Предмет теорії держави і права. Предмет теорії держави і права. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет теорії держави і права. Предмет теорії держави і права.



Предмет теорії держави і права.

3. Функции теории государства н права

4.ПОНЯТТЯ I ЗМ1СТ методология юридической науки.

5.Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна.

б.Теорії походження права.

9.Основні сучасні концепції права.

Шляхи становления права.

ІО.Ионяття га основні властивості права.

11.Принципи права.

Функції права.

Правопонимание: понятие

14.Єдність, відмінності та типи зв'язків держави і права.

15.Тоталітарна, ліберальна, прагматична моделі взаємодії права і держави.

16.Социальне регулювання: поняття та види.

17.Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.

Способи (прийоми) правового регулювання

19.Предмет і метод правового регулювання.

20.Типи правового регулювання.

21.Поняття та ознаки корми права.

22. Структур а норми права.

23.Способы внкладення правових норм.

24.Класифікація правових норм.

25.Поняття, ознаки та типи правових видносин.

26.Склад правовидосин.

27.Суб'екти правовидосин: поняття та види.

28-Об'екти правовидносин: понятия та види.

29.Чмкт правовидносин.

ЗО. Передумови правовідносин.

31.Поняття та структура суб'єктивного права.

32.Понятти та структура юридичного обов'язку.

ЗЗ.Юридичний факт, классификация. Фактичннй склад.

34. понятие і структура правосвідомості.

35.Рівні та види правосвідомості.

Зб.Праипии культура: поняттн та структура.

З7. Правова культура суспільства та правова культура особистості.

38.Прявова социализация I правове виховяння.

39.Поняття та види деформацій правосвідомості.

40.Поняття та вндн джерел права.

41.Форми права.

42.Соц|алышй пронес формування правя \ нормотворчкть (правотворчгсть).

43.Принципы правогворчости

44.Стадії прапотворчої діяльності.

Вид и правотворчосп.

46.Понятт я та складові системи права.

47.Публ1чне та приватне право.

Матер1альне I процесуальне право.

49.Галу31 права та шститути права.

50.Сіііішідііошсніиі між нормами міжнародного та національного право.

51.3аконодавство: ноннття та склад.

Співвідношення системи законодавства та системи права.

53.ДІЯ нормятмвно-правовихактів у часі, у просторіта за коломосіб.

54.Поняття та види систематизації нормагнпио-правових акгів.

Поняття, зм1ст та стадн юрндичного проиесу.

Видн юрнднчного процесу.

57.Поняття та ознакн реализации права.

58.Безпосередня і правозастосовча реалізація права.

59.Форми реалізації права

бО.Поняття та ознаки застосування права.

61.Основні вимоги належного застосування права.

62.процесс (стадии) правозастосовча д1яльность

бЗ.Типове 1 нетнпове застосуваиия права.

64.Прогалини у праві, шляхи їх подоланим та усунення.

65.Колізії правових норм та способи їх подоланий.

Бб.Поняття, ознаки та структура правозастосовчого акту

67.К"ласнф|кац1я акгпв застосування права.

68.Поняття та рпновиди тлумачсшш права.

69.Види тлумячення права за суб'ектами.

Слособи (прийоми) тлумачення права.

Вид» тлумачення права за обсягом.

Поняття, ознаки та вид» правоши повсдшки.

73.Правомірна поведінка та її види.

74.3ловжіівяішм правом.

75.Поняття та ознаки нраиопорушення.

76.Ю|шдичннй склад правонарушения.

77.Види нравонорушень.

78.0б'ективио нропшравне д1яння.

79.Причинн иравопорушень та шляхи Ух усунснни.

80. соціальна видповидальнисть та и видн.

81. П0НЯТТЯ та ознаки юридичиоТ вщповщальносп.

 82.Принципы юридической ответственности.

83.Функції юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності.

Типи правового регулювання.

Существуют два типа правового регулирования: Общедозволительный — выражается формулой «разрешено все, что стоймя не запрещено законом». В основе такого регулирования лежит общее дозволение, а само регулирование осуществляется при помощи конкретных запретов. ] Разрешительный — выражается формулой «запрещено все, что прямо не разрешено законом». В основе такого регулирования лежит обыкновенный запрет, а само регулирование осуществляется при помощи конкретных дозволений. Тип правового регулирования — это наиболее широкая категория, он может характеризовать сиречь всю правовую систему, общество в целом (например, общедозволительное регулирование в праве является, как Вы помните, неотъемлемой чертой демократических политических режимов), так и отдельную сферу общественных отношений.

Структур а норми права.

Правовую норму составляют следующие взаимосвязанные структурные части (элементы): гипотеза — часть правовой нормы, которая указывает на условия (жизненные обстоятельства, иначе — юридические факты), при которых данная правовая норма вступает в дсііспвнс;диспозицгія — часть правовой нормы, которая содержит указание на права и/или обязанности, возникающие в случае наступления жизненных обстоятельств, зафиксированных гипотезой. Иначе говоря, диспозиция содержит определенное правовое предписание адресату нормы — совершить действие, воздержаться от действия, действовать по своему усмотрению. Диспозиция является сердцевиной правової! нормы, без нее правовая норма не имеет смысла и не может существовать;3 ^санкция — часть правовой нормы, которая предусматривает негативные последствия в случае неисполнения обязанности или нарушения запрета, указанного в диспозиции нормы Таким образом, все элементы правовой нормы логически вытекают друг из друга, образуя цельную упорядоченную систему. Ее можно представить в виде словосочетания «если — то — иначе». Если (гипотеза) существуют такие-то обстоятельства, то (диспозиция) следует принять такую-то линию поведения. иначе (санкция) наступят такие-то неблагоприятные последствия Следует учитывать, что структура конкретной нормы права гін нею от характера заданного сю правового предписания. В дозволяющих нормах реально присутствуют только гипотеза и диспозиция. В обязывающих нормах либо присутствуют всс элементы, либо гипотеза и диспозиция, а в запрещающих нормах, как правило — диспозиция и санкция.Особенность структуры процессуальных норм состоит в том. что их элементы являются производными от соответствующих норм материального права и являются формой их реализации Гипотеза процессуальной нормы заложена в гипотезе и диспозиции нормы материального права.Прсзумптивная норма имеет структуру состоящую из трех элементов гипотезы, диспозиции и контрпрезумпции, и конструируется по следующей схеме: «Если А (гипотеза), то предполагается Б (диспозиция), пока не доказано обратное (контрпрезумпция)».Структурные элементы правовой нормы классифицируют по степени определенности и по составу. Виды структурных элементов нормы права по опрсдсленносттабсолютно-определепныс- гипотеза, диспозиция, санкция — содержат точные, не допускающее расширительного толкования сведения о юридическом факте, вцдсповедення при наличии данного факта, виде и мерс ответственности за нарушение дцепоштш,относительно-определенные гипотеза и диспозиция содержат лишь общие условия реализации нормы и не конкретизированные права и обязанности адресата нормы. Относительно- определенная санкция определяет минимальный и максимальный предел ответственности за нарушение нормы ,альтернативные гипотеза и диспозиция указывают на варианты юридических фактов и варианты правовых последствий этих фактов. Альтернативная санкция содержит два и более варианта ответственности за нарушение нормы, причем правоприменитель выбирает из них наиболее целесообразный.Классификация структурных элементов правовой нормы по составу: .простые. Простые гипотезы содержа! один юридический факт, простая диспозиция одно правовое последствие гипотезы, простая санкция определяет одну меру государственною взыскания к правонарушителю^, Сложная гипотеза содержит сложный юридический факт, сложная диспозиция содержит несколько правовых последствий, одновременно наступающих при данной гипотезе, сложная санкция предусматривает две и более меры государственного взыскания к правонарушителю 23.Способы внкладення правових норм.

Способы изложения нормы права могут быть разными. Для стран континентальной Европы (романо-германская правовая семья) характерна абстрактная форма изложения правовых норм Признаки урегулированных правом ситуаций в таком случае подаются в обобщенной форме Казуистическая форма изложения правовой нормы характерна для стран англосаксонской (англо-американской) правовой семьи, когда указанная в норме ситуация изложена детально, с перечислением отдельных вариантов — казусов.Историческая тенденция развития юридической техники состоит в расширении сферы применения абстрактного способа изложения правовых норм. Например, Уголовный кодекс Украины таким, абстрактным, образом устанавливает ответственность за кражу: «Тайное похищение чужого имущества (кража) — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогам минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет» При этом не указываются предметы посягательств — все они объединяются родовым термином — имущество Л такой историко-правовой памятник, как Салическая правда (V) в.н.э.) в титуле «О краже свиней» перечисляет свыше двадцати различных вариантов кражи этих домашних- животных кража одной свиньи, двух свиней, стада свиней, свиньи с поросенком, свиньи с. поля, из незапертого хлева, из запертого хлева и тд В других титулах перечисляются кражи других видов имущества Это и есть казуистический способ изложения правовых норм Как видим, он очень громоздкий и в настоящее мало применим В то же время казуистический способ изложения правовых норм порой используется и в наше время, если необходимо изложить исчерпывающие варианты применения нормы или исключения из нее. Например, ст 78 Конституции Украины перечисляет все виды деятельности, которыми не вправе заниматься народный депутат, устанавливая столь же исчерпывающим образом исключения из запретов: «Народные депутаты Украины не могут иметь иного представительского мандата, находиться на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности), входить в состав руководящего органа или надзорного совета предприятия или организации, которая имеет целью получение прибыли».

Класифікація правових норм.

по ролибмеханизме правового регулирования различают конкретные и специализированные нормы Конкретные нормы непосредственно устанавливают права и обязанности адресатов норм. Специализированные нормы разделяются на отправные и прочие специализированные нормативные предписания. Ощжвныс специализированные нормы охватывают нормы-основы, учредительные нормы, нормы-дефиниции, нормы-нришщиы, нормы-презумпции. Благодаря им определяются цели, задачи, принципы, границы и методы правового регулирования, закрепляются правовые категории и понятия К другим специализированным нормам могут быть отнесены: нормы-сроки, нормы-фикции, нормы-конструкции, оперативные нормы. Нормы-основы — это правовые предписания, которые закрепляют устои конституционного порядка государства, основы социально-экономической, политической и государственной жизни, взаимоотношения госуда]хгпш и личности, формы собствеїшости и прЛормы-принципы — что правовые нредішсапия, которые выражают ц закрепляют принципы права. Учредительные нормы (иначе, нормы-цели, декларативные нормы) — это правовые предписания, которые определяют цель, задачи отдельных институтов или отраслей права Нормы-дефиниции — это нормы, которые содержат определения правовых категорий и понятий Нормы-презумпции — это закрепленное в нормативно-правовом акте предположение относительно определенного юридического состояния или явления. Презумпции характеризуются тем. что они не могут бьпь индивидуализированы в актах применения норм права и используются исключительно в нормативных актах. Темпоршъные нормы (нормы-сроки) — это такие правовые предписания, которые указывают на время, наступление или истечение которого влечет определенные юридические последствия (например, срок исковой давности).Нормы-п/>еюдиции — это нормативные предписания, которые исключают оспаривание уже доказанного (\улкгл..Пормы-</)икции — это закрепленный в правовых актах нормативное предписание, которое условно провозглашает факт (или обстоятельство), не являющееся установленным. Нормы-конструкции — это нормативные предписания, которые обобщают сложные но своему составу юрюдаческис явления Оперативные нормы — нормы которую играют подсобную роль, определяя время вступления в силу нормативно-пршювого акта, его распространение на новый круг лиц ИЛИ новые 0Л10ШСНИЯ.//о/Ы<Ы-ар*ШШ/>Ы — нормы, которые регулируют выбор норми в случае расхождения между несколькими нормами; и зависимости от предмета правового регулироваїмя различают конституционные, уголовно-правовые, гражданско- правовые, админиепцютивно-правовые нормы и другие отраслевые нормы;в зависимости от основных методов правового регулирования ]>а.зличиют императивные нормы (содержащие властные предписания, не допускающие никаких отклонений) л дисполтшвные нормы (их преднисашм моїуг варьироваться по усмотрению участников отношения). Императивные нормы характерны для конституционного, административного, уголовного права. Днспозитивныс нормы характерны для гражданского, семейного, коммерческого права. Их предписания оставляют место дія усмотрения сторон;в зависимости от характера правового подписания, содержащегося в норме, различают дозволительные, обязывающие и чипрещающие нормы. Дозволительная норма предоставляет адресату нормы право совсриппь какое-либо дсііствис. Обязывающая норма содержит обязанность адресата нормы совершить какое-то действие. Запрещающая норма предписывает адресату воздержаться ог указанного в норме действиям зависимости от времени действия редпичшот постоянные, «ременные и чрезвычайные правовые нормы. Как правшю, нормы права создаются как постоянно дейсгвующисобщие распространяются на все население, специальные — на определенный круг лиц. исключительные нормы права делают изъятия из общих и специальных норм, в зависимости от действия и П|Н)стршістве различают общие и локальные правовые нормы, но функциональной направленности различают регулятивные и ох1хшителъные нормы. Рсіулятнвньїе нормы устанавливают нрава и обязанности лиц, а охранительные устанавливают вид и меру ответственности за нарутнешіе прив и за неисполнение обязшшостсй;по характеру ннформационно-психолопіческого воздействия на личиоетт. различают стимулирующие и ограничивающие иормы;ио субординации в П]>авовом регулировании различают материальные и процессуальные нормы. Матсриальночгравовые нормы устанавливают нрава и обязашнкти адресатоп, в процессуальные — порядок реализации норм материального права,по происхождению различают первичные и производные правовые нормы. Первичными являются, как правшю, нормы законов, которые регулируют вновь возникшие общественные отношения Производные правовые нормы конкретизируют первичные правовые нормы, указывают на порядок их |>силизации

Склад правовидосин.

Структура правоотношения — основные элементы правоотношения и способ юридической связи между ними но поводу социального блага или обеспечения каких-либо интересов.

Таким образом, правоотношение является конструкцией, состоящей из следующих структурных элементов:

субъекты (субъектный состав) — как минимум, два субъекта права, одни из них является — управомоченным лицом (носителем права), другой — обязанным лицом (носителем обязанности);

объект — реальное (материальное или нематериальное) благо, по поводу обладания которым или защитой которого субъекты вступают в правоотношение;

содержание. Различают юридическое и фактическое содержание правоотношения.

Юридическое содержание представляет собой субъективные права и юридические обязанности участников правового отношения. Субъективное право — предусмотренная правом линия дозволенного поведения лица. Юридическая обязанность — предписанная правом линия должного поведения лица. В каждом правоотношении субъективному праву одного участника соответствует юридическая обязанность другого участника.

Фактическое содержание правоотношения — это конкретные действия участников правоотношения, в которых реализуются их права и обязанности.

Юридическое содержание всегда типично для определенного вида правоотношений, а фактическое содержание — всегда уникально, неповторимо Например, все покупатели супермаркета осуществляют юридически одинаковые действия (уплачивают цену купленного товара), но фактическое поведение у каждого разное (разные товары, разные суммы денег, наличие или отсутствие скидок и т.д.).

Чмкт правовидносин.

Согласно сложившемуся в научной литературе представлению под юридическим содержанием правоотношений понимается совокупность субъективных прав и юридических обязанностей участников (субъектов) данных правоотношений.Что собой представляют субъективные права и юридические обязанностн?Субъектнвное право — это предоставляемая и охраняемая государством мера возможной) (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих законных интересов, предусмотренных объективным правом В отличие от объективного права, представляющего собой совокупность, пли систему, реально существующих юридических норм, субъективное право выступает как право, принадлежащее лишь определенному субъекту н реализуемое только по усмотрению этого лица. Безусловно, субъективное право как мера возможного или дозволенного поведения не может осуществляться его носителем произвольно, независимо от других юридических норм Реализуя свое субъективное право, участник правоотношений действует на основе и в рамках существующих правовых норм. В отличие от субъективного нрава юридическая обязанность представляет собой предусмотренную законом необходимость должного поведения одного лица — субъекта правоотношения в интересах другого, управомоченного, лица Юридическая обязанность выступает как особый, требуемый законом вид поведения одного, обязанного, лица по отношению к другому, обладающему соответствующими субъективными правами управомоченному лицу В зависимости от характера норм права и их содержания обязанному лицу в одних случаях предписывается совершить определенные, предусмотренные нормой права действия в пользу управомоченного лица, в других случаях — воздержаться от совершения запрещенных нормами права действий. Субъективные юридические обязанности, как и субъективные права, строго персонифицированы Они адресуются не абстрактному лицу или лицам, а возлагаются на конкретного участника или участников вполне определенных, конкретных правоотношений.

Форми права.

Под формой права подразумеваются, определенные способы внешнего выражения права как одного из компонентов «юридической формы», иными словами, как более узкого самостоятельного явления. Назначение этой формы - упорядочить содержание, придать ему свойства государственно-властного характера. В науке различают внутреннюю и внешнюю формы права. Под внутренней понимается структура права, система элементов (нормативные предписания, институты, отрасли). Под внешней - объективированный комплекс юридических источников, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих адресатам правовых установлений ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими. Источник права в формальном аиыеле — это юридически оформленный результат идеологического осознания объективных потребностей общественного развития. Иначе говоря, формальный (юридический) источник права — это форма права. Понятие «форма права» показывает, как содержание права организовано и выражено вовне.

42.Соц|алышй пронес формування правя \ нормотворчкть (правотворчгсть). Правотворчество — это организационно оформленная деятельность уполномоченных субъектов по принятию, изменению и отмене правовых норм, осуществляемая в соответствии с общественными потребностями в нормативно-правовом регулировании. Правотворчество выступает как официальная составляющая правообразования, самостоятельная и завершающая его стадия. Признаки правотвирчестиа:осуществлястся уполномоченными субъектами: государством, обществом (народом), органами местного самоуправления, объединениями 1раждан, трудовыми коллективами, выражается в установлении (санкционировании, конкретизации) новых, изменении действующих и отмене устаревших правовых норм;полу чает завершение в письменном документе;осуществляегся с соблюдением процедуры подготовки и принятия акта .Функции правотворчества: функиря первичного регулирования новых общественных отношений, которая осуществляется путем издания новых по содержанию норм права Например, в наше время происходит юридическое оформление отношений, связанных с использованием компьютеров и информационных технологий;функция обновления нормативно-правового материала, которая предусматривает изменение иди отмену тех норм, которые устарели и не отвечают потребностям общественного развития Например, в большинстве постсоциалистнческих государств отменена цензура печати, которая препятствовала развитию демократии;функция ликвидации пробелов в позитивном праве, то есть частичного или полного устранения пропусков в правовом регулировании общественных отношений путем формулировки тех правил поведения, которых недостает. Например, в уголовном законодательстве Украины давно была предусмотрена ответственность за похищение человека, но отсутствовала ответственность за торговлю людьми, хотя опасность указанного деяния была очевидна. Этот частичный пробел был ликвидирован путем принятия закона о внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс;функция систематизации нормативно-правового материала, которая заключается в упорядочении, объединении и дополнении нормативных актов, создании единого, удобного для пользования, построенного на научных принципах нормативного кодифицированною акта.

Принципы правогворчости

Принципы правотворчества — это руководящие, основополагающие идеи, обусловливающие соответствие правотворчества общественным потребностям К ним спиосит.умашпм — приоритетность прав человека, признание человека в качестве наивысшей социальной и духовной цснности;гармоннчнос единства интересов личности и общества Право должно выступать как равновесная составляющая индивидуальных интересов, что и является общественным интсресом;дЈМ№ф0»!1Ш1 — выражение в праве волн народа. Один из способов непосредственного правотворчества народа — принятие норм права путем референдума Однако это весьма дорогостоящая процедура, широко применяемая лишь в некоторых небольших государствах Принцип демократизма проявляется также в широком обсуждении законопроектов, в конкуренции нескольких вариантов законопроектов, выносимых на обсуждение иарламента;глдснос7иь — ознакомление общества с проектами нормативно-правовых актов, свободное и конструктивное их обсуждение с целью нзбснсать ошибок и пробелов в правовом регулировании, повысить его авторитетность и эффектнвность;дакон«оеть — принятие нормативно-правовых актов законным п\тем, в соответствии с конституционно закрепленным процессом правотворчества Разработка и принятие нормативно-правовых актов и иных форм права не Должны выходить за пределы компетенции государственных органов Предписания норм права должны соответствовать конституции и международным обязательствам государства. научность и п/т/нхсионалиш. Разработкой и принятием нормативно-правовых актов должны заниматься специалисты. Подготовка проекта нормативно-правового "кта должна осуществляться на основе достижений юридической науки, а в случае необходимости — и иных наук Проект нормативно- правового акта должен быть подвергнутнаучной экспертизе, а в случае необходимости должны быть проведены социологические исследования и экономическое обоснованис;связь с практикой Как правило, нормы права должны издаваться для урегулирования уже существующих общественных отношений. Практика реализации правовых норм должна «подмечать» пробелы и коллизии в правовом регулировании, диагностировать устаревание правовых норм и необходимость их отмены или изменения [планирование. Этот принцип даст возможность установить правильную последовательность разработки и принятия нормативно-правовых актов, исключить непродуманные, случайные акты правотворчества, предотвратить дублирование актами друг друга. Несоблюдение этого принципа приводит к коллизиям и противоречиям в нормативно-правовых актах, в конечном итоге провоцирует произвол и ошибки в работе правоприменительных орппов',оперативность. Этот принцип требует быстрого реагирования на меняющиеся потребности общества, на появление новых общественных отношений; \0)сочстанис динамизма и стабильности Этот принцип требует соблюдения необходимою баланса между изданием новых норм права и внесением изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты Основной целью правогворчсскон деятельности должно быть достижение стабильности законодательства, обеспечение условий как можно большей длительности действия законов и под законных актов в государстве. Принятие новых нормативно-правовых актов, изменение или отмена действующих, должно соответствовать указанным принципам, быть обоснованным и целесообразным, содержательно взвешенным и конструктивным 44.Стадії прапотворчої діяльності.

Процесс создания, изменения и отмены законов называют законодательным процессом В национальной правовой системе он состоит из следующих стадий. 1) законодательная инициатива — внесение в законодательный орган предложения об издании, изменении или отмене закона. Таким правом в любом государстве обладает сравнительно узкий круг лиц В Украине право законодательной инициативы имеют народные депутаты Украины, Президент, Кабинет Министров Украины;

разработка законопроекта. Она может бьггь поручена парламентским комитетам, министерствам, коллективам ученых-специалистов. Первая и вторая стадии законодательного процесса могут совпадать, и тогда на рассмотрение парламента вносится готовый законопроект;

обсуждение законопроекта. Принятый к рассмотрению законопроект поэтапно обсуждается парламентариями, в него вносятся поправки и дополнения (этот процесс называют первым и вторым чтением законопроекта);

принятие закона (обычно в результате третьего чтения) Принятие закона осуществляется голосованием По общему правилу, закон должен получить одобрение простого большинства членов парламента (т е 50 % + ] голос) Некоторые законы должны быть одобрены 2/3 голосов парламентариев (квалифицированное большинство),

подписание закона главой государства. На эту стадию отводится строго определенный срок (например, в Украине — 15 дней). Как правило, глава государства имеет право вернуть закон на повторное рассмотрение со своими мотивированными замечаниями (отлагательное вето). Если закон повторно принимается квалифицированным большинством голосов, то глава государства обязан подписать его и обнародовать. Если Президент Украины не подписал повторно принятый закон, то по истечении десяти дней закон безотлагательно обнародуется Председателем Верховной Рады Украины;

обнародование закона. Эта стадия имеет важное значение Неопубликованные и, таким образом, не доведенные До сведения людей законы не применяются;

вступление закона в силу. По общему правилу, закон вступает в силу в течение определенного срока (в Украине — через десять дней после публикации), если иное не указано самим законом

Вид и правотворчосп.

Сложность категории правотворчества обусловливает многообразие критериев его классификации. По способы правотворчества различают: 1) утверждение нормативно-правовых актов и договоров референдумом. Например, референдумом были приняты конституции многих государств (Ирландия, Российская Фсдерания, Франция, Чили) Маастрихтский договор во франции и Ирландии также утверждался референдумом. Таким же путем нередко вносятся изменения в конституции, государственный строй. Например, в 1975 г. референдум в Греции высказался за ликвидацию монархии .принятие или издание нормативно-правовых актов компетентными государственными органами. В современных государствах этот вид правотворчества является основным. Государство также вправе делегировать такое полномочие негосударственным субъектам. Например, в 1933 г. по рекомендации Конгресса США предприниматели разработали и утвердили Кодексы честной конкуренции для того, чтобы быстрее вывести страну из экономической дспрессии;со-гг)я//мг юридических прецедентов судебными и административным к органами государства. Этот вид правотворчества является одним из основных в странах англоамсриканского типа права выключение нормативно-правовых договоров компетентными государственными органами (или, с разрешения государства — иными субъектами, в частности, трудовыми коллективами). Этот вид правотворчества преобладает в международных отношениях, и в последнее в|>емя активно развивается во внутригосударственных я.спъх\официалыюе признание государством обычая Например, ст. 7 Гражданскою кодекса Украины содержит указание на возможность применения обычаев делового оборота, если они не противоречат закону или договору.В зависимости от форм создаваемого права различают: 1) 'законотворчество: 2) подзаконное правотворчество: 3) прецедентное правотворчество. 4) договорное правотворчество.В зависимости от субъекта правотворчества различают: непосредственное правотворчество народа (общества). Этот вид правотворчества осуществляется в процессе |>еферендума (плебисцита) — всенародного голосования по наиболее важным вопросам жизни общества и государства;правотворчество высшего представительною органа (парламента) государства или субъекта федерации D большинстве стран мира парламент имеет «монополию» на законотворческую дсятсльностьщравотворчество органов и должностных лиц исполнительной власти (правительства, министерств и ведомств, местной администрации). Как правило, названные органы государственной власти осуществляют подзаконное правотворчество. Кроме того, формой участия в правотворческом процессе является право законодательной инициативы, принадлежащее правительству наряду с другими субъектамщправотворчсство главы государства. Содержание правотворческой деятельности главы государства зависит от формы государственного правления и объема имеющихся у главы государства полномочий. Так, абсолютный монарх признается в качестве единственного творца права; напротив, президагг в парламснтско-презндснтской республике может издавать только подзаконные акты. Подобно правительству глава государства, как правило, обладает правом законодательной ин1щнатнвы:с>Ј>ебиос правотворчество В странах англо-американского типа права судьи играют первостепенную роль в правотворчестве, а в странах романо-германского типа права суд имеет вспомогательное значение в правотворчестве, выступая в качестве интерпретатора утке имеющихся правовых норм. Особый вариант правотворчества судебных органов в странах романо-германского типа права — признание нормативно-правового акта не соответствующим конститу ции. Такое решение может вынести, например. Конституционный Суд Украины. Это прекращает действие акта полностью или частично, следовательно, решение КСУ имеет определенное правотворческое содержание;правотворчсство органов местного самоуправления. Отличительный признак этого вида правотворчества — его локальный характер Созданные органом местного самоуправления нормативно-правовые акты действуют только в строго определенных территориальных границах.

Публ1чне та приватне право.

Весьма актуальным для жизни современного общества является деление системы права на отрасли мастного права и публичного права Еще в Древнем Риме различалось право частное Оиз рпуаЪнт) и право публичное (щэ рнЬИсиш). Такое разграничение традиционно связывают с именем римского юриста Ульпиана (170-228 гг.), который впервые обосновал его Критерием разграничения публичного и частного права у него был защищаемый правом интерес По его мнению, публичное право есть то, которое относится к положению Римского государства, тогда как частное право относится к пользе отдельных лиц То есть предметом публичного права является сфера публичных интересов (интересов общества, государства в целом), а предметом частного права — сфера частных дел и интересов. Однако указанный критерий — не единственное основание для разграничения публичного п часгного права Для сферы публичного права характерны юридическая Централизация (регулирование «по вертикали», из единого центра — государства) и императивность, не оставляющая места усмотрению субъектов Сфера частного права предполагает децентрализацию юридического регулирования (когда юридически значимые решения принимаются участниками гражданского оборота самостоятельно) и дчспозитивность (свободу выбора юридических Решений).Публичное и частное право различаются также по способам защиты интереса, лежащего в основе правоотношения Частные интересы защищаются от посягательств по Частной инициативе, по требованию заинтересованного в этом лица и в рамках гражданского или хозяйственного судебного процесса Защита публичного интереса являетсяобязанностыо органов государства, и эти органы должны вступаться за такой интерес по своей собственной инициативе. Публично-правовые интересы защищаются путем административного или уголовного процесса.Основной смысл разграничения частного и публичного права состоит в установлении пределов вторжения государства в сферу имущественных и иных интересов индивидов и их объединений Государство в этой сфере должно выступать лишь в роли арбитра и надежного защитника прав и законных интересов участников гражданского оборота.В современной юридической литературе к отраслям публичного права относят констшуционное, административное, финансовое, уголовное, отрасли процессуального права, к отраслям частного права — гражданское, семейное, кооперативное, хозяйственное, банковское и др.При всей важности и принципиальности деления права на частное и публичное, критерии такого деления неоднозначны, а границы достаточно условны и размыты, могут возникать комбинации публично-правового и частно-правового элементов, смешанные публично-правовые и частноправовые институты. Например, в уголовном праве Украины существует часгно-правовой по своей природе институт примирения с потерпевшим, в семейном праве публично-правовой институт государственной регистрации брака и т.д

Форми реалізації права



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 42; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.85.76 (0.033 с.)