Общие сведения о Римском частном праве 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Общие сведения о Римском частном праве



Общие сведения о Римском частном праве

Понятие римского частного права (РЧП). Сущность публичного права и частного права. Характерные признаки РЧП, Римское право представляет собой правовую систему Римского государства, которая, сформировалась в республиканский период в эпоху принципата, и окончательно была систематизирована в эпоху домината. Римские юристы воспринимали современным правовую систему в синкретическом единстве (внутреннем), (не делали различий между структурными элементами системы права - свойственно для республики). В этой связи римский юрист и историк Тит Ливии сказал: «Законы 12 таблиц являлись источником всего права как публичного, так и частого».

Суть: о древнем праве республиканского периода. Наличие 2 структурных элементов (П и Ч), сравнивая со старым впервые отличены структурные элементы.

В республиканский период (к 1 в до н.э.) двойственность не имела место на уровне нормы регулирования. Но подобный дуализм отмечался разными юристами на уровне конкретного правового регулирования (м/д конкретными лицами), В тех случаях, когда участники регулируемых отношений выражали и защищали интересы гражданской общины, государства, официального религиозного культа, их формализованная воля выражалась в виде публичного закона (обязательного для всех распоряжения). А в тех случаях, когда участники регулируемых отношений выражали и защищали интересы, их формализованная воля выражалась в виде юридически значимых действий (охватывались единым термином actio) имел два значения: сделка приобретение прав, и иск - защита нарушенных прав. Действие порождало и защищало права и обязанности между частными лицами (участниками договора). Получило название «Частный закон». Примечательно: Юлий Павел «Договор - что закон для двоих». Отмечается дуализм. Впервые теоретически обосновал данное разграничение Домицей Пульпиан (3 в н.э.); «Публичное право есть то, что относится к пользе Римского государства, народа и культа наших богов, а частное право есть то, что относится к выгоде частных лип».

Утилитатум - законный интерес. Таким образом, в основу данного разграничения Пульпиан положил охраняемый правом интерес-Публичное право представляет собой систему норм, которые закрепляют правовое положение государства и его органов, устанавливают систему обязательных платежей (налогов) и систему публичных запретов (уголовных и административных).

ЧП представляет собой систему норм, регулирующую имущественные и личные неимущественные отношения, которые складываются между юридически равноправными субъектами.

ПП. Римского государства прекратило свое существование с его гибелью. Теперь представляет лишь исторический интерес.

ЧП. благодаря процессу рецепции продолжает жить в современных гражданских кодексах и уложениях.

Принцип соотношения между П и ЧП выражал Римский юрист Эмилий Папини: «Частные соглашения не могут противоречить публичным предписаниям» (разрешено все то, что не запрещено).

РЧП регулировало следующие группы общественных отношений:

1. Экономические отношения собственника но владению, пользованием и
распоряжением имуществом.

2. Товарно-денежные и товарно-обменные отношения.

3. Заемные и расчетные отношения.

4. Личные и имущественные отношения, которые складываются между членами
римской семьи.

5. Отношения, которые возникали по поводу причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу (деликтные отношения).

6. Отношения, которые складываются в процессе рассмотрения и разрешения
частноправовых споров (процессуальные).

Характерными признаками римского частного права является универсализм правового воздействия на поведение участников регулируемых отношений. Нормы частного права одинаково воздействуют на поведение любых субъектов без учета социальных, имущественных и иных различий. ЧП «е делает различий между людьми. Принцип формального равенства:

индивидуализм частноправовой нормы частное право зандншает интересы отдельного лица, а не интересы государства, общества.

Абстракция частноправовой нормы. Частноправовая норма содержала в себе типизированное правило поведение, рассчитанное не на конкретный случай, а на типичную ситуацию, которая всегда складывалась, складывается и будет складываться в обществе. Не меняется экономическая сущность - не меняется правовая форма,

Казустичиность. РЧП конкретное юридическое дело. Римские казусы благодаря многократным применениям в сходных ситуациях получила силу судебного прецедента.

Система римских частноправовых норм представляла собой систему казусов - ранее вынесенных судебных решений.

 

Рецепция в Германии

Во Франции - экономические причины

В Германии - «преемственность имперской традиции)?-

1275 г, имперский сейм принимает «Швабское зерцало» (правила Швабская династия). Документ установил на территории Германии порядок применения

с j с во многом аналогичный французскому порядку. Жалобы в имперский суд. Более последовательная рецепция.

Франция ограничилась анализом судебных решений ситуации систематизировано в документ institutes (деление на отдельные правовые институты). Отсутствует общий принцип.

Во второй половине 19 века в Германии складывается Пандектная школа частного права. Не только обобщила опыт применения с j с, но и разработала догму частного права. Источник правоприменения -- не законы, а научные труды немецких ученых кондектистов, В Германии действовало "Римское пацдектное право" (institutiores + кондекты). Включали общие принципы и специальные нормы. Итог Германской Рецепции - принятие германского гражданского уложения (1900г).

 

Государства северной и восточной Европы свое гражданское право на основе германской рецензии, государства южной и западной европы на основе французского права.

В первой половине 20 века окончательно сложилась романо-германская система частного права как итог Германской рецепции.

Особенности рецепции в России:

1. Предпосылки сложились в начале 19 века (начинается преподавание РЧП, но
действует на уровне догмы).

2. 20 век - систематизация, основа ГГУ. 1905г. —1-й проект русского
гражданского уложения, одобренный сенатом - не принято (5 книг - сходства с ГГУ),

3. 1919 год. Парком юстиции Курский поставил перед совнаркомом вопрос о
завершении рецепции. Председатель СНК Ленин: "У нас в сфере хозяйственных
отношений ничего частного нет. У нас все социальное, а следователъно публичное.
Судьи должны руководствоваться не с j с, а революционным правосознанием."

4. 1921 г. - политика военного коммунизма терпит крах, в экономике - начало
капиталистических отношений (НЭП) - предпосылка для рецепции,

5. 1922 г. - принятие ПС РСФСР - вариант усеченной рецепции (до 1930 г.-
период коллективизации административно-командной экономики в колхозных
отношениях не применялся) -началась русская цивилистика.

С 1964 г. новый ПС включал догматические положения, догмы ч п, сфера применения договоров. Окончательные предпосылки для завершения рецепции ~п.п. 1990г.

01.01 -1995 г. - ПС РФ (содержит догму)

01.03.1996г. - II часть ГК РФ

01.03.2002 г. - 01 часть ГК РФ - наследственная часть - завершение рецепции.

 

Исторические системы РЧП

Сущность цивильного права и права народов: Дуализм РЧП и его преодоление.

Периодизация развития РЧП:

1. Период доклассического права (сер. 6 в до н.э. – 1 в до н.э.) - эпоха республики.

2. Эпоха классического права (конец 1 в до н.э. - 3 в н.э.) - эпоха принципата.

3. Постклассический период (н. 3 в н.э. – кодификация(сер. 6 в н.э.))- эпоха доминанта (абсол. монархия).

Исторически первая система в Риме цивильное право (гражданская община).

Цивильное право узконациональная система чп, регулирующая личные и имущественные отношения между членами общины. Основные источники чп - законы 12 таблиц - систематизированный свод обычаев италийских племен.

Патриархальный период - землевладение, неразвитый экономический оборот.

Признаки ЦП:

1. ритуализм правой формы (юр. - жреческая)

2. формализм. Ряд проявлений:

· Законы 12 таблиц устанавливают строго фиксированный перечень сделок, которые могли совершать члены общины, совершенно непредусмотренная сделка считалась юридически ничтожной и не порождает правовых последствий.

· Строго фиксированный перечень исков. Гражданин мог получить иск, если нарушенное право предусматривалось законами 12 таблиц.

· Строго фиксированный перечень штрафов, имущественных санкций. В сфере договорной ответственности - размер взысканий ограничен реально причиненным ущербом.

· Все юридически значимые действия носят характер строгого обряда.

Со второй половины доклассического периода Римское государство начинает экспансию в восточное Средиземноморье. Ко 2 веку до н.э. Римляне составляли в своем государстве национальное меньшинство. Все свободное население делилось на две категории; римляне и чужестранцы, В этот период начала складываться 2-ая историческая система чп - «право народов» - jus gentium

«Право народов» представляло собой систему торговых обычаев и правовых норм, заимствованные римлянами из правовых систем покоренных государств. Цель: предоставить пилигримам минимум имущественных прав и регуляция частных отношений между ними. «ПН» более совершенная правовая система.

Принципы:

1. Юридическое равенство сторон.

2. Свобода договора.

3. Полное возмещение убытка.

К концу доклассического периода в Римском праве возникла ситуация отраслевого дуализма - такой юридический феномен, при котором две независимые, и самостоятельно сформированные отрасли права регулируют одни и те же, родственные по содержанию общественные отношения, различаются между собой субъектным составом участником.

Споры о дуализме в Риме - до 1995 года.

Преодолению дуализма способствовало преторское право - (не отраслевая система, а системная совокупность актов преторской практики).

Претор выбранное должностное лицо, основная функция - организация правосудия по частным спорам, (магистратские должности). Сам никого не судил, а назначал частного судью и поручал ему рассмотрение спора.

Строились отношения на базовых принципах:

1. Доброй совести.

2. Справедливости.

При рассмотрении конкретного спора, не урегулированного цивильным правом претор сознательно вносил в иск институт судебной (юр.) фикции (безусловная презумпция, которая указывала фактическое обстоятельство спора, которого в действительности не было).

Де-факто (фактически) в п.п. 1 в н.э. цивильное право становится юридическим и правовым архаизмом. Дуализма уже нет. Формально действовало (Де-юре), дуализм преодолен к 212 г. н.э.- император Антоний Каракалла даровал всему свободному населению Римской Империи статус граждан.

Источники РЧП

Источник права - двойственная трактовка (в теории права): для публичного понимания источники права как государственная воля, выраженная в законе или в другом нормативном акте, для частного - источники права установленная действующим правопорядком форма правообразования.

Обычаи и законы как источники РЧП,

Стадии принятия, состав и содержание закона. Конституционные принципы.

Правовой обычай универсальное общественное правило поведения, которое сложилось в результате многократного применения без участия государства, но принятое государством в качестве источника право применения.

Для многих правовых систем стадия правового обычая обычно характерна. Когда система слаба - применяется обычай,

В раннем РП (доклассический период) постоянно развивались три вида правообразования:

1. mores majorum – обычай предков – систематизированного в законах «12
таблиц».

2. Mores regiones - обычаи провинций – складывается «право народов».

3. Mores commeerciurn - обычаи оборота – обычаи торговой практики.

Роль обычаев к концу доклассического периода постепенно уменьшалась, и основное значение для правоприменения имели республиканские законы.

По определению Гая: «закон — то, что народ повелел и установил».

Народ - римский народ - не национальное общество, а гражданская община как обладатель суверенитета власти -- закон в Риме - акт представительской демократии, имеющей высшую юридическую силу.

Любой республиканский закон последовательно проходил несколько стадий:

1, выборный магистрат разрабатывал законопроект (на основе преторской
практики), привлекались профессиональные юристы.

2. Закон озвучивался на народном собрании.

3. Принятие закона единым решение общины.

4, Утверждение (ратификация) сенатом. Сенат не является законодательным
органом. Senatusconsultum - акты сената. Между юристами спор - принимать ли акты
сената,

Гай: " Senatusconsultum- то, что сенат повелел и установил - закон, хотя мы об этом и спорили".

В императорский период некоторые акты сената имели юридическую силу, но когда они сопровождались речью императора в сенате, ратифицировались стандартной формулой принципса: "Именем сената и народа Рима".

Конституции принципса – акт единственного, оперативного, нормативного регулирования.

1. edict - общественное распоряжение принцип по любым основам правового
регулирования,

2. Dekret - судебное решение правительства по какому-либо частноправовому
спору с момента вынесения этого решения, оно не только вступает в силу, но и
принимало характер общественной нормы. Начала складываться система апелляции.

3. Mandat судебное поручение чиновнику рассматривать конкретный
частноправовой спор и вынести заранее обусловленное решение,

4. Rescript - публичная консультация принципата по отдельным вопросам
частноправового регулирования (официальное толкование права).

 

Классическая юриспруденция.

С 1 в н.э. юридическая должность приобретает правообразующий, правотворческий характер,

Это было обусловлено тем, что:

1. в тот период «позитивное право» было слабо развито.

2. Правоприменители не имели юридического образования.

Ответы знатоков права приобретают правообразующее значение. Формируют содержание законов и опираются на мнение одного из юристов или целого коллектива. Правотворческая деятельность классических юристов имела два направления:

1. составление публичных консультаций от имени принципса,

2. написание научных литературных трудов.

Чаще всего деятельность по написанию трудов заключалась в составлении институций (учебников по гражданскому праву), сентеций (научно-теоретические рассуждения),

Со второй половины II в н.э. в римской правовой науке формируется два основных научных направления (Сабинианская школа, прокулианская школа).

После этого развитие теоретических норм, толкование казусов осуществляется в рамках этих направлений. Возникает свободный правовой спор (контаверза противоречивое суждение нескольких юристов относительно одного и того же вопроса применения права, толкования казуса).

Сабинианцы - консервативное направление в правовой науке. Основной принцип (постулат): «Что записано, то записано». Сабинианцы стояли на позициях буквального толкования текстов норм, правовых актов и юридических документов. При этом истинный смысл закона не учитывался. Толкуя тексты юридических документов, они предлагали правоприменителю исходить из записанного не учитывая истинной воли и намерения сторон,

Прокулеанство прогрессивные тенденции в развитии правовой науки, было основано на принципах «Логика» «Диалектика» Аристотеля.

Аристотелевская диалектика оперирует понятиями общего и частного характера. Выводы диалектики использовались для составления правовых классификаций.

При решении спора применяли систему логически взаимосвязанных посылок, которые порождают однозначный вывод. Кроме того, большинство прокуляторов были представителями стоического учения - они исходили из внешней и внутренней сущности вещей (форма и содержание). Внутреннее содержание - истинные намерения.

Содержание иска.

Иск, как и любое юридически значимое действие, характеризуется своим содержанием.

Содержание выделяет:

1. субъектный состав

2. предмет иска

3. формальное основание

4. фактическое основание

Субъективный состав - истец и ответчик. Истец - управомочное лицо, носитель субъективного права, которое было нарушено. Ответчик - носитель обязанности по отношению у правомочной стороны. Субъективный состав определял претор. Предмет иска совокупность требований, которые истец обращает к ответчику. Нет предмета иска - нет и иска.

Формальное основание- совокупность норм, обычаев, прецедентов, на них основано субъективное право истца, на которое он ссылается, требуя защиты. Нет формального основания, нет и иска.

 

Фактическое основание- совокупность юридических факторов (явлений, реальных событий, с наличием которых связаны определенные юридические последствия). При отсутствии фактического основания требуется формальное основание,

Классификация исков в РЧП

1. Иски вещные и личные.

Классификационный критерий - личность ответчика, Actio in rem (вещественные иски).

- vindicaiio (внндикашюнный) Виндикация - возможность потребовать
имущество из чужого владения

- negotoria - (неготорные) - действия по нарушению - требование владеющему
собственностью устранении нрепоншщй со стороны третьего лица, мешавших
осуществлению права собственности.

Данные иски были направлены на защиту права собственности от посягательств неопределенного круга лиц. Римские юристы характеризовали право собственности. Мое - не ваше (нарушение чужого права собственности). К - Д (правоотношение, здесь конкретно определено лицо) Aktion personam - личные иски

- excontrakti- из договора

- exdelict из нарушения

Ответчиком по договорам, личным иском, является должник или не исполнивший обязательство. Ответчиком по леликтным личным искам является причинитель вреда, жизни, здоровью, имуществу другого лица (деликвентен),

2. В зависимости от объема искового требования:

- Исковые требования (persecunitores) направленные на возмещение реального
ущерба

- штрафные (poenaies) - возложение на ответчика дополнительного имущественного
взыскания

- стоимостные (noxales) взыскания высшей стоимости погибшей или
поврежденной вещи (по закону Аквилия при умышленном причинении вреда
имуществу).

- кондикционное (condicationaJes) требования о взыскания неосновательного
обогащения

З.Иски цивильные и преторские.

Цивильные - формальным основание для цивильных исков являлось «законы 12 таблиц» и республиканские законы, т.е. претор предлагал судье рассмотреть и разрешить спор «по закону». В случаях оценивая сорных ситуаций претор не находил достаточно формальных для предоставления иска, но, желал дать защиту, он предлагал судье рассмотреть спор по доброй совести и справедливости.

Преторские иски «по справедливости» (lona fide et justicia). Составляя исковую формулу, претор мог предложить судье дополнительные варианты типизированных решений:

1. решить дело по прецеденту (ранее вынесенные казусные решения) -
иски по аналогии.

2. мог предложить преторский эдикт.

3. претор мог внести в иск формулу фикции (guosi ex contrast, guosi ex
delict) - как бы из договора, как бы из нарушения.

 

Классификационный критерий -формальное осознание

Исковая давность в РП

В доктрине ЧП под исковой давностью понимается период времени, в течение которого лицо, чье право было нарушено, может потребовать юрисдикцию защиты нарушаемых прав посредством обращения в суд.

Исковой давности в современном понимании данного термина в классическом праве не было, появление термина произошло в начале V в н.э. в доклассический период юрисдикции защита по цивилизованным искам (perpetuates) могла предоставляться бессрочно в течение любого периода времени. Юридические классики называли эти иски perpetuales (вечные иски), Преторские иски основанные на эдиктах характеризовались срочным характером защиты (temporales). В преторской практике возникает необходимость установить сроки защиты с тем, чтобы исключить, заявление «задавненных требований».

Установление пресекательных сроков защиты диктовалось необходимостью достижения объективной истины в споре. Достичь объективной истины можно лишь с помощью объективной и взвешенной оценки всех представленных доказательств, а с течением времени некоторые доказательства могут исчезать, а другие доказательства изменяются настолько, что они не могут быть оценены с точки зрения адекватности к фактическим обстоятельствам спора.

Пресекательные преторские сроки устанавливались для:

1. заявленных требований кредитора к поручителям основного должника -
лица, поручившиеся перед кредитором за должника могли быть заявлены в течение 1 года.

2. требования наследника к другим сонаследникам о разделе наследуемого
имущества могли быть заявлены в течение 5 лет.

3. все штрафные иски, иски о необосновательном обогащении — в течение 1
года.

Данные сроки еще не являлись полноценными сроками исковой давности.

Т.к. исковая давность - легальный институт, который устанавливался только в нормах позитивного права; исковая давность достаточно гибкий и изменчивый срок, может прерываться, приостанавливаться, восстанавливаться,

Преторские сроки — пресекательные, то есть истекали независимо от количества внешних и внутренних факторов, от активности или бездеятельности управомоченного лица.

Впервые исковая давность была установлена в 424 г. н.э., совместным эдиктом императора Тонория и Феодосия II.

Протяженность сроков - для прежних исков которые считались вечными общий срок 30 лет, сроки по прэторским искам - сокращались до срока истечения давности, специальный срок — если истец - православная церковь, по всем требованиям срок - 40 лет.

Истечение срока давности по общему правилу определялось моментом возникновения искового притязания истца к ответчику.

По мнению большинства постклассических юристов момент возникновения искового притязания должен был определиться по субъективному моменту узнавания (о нарушении права) определяется начало срока.

Для отдельных категорий исков этот момент был более детализирован. В частности по личным договорным искам момент узнавания определялся фактом напоминания должнику о необходимости выполнения договорного обязательства (независимо от того был ли установлен срок исполнения обязанностей в договоре).

Это правило пришло из классического права.

По личным договорным искам, направленным на пресечение действий запретительного характера срок исковой давности - с момента фактического нарушения запрета (нарушение частных запретов установлен с согласия сторон). Обжалование запрета - обязанность должника воздерживаться в отношении кредитора и его имущества,

По личным деликтным искам - истечение давности с момента фактического причинения вреда жизни, здоровью, имуществу.

Виндикационный иск - момент искового притязания - момент фактического выбытия имущества из обладания собственности.

Эдиктом устанавливались основания перерыва и приостановления исковой давности. Исковая давность прерывалась в двух случаях:

1. публичное признание долга со стороны ответчика

2. частичное исполнение обязанности со стороны ответчика.

В этих случаях время истечения до начала любых из этих фактов не учитывалось и исковая давность начиналась заново.

Основания приостановления исковой давности:

1. непреодолимая сила стихийного бедствия.

2. временная недееспособность истца или ответчика, вызванная возрастом или
временным «безумием».

3. нахождение истца или ответчика в рядах действующей армии в период
военных действий.

4. нахождение в плену у варваров.

Во всех этих случаях тот период времени, в течении которого действовало любое из этих обстоятельств тот период не учитывался.

Когда обстоятельство отпадало - течение исковой давности продолжалось, (эти правила существуют и теперь).

Судебный магистрат по своей инициативе не мог применить исковую давность, Само по себе факт истечения этого срока еще не являлся основанием для отказа истцу в удовлетворении искового требования.

Основание для применения исковой давности, обстоятельство для отказа в иске - заявление ответчика, сделанное свободной эксцепцией.

 

Юридические лица в РЧП

В современном частном праве под юридическим лицом понималась организация, обладавшая обособленным имуществом и самостоятельно участвовавшая в хозяйственном обороте.

Источники РЧП не содержали раздела, посвященного правовому положению юридических лиц. Однако к римской классической юриспруденции отдельные нормативные источники отмечали наличие в обороте особых субъектов (квазисубъективность), все они обозначались особым термином - (universitas) фингированные субъекты - «как бы субъекты».

В первой половине классического периода формируется учение о юридических лицах (Цельз-старший, Цельз-младший, Флорентин - учение о юридических лицах). Суть: за основу, исходный постулат Ц. взяли категорию лежачего наследства — комплекс наследственного имущества, который после смерти наследодателя сразу не был принят актуальными наследниками.

Этот юридический феномен - corpota. Это особым образом организованное имущество, участвующее в обороте в качестве квазисубъекта - корпорация.

Цельзы выделяет два основных признака корпорации, которые позволяли считать корпорацию особым субъектом прав:

1. организационное единство

2. имущественная обособленность

Первый признак указывает на иерархическую соподчиненную систему органов, посредством которых корпорация выражала свою волю, участвовала в обороте.

Второй признак указывал из то, что имущество корпорации было обособлено от имущества участников - физических лиц.

Корпорация сама являлась собственником своего имущества. Этим признакам отвечали следующие виды организации:

1. публичные

2. частные

Публичные:

I. Fiscus (Fisc) - имперская казна.

В состав имущества фиска входили:

a. Недра (полезные ископаемые за исключением общедоступных)

b. Провинциальный земельный фонд

c. Денежные средства от налогов и сборов

Для управления этим имуществом создавалась бюрократическая система фискалов. Основная функция - управление имуществом, совершение сделок от имени и интересов фиска. Фиск участвовал в обороте наравне с частными лицами.

В виде исключения имперская конституция даровала фиску привилегии:

1) Имущество фиска подлежало бессрочной виндикации, и не могло перейти в собственность частных лиц по давности владения. Виндикация - возможность собственника истребовать свое имущество из чужого и незаконного владения.

Возможность виндикации чего-либо была ограничена во времени сроками давности приобретения.

Суть: если добровольный приобретатель провладел вещью определенное количество времени, то частное лицо не могло претендовать на нее.

Для фиска этого ограничения не существовало.

2) Право «законного залога» в отношении имущества должника
Залог - право кредитора.

Право законного залога - фиск в любом случае являлся залоговым кредитором независимо от наличия или отсутствия договора о залоге,

3) Если по денежному обязательству фиск выступал кредитором,
то денежное обязательство резюмировалось процентами, независимо от
наличия или отсутствия соглашения о процентах. Если фиск - должник,
то денежное обязательство процентами не резюмировалось.

4) Фиск мог выступать наследником, причем как по закону, так и
по завещанию. По завещанию - если ему наследовали, по закону - в двух
случаях:

a.. Наследовал имущество казненных преступников;

b. Наследовал имущество, которое не имело актуальных наследников.

 

2) Муниципия - (municipio) - самоуправляемая городская община в границах определенного городского поселения.

В состав имущества муниципии включались городские земли, общественные здания и сооружения, денежные средства от налогов и сборов. Распоряжались выборные управленцы - синдики. Особых преимуществ municipio не имела,

3) Жреческая коллегий

В христианский период юридическим лицом признавалась епископальная община (епархия).

Частные: как коммерческие, так к некоммерческие организации, созданные частными лицами. Характерный признак: склад. Капитал частной корпорации условно делился на доли участия (quota) отдельных корпорантов. Все имущество корпорации принадлежит самой корпорации.

Виды частных корпораций:

1) торговые;

2) профессиональные объединения ремесленников,

3) «доходные» - объединения частных банкиров и домовладельцев -
застройщиков, сдававших жилые помещения на условиях найма;

4) корпорации откупщиков — частные наяогосборшики-фискалы
(publicani). Выкупали у фиска право сбора налогов на определенных
территориях;

5) похоронные корпорации.

В классический период были выработаны основные принципы деятельности корпорации, которые были рецепированы современной догмой частного права:

1. имущество корпорации принадлежало на праве собственности

2. самой корпорации и не являлось общей собственностью корпоранта доходы от деятельности корпорации принадлежали самой корпорации, корпоранты лишь принимают участие в распределении дивидендов (divideie) - та часть дохода корпорации, которая причитается корггоранту в соответствие с его квотой;

3. корпорация не отвечает по обязательствам корпорантов равно как и корпоранты не отвечают по ее долгам;

4. изменение субъективного состава участников корпорации не изменяет ее правового статуса.

 

Создание частная корпорации

В доклассический период вопросы создания и деятельности частных корпораций публичным правом не регламентировались.

К концу доклассического периода многие частные корпорации начинают преследовать исключительно политические цели - основа социальной нестабильности. Началось с Корнелия Сулла, который узурпировал власть» ввел в Рим войска. Началась нестабильная эпоха: сулланцы и юлианцы. При Ю.Цезаре - ограничения власти.

Кроме того, отмеченный современниками общий упадок нравов стал так силен, что порой корпорации создавались исключительно с целью, противоречащей доброй совести и добрым римским нравам.

Самые решительные меры по ограничению корпоративной свободы были предприняты Ю.Цезарем. Суть; упразднение всех корпораций, запрет создания новых -«закон Юлия». Его племянник Октавкан Август (в римской империи) смягчил положение закона Юлиана (закон Юлия-Клавдия):

- допускалось создание только тех корпораций, которые не преследовали
политических целей,

- был установлен допуститеяьный порядок создания частных корпораций. Права
даровались императором в каждом конкретном случае,

Скриптумы - установленные документы

Регламент создания частных корпораций:

1). Корпоранты составляют скриптумы. Число корпорантов при создании не менее трех человек. Именация всех составов участников в уставной грамоте. Если участников было более 50-ти, то допускалось указывать имена трех корпорантов + термин et collegia. Затем — указывались цели создания и виды деятельности, осуществляемые корпорацией, (обязательные сведения). Существовали дополнительные, но не обязательные - срок действия, состав складского капитала, квоты корпорантов (если не указывались, то являлись равными).

2). Уставная грамота передавалась в сенат и проверялась на предмет соответствия

3). Окончательное решение принимал принципе, с этого момента корпорация считалась созданной, у нее возникало правосубъектность, В отличии от физического лица (его правосубъектность) она являлись ограниченной целями и задачами.

Общие вопросы хозяйственной деятельности корпораций разрешались на собрании всех корпорантов. Весомость голоса корпоранта зависело от размера квоты, В противном случае было равно.

Вопросы текущей оперативной деятельности корпораций решались выборными лицами- акторами и кураторами.

Актор - интересы корпораций во внешнем обороте, представляет интересы корпораций в суде.

Куратор - занимается вопросами внутренней организации.

Основания прекращения деятельности:

1. истечение срока деятельности уставной 1рамоты,

2. достижение поставленной цели,

3. принудительное прекращение деятельности корпораций за деяния,
несовместимыми с правилами, перечившей порядку.

4. смерть или выход всех корпорантов.

Опека и попечительство

В современном ЧП опека и попечительство способ восполнения третьим лицом отсутствующей или недостающей дееспособности гражданина. В Риме устанавливалась публичным порядком, если лицо оказывалось в качестве опекуна или попечителя. Оно не могло отказаться от исполнения этих обязанностей (гражданский долг).

Опека - «власть, подобная отцовской, но ей не тождественная» - опекун по отношению к опекаемому осуществлял юридическую, но не личную власть.

Опека назначалась над детьми 12(14) лет, а также над женщинами в минорном состояние.

Способы установления опеки - публичный порядок

-legetima (законная опека) вид наследственной опеки, которая устанавливалась в тех случаях, когда наследник являлся недееспособным в силу возраста, либо наследником являлась женщина - дочь наследодателя, (опекун не был назначен наследодателем в тексте завещания) опекуном назначался наследник той очереди, которая не являлась актуальной с точки зрения очередности призвания к наследству.

Приоритет - порядок наследования по завещанию, при его отсутствии родственник
призывался к наследованию в порядке очередности: первая очередь всегда вытесняет
вторую. Зависит от вида наследования в цивильном праве:

1. сын

2. брат наследодателя, при отсутствии брата - родовичи

3. родовичи - лица входящие в данный род

 

При Юстиниане было четыре очереди:

1. дети

2. братья

3. неполнородные братья наследодателя

4. боковые родственники

testamentaria - (завещательная опека) опекун назначался в тексте завещания прямым распоряжением наследодателя. Опекун - любое правосубъектное лицо (мужского рода). В качестве исключения опекуном мог быть назначен раб, при условии если при открытии Datsva - распорядительная опека - при отсутствие завещания и наследника последних очередей. Назначение опекуна осуществлялось магистратом, сам по себе магистрат не обладал полноправием для обеспечения опекунов.

Решение о назначение опеки принимал император. Назначал конкретного опекуна сам магистрат. При Юстиниане опекун назначался в Риме и Константинополе городскими префектами, в провинциях проконсулами. Если стоимость имущества опекаемого превышала 500 сол., то опекун назначался с согласия муниципального совета и епископа.

Не могли быть опекунами;

1. военнослужащие

2. лица позорного промысла

3. воры

4. банкроты

5. в христианский период - по отношению к православным
еретики, язычники и др.

Обязанности опекуна: В зависимости от того, кто являлся опекаемым:

a. если дети, то все имущество опекаемого поступало в распоряжение
опекуна. Опекун в присутствии свидетелей магистрата давал торжественную
присягу о честном исполнении своих обязанностей. В присутствии этих же лиц
составлялась опись имущества опекаемого и устанавливалась его действительная
стоимость на момент назначение опеки. В отношении имущества самого опекуна
устанавливался генеральный залог. Залогодержателем выступал опекаемый, а
опекун - залогодателем.

цель: все имущество опекуна в залоге, следовательно обеспечивается

добросовестное выполнение опекуном своих обязанностей.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 424; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.114.142 (0.171 с.)