Юридические лица как субъекты гражданского права 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридические лица как субъекты гражданского права



Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

1. Организационное единство (организационное объединение лиц, внутренняя организованность (внутреннее устройство).

2. Самостоятельно (от своего имени) выступает в гражданском обороте.

3. Имеет обособленное имущество.

4. Самостоятельная имущественная ответственность.

Правоспособность у юридических лиц возникает с момента государственной регистрации.

Виды правоспособности юридических лиц:

1. Общая (возможность осуществлять любые виды деятельности).

Общая правоспособность характерна для коммерческих организаций.

2. Специальная (возможность иметь только те права, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным учредительными документами (учредительным договором, уставом).

Специальная правоспособность характерна для некоммерческих организаций и унитарных предприятий.

Классификация юридических лиц:

1. По целям деятельности:

а). Коммерческие организации (имеют цель – извлечение прибыли);

б). Некоммерческие организации (не имеют цели извлечение прибыли, но вправе заниматься предпринимательской деятельностью и извлекать прибыль лишь для достижения целей и задач, установленных учредительными документами).

2. По особенностям организационно-правовой формы:

а). Коммерческие организации:

      - хозяйственные товарищества,

      - хозяйственные общества,

      - унитарные предприятия,

      - производственный кооператив;

  б). Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, учреждения, фонды и др.).

 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданского права

Наряду с физическими и юридическими лицами, участниками отношений, регулируемыми гражданским правом, являются государство и другие публично-правовые образования. Однако правоспособность государства обладает рядом особенностей, связанных с тем, что оно является также и главным субъектом публичного права, носителем власти. Государство, как таковое, неспособно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и исполнять обязанности. От его имени всегда действуют органы власти и должностные лица. Именно их сознание и воля позволяют государству являться субъектом права. В гражданско-правовых отношениях участвуют все три уровня власти: федеральный центр; субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Существуют такие юридические лица, которые могут одновременно действовать и от имени государства, и от своего собственного имени. Например, министерство финансов РФ способно представлять в гражданском обороте федеральную власть, но в тоже время оно действует и как самостоятельная структура. От имени государства могут выступать как представительные, так и исполнительные органы власти Российской Федерации. Главным ведомством, осуществляющим управление и распоряжение государственной собственностью, являются Министерство государственного имущества РФ.

 

3. Понятие и виды представительства в суде. Оформление полномочий представителей.

раждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей (ст. 48 ГПК). Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. Фактически существует две формы участия представителя в рассмотрении гражданского дела в суде: 1) представитель участвует в деле совместно с представляемым; 2) представитель участвует в процессе без личного участия представляемого.

Судебное представительство – это деятельность правоспособных и дееспособных лиц от имени и в защиту прав и интересов других лиц, участвующих в деле. Целью судебного представительства являются: 1) оказание квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям; 2) защита интересов отсутствующего лица в судебном заседании.

В судебном представительстве необходимо различать две стороны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона характеризует отношения представителя с истцом, ответчиком или третьим лицом, т.е. с представляемым. Она носит материально-правовой характер, поскольку основана либо на гражданско-правовом договоре, трудовом договоре, либо на нормах материального права, если речь идет о законных представителях. Внешняя сторона характеризует отношения представителя с судебными органами и относится к числу гражданско-процессуальных отношений.

Право вести дела в суде через представителя принадлежит только таким участникам, которые имеют юридическую заинтересованность в исходе дела, т.е. лицам, участвующим в деле, за исключением прокурора в силу специфики его процессуального положения.

Требования к представителю (ст. 49 ГПК) – ГПК РСФСР был четко определен круг лиц, которые могли быть представителями в суде:

1) Полная дееспособность в соответствии с нормами ГП.

2) надлежащее оформление полномочий на ведение дела в суде.

3) отсутствие предусмотренных законом исключений.

В ст. 51 ГПК РФ перечислены лица, которые не могут быть представителями в суде - судьи, следователи и прокуроры (они могут только представлять свои органы и быть законными представителями).

Если ведение дела поручается адвокату, то согласно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат не может быть представителем в суде, если он:

1. Состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое принимало или принимает участие в рассмотрении данного дела;

2. Представляет доверителя, интересы которого противоречат интересам данного лица;

3. Имеет собственный интерес по делу, отличный от интереса доверителя;

4. Ранее по этому делу участвовал в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, прокурора, посредника, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по этому делу потерпевшим или свидетелем, должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решение по этому делу.

Виды судебного представительства:

1. Договорное представительство возникает по воле представляемого. В его основе лежит договор поручения, договор на оказание юридических услуг либо трудовой договор. Разновидностью договорного представительства является представительство юридических лиц исполнительным органом данного лица (руководителя) или представителя, в том числе, штатного сотрудника организации.

2. Законное представительство - когда в силу закона сторона не может вести свое дело в суде. Перечень законных представителей приведен в ст. 52 ГПК РФ и не является исчерпывающим - родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, которым это право предоставлено ФЗ. Основанием возникновения законного представительства является:

- родство,

- усыновление,

- административный акт о назначении опекуна или попечителя и др.

Законные представители осуществляют от имени представляемого все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит самим представляемым с отдельными ограничениями, предусмотренными законом (например, согласно ст. 37 ГК РФ, опекун не вправе без разрешения органов опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества подопечного).

Законный представитель может поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному им в качестве судебного представителя. В этом случае возможно участие в процессе двух представителей: законного и договорного.

Спорным являет вопрос о том, к какому виду относится патронаж, т.к. он сочетает в себе элементы законного и договорного представительства.

3. Общественное (уставное) представительство – это ведение в судах дел уполномоченными общественных объединений от имени и в интересах своих членов, а также иных лиц. Общественное представительство не может возникнуть помимо воли представляемого. Общественной организацией, имеющей право представлять интересы своих членов, является профсоюз.

4. Представительство по назначению суда. Ст. 50 ГПК РФ – суд назначает представителем адвоката в случаях, предусмотренных федеральным законом. Один случай закреплен в этой же статье – при отсутствии представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно.

Полномочия представителя могут быть выражены в:

1. Доверенности, выданной в соответствии с законом.

2. Полномочия адвоката удостоверяются доверенностью и ордером адвокатского образования.

3. Устном или письменном ходатайстве доверителя, заявленном в судебном заседании. Устное ходатайство должно быть занесено в протокол судебного заседания, под такой записью обязательно должна ставиться подпись заявителя в случае указания специальных полномочий в ходатайстве.

4. Полномочия законных представителей подтверждаются документами, удостоверяющими их статус и полномочия.

Доверенность есть письменное уполномочение лицом на представление его интересов другим лицом. Согласно ст. 53 ГПК доверенности могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы.

Процессуальные права представителя:

1. Общие процессуальные права - представитель приобретает вследствие того, что он допущен к участию в процессе, они не требуют специального уполномочения. Согласно ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия, кроме специально указанных в законе. К общим полномочиям ГПК относит:

- право знакомиться с материалами дела,

- заявлять отводы,

- представлять доказательства,

- участвовать в их исследовании,

- заявлять ходатайства,

- давать устные и письменные объяснения суду,

- участвовать в прениях, присутствовать при исполнении судебного решения.

2. Специальные права закреплены в статье 54 ГПК РФ, они должны быть специально оговорены только в доверенности (исходя из буквального толкования закона, письменное уполномочение, заявленное в суде, не являющееся доверенностью, не может наделять представителя такими полномочиями). К ним относятся:

- право на подписание искового заявления,

- предъявление заявления в суд,

- предъявление встречного иска,

- полный или частичный отказ от иска,

- заключение мирового соглашения,

- изменение предмета или основания иска,

- уменьшение размера исковых требований,

- признание иска,

- передача дела в третейский суд,

- обжалование судебного постановления,

- предъявление исполнительного документа к взысканию,

- передача полномочия по ведению дела в суде другому лицу (передоверие),

- получение присужденного имущества или денег.

Также, представитель вправе участвовать в процессе в отсутствие представляемого им лица только при наличии доверенности. При наличии у представителя только ордера или устного или письменного уполномочения, заявленного в суде, он должен присутствовать в процессе вместе с представляемым лицом.

Только действия, совершенные представителем в пределах предоставленных ему полномочий, порождают права и обязанности для представляемого. Если судебный представитель совершает процессуальное действие без особого на то полномочия, то его действие не влечет юридических последствий для представляемого, а основанное на них решение подлежит отмене.

 

 

БИЛЕТ № 45

 

1. Правопорядок: понятие, структура и гарантии обеспечения.

Правопорядок - это процесс соблюдения, исполнения, использования и применения законов и подзаконных актов, итог воплощения законности в реальные общественные отношения. Его можно охарактеризовать как совокупность правовых отношений, складывающихся на основе законности, как порядок в отношениях людей, базирующийся на законах и их строгом выполнении.

Формирование правового порядка участвует все элементы меха­низма правового регулирования общественных отношений. Их причин­но - следственная связь составляет основу правовой жизни общества, которая и приводит, в конечном счете, к установлению правового по­рядка.

1. Нормы права - это нормативная предпосылка правопорядка, первичное звено механизма правового регулирования, моделирующее «идеальный» правопорядок.

2. Правоотношение - элемент механизма правового регулирования, обеспечивающий переход от идеального, предполагаемого законодате­лем правопорядка к установлению конкретного возможного или дол­жного поведения участников общественных отношений, предусмотренно­го правовыми нормами. На этом этапе к механизму правового регули­рования подключается законность, призванная гарантировать возмож­ное и должное поведение субъектов правоотношений.

3. Акты реализации юридических прав и обязанностей являются завершающей предпосылкой правопорядка. В условиях режима закон­ности права и обязательности участников правоотношений реально воплощаются в их поведении, достигают своей цели и, таким обра­зом, переходят в такую систему общественных отношений, которая и образует правовой порядок. разделе­ние урегулированной правовой системы общественных отношений в соответствии с особенностями их отраслевого содержания.

Правопорядок есть реализованная система права. Он включает конституционные, административные, финансовые, земельные, семей­ные и другие виды общественных отношений, урегулированные с нор­мами соответствующих отраслей права. В этой связи в структуре правопорядка выделяются не только отраслевые, но и более дробные группы отношений, которые урегулированы подотраслями и институ­тами права.

Правопорядок не тождественен законности: они соотносятся между собой как цель и средство. Это означает, что правопорядок может быть обеспечен только правовыми средствами. Порядок, установленный при помощи незаконных средств и методов не может быть назван правовым.

Особенность правопорядка как специфической системы обществен­ных отношений выражается в том, что складывается оно только на основе правовых норм и в силу этого охраняется государством. По­этому правопорядком охватывается далеко не все отношения, имею­щие место в обществе. Определённая часть общественной жизни не нуждается в правовой регламентации. Она находится в сфере дей­ствия норм морали, норм различных общественных организаций и дру­гих не правовых нормативных регуляторов. В этом смысле правопоря­док является лишь элементом общей системы общественных отношений, складывающейся под воздействием нормативного регулирования. Это часть общественного порядка.

Под гарантиями в данном случае понимаются объективные и субъективные факторы, условия, предпосылки, обеспечивающие или по крайней мере способствующие укреплению законности и правопорядка. Сюда же входят и специально

Содержание правопорядка составляет правомерное поведение субъектов, то есть такое поведение, которое урегулировано норма­ми права и достигло цели правового регулирования.

Структура правопорядка - это единство и одновременное

 установленные средства, направленные на достижение указанных целей.

Речь идет о целой системе мер, усилий, механизмов, призванных стимулировать и гарантировать соблюдение законов и поддержание должного правопорядка в обществе, ибо автоматически, само собой все это не происходит. Разумеется, первостепенную роль здесь играет социальная сущность, природа данного государства, его экономика, политика, культура, уровень развития, другие обстоятельства.

 

2. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды, порядок исчисления.

Срок – это момент или период времени, наступление или истечение которого влечёт возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сроки осуществления гражданских прав:

1. Пресекательные сроки (имеют своим назначением досрочное прекращение субъективных прав в случае их ненадлежащего осуществления).

2. Претензионный срок (срок, в течение которого управомоченный субъект вправе непосредственно обратиться к обязанному лицу в целях урегулирования разногласия до обращения в суд).

В некоторых случаях закон предусматривает обязательный претензионный порядок до обращения в суд.

3. Гарантийный срок (срок, в течение которого вещь должна быть пригодной для целей её обычного использования).

Гарантийные сроки устанавливаются для того, чтобы обезопасить покупателя от скрытых недостатков изделия, которые не могут быть обнаружены при обычной его приёмке, но могут выявляться в процессе его использования.

Разновидности гарантийных сроков:

а). Срок годности (период, по истечение которого потребляемая вещь считается непригодной для использования по назначению).

Например, продукты питания, парфюмерия.

б). Срок службы (срок, в течение которого возможно безопасное использование по назначению непотребляемого товара длительного пользования).

Сроки исковой давности.

Сроки определяются:

1. Календарной датой.

До истечения срока действие может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока.

Однако, если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в организации прекращаются соответствующие операции (например, банковские операции).

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

2. Исчислением периода времени (годы, месяцы, недели, дни, часы).

3. Указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (срок, в течение которого можно предъявить иск о защите нарушенного права).

Значение исковой давности:

1. Обеспечивает стабильность гражданского оборота.

2. Уменьшает возможности по злоупотреблению своими правами путём предъявления давних, часто необоснованных требований.

3. Обеспечивает процесс доказывания в суде, т.к. слишком большие сроки затрудняют предоставление доказательств.

Право на иск:

1. В процессуальном смысле (право на предъявление иска) – право требовать рассмотрения и разрешения спора (не зависит от истечения каких бы то ни было сроков).

Требование о защите нарушенного права принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности.

2. В материальном смысле (право на удовлетворение иска) – истечение срока исковой давности исключает возможность удовлетворения исковых требований.

Суд вправе применить исковую давность только по заявлению стороны в споре.

Виды сроков исковой давности:

1. Общий срок – три года.

2. Специальные сроки:

а). Один год – по искам о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий её недействительности;

б). Два года – по искам о недостатках проданных вещей;

в). Пять лет – по иску о недостатках работ по строительному подряду;

г). Десять лет – по искам:

- о применении последствий ничтожной сделки,

- о недостатках работ по договору бытового подряда;

д). Иные виды сроков.

Сроки исковой давности не могут быть изменены соглашением сторон.

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Исковая давность не распространяется:

1. На требования о защите личных неимущественных прав (честь, достоинство).

2. На требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов.

3. На требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина (однако такие требования удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска).

4. На требования владельца об устранении его нарушенного права, даже если они не соединены с лишением владения (т.е. при предъявлении негаторного иска).

Течение срока исковой давности приостанавливается, если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное обстоятельство и непреодолимая сила, при условии, если эти обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности.

Течение исковой давности продолжается с момента, когда основания приостановления отпали. Оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев.

Течение исковой давности прерывается:

1. Предъявлением иска.

2. Совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Суд может восстановить срок исковой давности, если признает уважительной причину пропуска срока (болезнь, неграмотность и т.п.), при условии, если эти причины имели место в последние шесть месяцев срока давности.

 

3. Открытие наследства. Место и время открытия наследства.

Основанием открытия наследства является юридических факт – смерть гражданина (наследодателя).

Днём открытия наследства является:

1. День смерти гражданина.

2. День вступления в законную силу решения суда – при объявлении гражданина умершим.

3. День предполагаемой гибели, указанный в решении суда – при объявлении умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах:

а). Угрожавших смертью,

или

б). Дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая.

Местом открытия наследства является:

1. Последнее место жительства наследодателя.

2. Место нахождения наследственного имущества (если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами РФ).

По месту открытия наследства определяется нотариальная контора.

Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав:

а). Недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества;

б). Движимого имущества или его наиболее ценной части (при отсутствии недвижимого имущества).

 

 

БИЛЕТ № 46

 

1. Правотворчество: понятие, принципы, виды.

Правотворчество - это деятельность государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Характеризуется тем, что:

оно представляет собой активную, творческую, государственную деятельность;

основная продукция его - юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах);

это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его развития, принимаются существенные правила поведения;

уровень и культура правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов - это показатель цивилизованности и демократии общества. Субъекты правотворчества - гос.органы.

Принципы правотворчества - основополагающие идеи, руководящие начала, исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или заменой юр. норма, это ориентир для органов, творящих право.

К принципам относится:

- научность (изучение соц-экон, полит ситуаций)

- профессионализм (занимаются данной деятельностью компетентные лица)

- законность (деятельность осуществляется в рамках и на основании Конституции и иных законов)

- демократизм (характеризует степень участия граждан в данном процессе)

- гласность (открытость правотворческого процесса)

-оперативность (своевременное издание нормативных актов)

Виды правотворчества:

- непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума (голосования)

- правотворчество госуд. органов (парламент, правительство)

- правотворчество отдельных должностных лиц (президент, министр)

- правотворчество органов местного самоуправления

- локальное правотворчество (предприятия)

- правотворчество общественных организаций (профсоюзы)

В зависимости от значимости правотворчество разделяют на:

- законотворчество (правотворчество высших представительных органов - парламента)

-делегированное правотворчество (нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, а именно правительства осуществляемая по поручению парламента)

-подзаконное правотворчество (Президент, Пр-во, минис-ва, ведомства, губернаторы).

 

2. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

I. Неустойка (определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства).

Виды неустойки:

1. По основанию возникновения:

а). Законная (применяется независимо от того, предусмотрена ли обязанность её уплаты соглашением сторон).

Законная неустойка может быть увеличена по соглашению сторон. Соглашение об уменьшении размера законной неустойки ничтожно.

б). Договорная (устанавливается соглашением сторон).

2. По способу исчисления:

а). Штраф (начисляется однократно);

б). Пеня (начисляется за определённый период времени в случае просрочки исполнения обязательства).

3. По соотношению с убытками:

а). Штрафная (убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки);

б). Зачётная (взыскание неустойки и, кроме того, возмещение убытков в части, не покрытой неустойкой);

в). Альтернативная (по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки);

г). Исключительная (взыскивается только одна неустойка).

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность соглашения о неустойке.

II. Залог (способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами).

Субъекты залога:

1. Залогодатель (должник или третье лицо).

2. Залогодержатель (кредитор).

Залоговые отношения регулируются Законом РФ от 29.05.1992 г. «О залоге».

Предмет залога:

1. Вещи, за исключением:

а). Изъятых из оборота;

б). Имущества граждан, на которые законом не допускается обращение взыскания.

2. Имущественные права, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью кредитора и иных прав, уступка которых запрещена законом (например, требование об алиментах).

Виды имущественных прав, являющиеся предметом залога:

а). Право на чужую вещь (например, право аренды).

Залог права на чужую вещь не допускается без согласия собственника.

б). Право требования.

3. Вещи и имущественные права, которые залогодатель приобретёт в будущем.

Залог обеспечивает требование, включая:

1. Проценты.

2. Неустойку.

3. Возмещение убытков, причинённых просрочкой исполнения.

4. Возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи.

5. Расходы по взысканию (например, расходы на проведение торгов).

Основания возникновения залога:

1. В силу договора.

2. В силу закона (например, право залога возникает у продавца в случае продажи товара в кредит).

Право залога возникает:

1. С момента заключения договора о залоге.

2. В отношении залогового имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, - с момента передачи этого имущества.

Договор залога заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечёт недействительность договора.

Заложенное имущество остаётся у залогодателя, если иное не предусмотрено договором. Залог с передачей имущества во владение залогодержателя именуется закладом.

Риск случайной гибели предмета залога несёт залогодатель как собственник имущества, независимо от того, у кого находится это имущество.

Права залогодателя:

1. Имеет право владения и пользования.

2. Сохраняет право собственности.

3. Может отчуждать заложенное имущество.

4. Вправе закладывать заложенное имущество (последующий залог), если это не запрещено последующими договорами о залоге.

Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после требований предшествующего залогодержателя.

Права залогодержателя:

1. Имеет право владения (при закладе) и пользования (если это предусмотрено договором).

Залогодержатель не имеет права собственности на заложенное имущество, даже если это имущество по договору находится у него.

2. Сохраняет залоговое право при переходе права собственности к третьему лицу.

Правопреемник залогодателя несёт все обязанности залогодателя.

3. Вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу (при условии, если тому же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом).

4. При закладе имеет право на защиту своего владения от других лиц, в т.ч. и от залогодателя.

5. Вправе обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Удовлетворение залогодержателя из стоимости предмета залога происходит преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.

Порядок реализации заложенного имущества – ст. 350 ГК РФ (самостоятельно).

Залогодержатель обязан возвратить залогодателю часть вырученной от реализации имущества суммы, превышающей размер долга.

III. Удержание.

Виды прав удержания:

1. Общее право удержания (устанавливается для обеспечения требований, связанных с удерживаемой вещью).

2. Коммерческое право удержания (устанавливается для обеспечения требований, хотя и не связанных с удерживаемой вещью, но возникших из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели).

В случае неисполнения обязательства должником, на удерживаемую вещь может быть обращено взыскание.

IV. Поручительство.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства.

Договор поручительства должен быть совершён в письменной форме, несоблюдение которой влечёт недействительность договора поручительства.

При неисполнении должником обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Причём поручитель отвечает перед кредитором в том же объёме, как и должник, включая уплату процентов.

Права поручителя:

1. Право выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, даже если должник признал свой долг или отказался от возражений.

2. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству.

Основания прекращения поручительства:

1. Прекращение основного обязательства.

2. Изменение основного обязательства, если это влечёт неблагоприятные последствия для поручителя.

3. Перевод на другое лицо долга по основному обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

4. Отказ кредитора принять надлежащее исполнение от должника или поручителя.

5. Истечение срока, указанного в договоре поручительства.

6. Если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение:

а). Года со дня наступления срока исполнения обязательства;

б). Двух лет со дня заключения договора поручительства, если срок исполнения основного обязательства не указан, или определён моментом востребования.

V. Независимая гарантия (гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства):

1. Может выдаваться банками или иными кредитными организациями (в этом случае независимая гарантия называется банковской гарантией), а также другими коммерческими организациями.

2. Выдается в письменной форме.

3. Обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого была выдана гарантия, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

Гарантия действительна даже после прекращения основного обязательства или признания его недействительным.

4. Гарантия не может быть отозвана, если в ней неуказанно, что она является отзывной.

5. Принадлежащее бенефициару право требования к гаранту не может быть передано другому лицу без согласия гаранта.

6. Гарантия вступает в силу с момента её выдачи, если в договоре не указано, что она вступает в силу:

а). С момента получения акцепта бенефициара, либо

б). С момента возникновения основного обязательства.

 7. За выдачу гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение.

 8. Основанием для обращения к гаранту является нарушение принципалом основного обязательства.

Бенефициар вправе до окончания определённого в гарантии срока представить гаранту требование с приложением документов, подтверждающих нарушение принципалом основного обязательства.

9. Размер ответственности гаранта перед бенефициаром ограничивается суммой, указанной в гарантии.

Права гаранта:

1. Право требовать от бенефициара представления документов, подтверждающих нарушение принципалом основного обязательства.

2. Право отказать удовлетворить требование бенефициара в случае:

а). Истечения срока гарантии;

б). Несоответствия требования бенефициара либо приложенных документов условиям гарантии.

 3. Право требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии.

При получении требования бенефициара гарант должен немедленно уведомить об этом принципала.

Основания прекращения гарантии:

1. Уплата бенефициару суммы, на которую выдана гарантия.

2. Окончание срока, на который выдана гарантия.

3. Отказ бенефициара от



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; просмотров: 38; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.14.80.45 (0.271 с.)