателем.

Вклад в банке, завещанный в общем порядке, т.е. без специального распоряжения вкладчика, так же, как и по ранее действовавшему законодательству, подчиняется общим правилам о наследовании по завещанию. Выдача же вклада, в отношении которого сделано банковское распоряжение вкладчика о выдаче вклада указанному лицу в случае смерти, ранее подчинялось нормам уставов кредитных учреждений, что не укладывалось в рамки универсальности наследственного правопреемства, т.к. эта часть имущества исключалась из общей наследственной массы, не учитывалась при определении обязательной доли наследников (ст.533 ГК РСФСР), с этих средств кредиторы не могли требовать исполнения обязательств, для получения таких вкладов не были установлены сроки (ст.558 и ст.546 ГК РСФСР), вклад предоставлялся наследникам без предъявления свидетельства о праве на наследство, т.е. судебная практика придерживалась правила, согласно которому банковское распоряжение не признавалось завещанием. В соответствии со ст.1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении которых сделано банковское распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании и в соответствии свидетельства о праве на наследство. Поэтому теперь вклад, завещанный одному лицу, входит в общую наследственную массу и может быть разделен между другими наследниками.

Еще одно нововведение: наследник, пропустивший срок на принятие наследства, с согласия других наследников, может быть включен в списки наследников принявших наследство, если оно еще не выдано, кроме того, нотариус может аннулировать ранее выданное свидетельство на наследство, если есть такое соглашение.

Согласно ст.547 ГК РСФСР этот срок продлевался, причем он не восстанавливался и не приостанавливался, а мог быть только продлен, по ныне действовавшему законодательству срок для принятия наследства не является пресекательным, т.к. суд может восстановить его.

Кроме того, данный наследник вправе требовать от остальных возмещения неполученных доходов от наследственного имущества с учетом правил ст.1108 ГК РФ, в ранее действовавшем законодательстве (ч.2ст.547 ГК РСФСР) данный вопрос решался прямо противоположно.

В новом ГК РФ сохранено правило ст.527 п.3 ГК РСФСР о порядке наследования выморочного имущества. Имущество наследодателя признается выморочным, если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, никто из наследников не имеет право наследовать или все отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследство, все наследники отказались от наследства, без указания лиц, в пользу которых они отказываются от наследства (п.1ст.1151 ГК РФ). При определении порядка перехода выморочного имущества в пользу РФ (п.2 ст.1151 ГК РФ), законодатель основывается на принципе гражданства, что означает переход имущества в собственность государства-суверена. Вопросы о порядке учета и дальнейшего использования выморочного имущества, в том числе входящих в его состав культурных ценностей, отнесены п.3ст.1151 ГК РФ к ведению специального закона, в котором будут установлены условия и порядок последующей передачи имущества, полученного РФ в качестве выморочного, в собственность субъектов РФ, муниципальных образований, либо для передачи этого имущества для использования музеями, научными, образовательными и т. д. учреждениями. На случаи приобретения Российской Федерацией выморочного имущества не распространяются требования о необходимости принятия наследства (п.1ст.1152 ГК РФ), при этом установлено, что свидетельство о праве на наследство при переходе выморочного имущества выдается в общем порядке (п.1ст.1162 ГК РФ) нотариусом по заявлению налоговой инспекции. Согласно ч.3ст.558 ГК РСФСР 1964 г. оно выдавалось не ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства.

В новых социально- экономических условиях наследование становится особенно актуальным. Основная роль в осуществлении наследственных прав принадлежит нотариату.

Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются законом. В реализации этого конституционного положения активно участвует нотариус. Нотариат РФ призван обеспечивать в соответствии с законом защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, путем совершения нотариусами предусмотренных законодательством о нотариате определенных действий от имени РФ. Последовательно проводится работа по разъяснению гражданам их прав и обязанностей в исследуемой области, для недопущения неправомерных действий.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 516; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.117.109 (0.02 с.)