Понятие и общая характеристика наследственных правоотношений 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Понятие и общая характеристика наследственных правоотношений



39.1.1. Под наследованием в самом общем виде понимается переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Объективной причиной существования наследования является необходимость обеспечения преемственности в имущественных правах и обязанностях граждан. Поэтому «наследственное право есть могучий стимул для человека трудиться для блага и счастья близких».[1]

Из содержания ст. 1110 ГК РФ следуют следующие признаки наследственных правоотношений:

1. Наследование является правопреемством универсальным. Соответственно, наследственная масса переходит в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Частичное (сингулярное) правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом.

2. При наследственном правопреемстве:

1) не происходит изменения срока исковой давности;

2) сохраняются права на чужие вещи;

3) на наследника переходит ответственность, возложенная на наследодателя. Но каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

В состав наследственного имущества входит также присужденная наследодателю компенсация морального вреда, не полученная им в связи со смертью (п. 2 Обзора судебной практики ВС РФ от 15 мая 2003 г. «Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам»[2]). Как указано в Обзоре судебной практики ВС РФ от 28 июня 2000 г. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2000 года» от 28 июня 2000 г., если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, то его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества».[3]

Правило о неизменности имеет исключения. Так, в частности, в некоторых случаях, наследнику вместо имущественного права, принадлежавшего умершему, выплачивается компенсация. Например, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходят к наследникам граждан, если учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества (п. 7 ст. 23 ФЗ от 8 февраля 1998 г., ред. от 27 июля 2006 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»[4]).

39.1.2. Принципы наследственного права. Нормы наследственного права закрепляют следующие принципы: свобода завещания, свобода наследования, наиболее полное обеспечение исполнения воли наследодателя, универсальность наследственного правопреемства, охрана прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц.

Принцип свободы завещания выражается в предоставлении гражданину возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения.

Данное правомочие распространяется как на все, так и часть принадлежащего лицу имущества. Завещатель, согласно данному принципу, самостоятельно определяет круг своих наследников и причитающиеся им доли в наследстве, кроме случая обязательной доли в наследстве.

Принцип свободы наследования закрепляет право наследников самостоятельно решать вопрос о принятии наследства или отказе от него, в том числе путем указания другого наследника, в пользу которого он отказывается.

Согласно принципу универсальности наследственного правопреемства наследство переходит от наследодателя непосредственно к наследникам в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. При этом наследники становятся правопреемниками наследодателя в отношении не только вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том числе и обязанностей наследодателя.

Принцип охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и интересами других лиц проявляется в нормах ГК РФ, устанавливающих очередность призвания к наследованию членов семьи наследодателя и других близких ему лиц. При этом учитываются также права и интересы иных заинтересованных лиц (кредиторов умершего, иждивенцев и др.).

Принцип наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя устанавливает обязанность принимать во внимание не только очевидную, но и предполагаемую воля наследодателя.

39.1.3. Наследственные отношения в основном регулируются нормами ГК РФ (раздел V). Наследственно-правовые нормы также содержаться в ряде других нормативных актов, важнейшими среди которых являются Жилищный кодекс РФ (ст.ст. 33, 131), Семейный кодекс РФ (п. 4 ст. 71, п. 3 ст. 74), Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (п.5 ст. 32), Кодекс торгового мореплавания РФ (ст. 70), Основы законодательства о нотариате (глава XI) и т.д. Имеются и подзаконные акты (например, приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»[5], приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. (в ред. 16 февраля 2009 г.) № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»[6] и др.).

Наследственные отношения регулируются международно-правовыми актами. К числу универсальных международных конвенций в области наследования относятся Гаагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы завещательных распоряжений 1961 г., Гаагская конвенция относительно международного управления имуществом умерших лиц 1973 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к вопросам наследования имущества умерших 1989 г. и Вашингтонская конвенция о единой форме международного завещания 1973 г. Но Россия в этих конвенциях не участвует. Поэтому основную роль в этой области призваны играть двусторонние договоры о правовой помощи и консульские конвенции. Так, например, согласно ст. 47 «Завещание» Конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта.[7]

Имеется судебная практика разрешения наследственных споров. К числу важнейших судебных актов следует отнести постановление Пленума ВС РСФСР № 2 от 23 апреля 1991 г. (ред. от 25 октября 1996 г.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»[8], Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» от 30 июня 1994 г.[9], постановление Пленума ВС СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» и т.д.

Характеризуя практику применения наследственного законодательства судами общей юрисдикции, В.А. Белов обратил внимание на следующее примечательное обстоятельство: «Тот факт, что большинство этих актов не обжалуется, из-за чего наследственная практика даже на уровень судов субъектов РФ поднимается относительно нечасто (про ВС РФ нечего и говорить), свидетельствует если и не о безусловной юридической грамотности решений судов первых инстанций, но, по крайней мере, о том, что выносимые ими решения в большинстве своем отвечают представлениям участников наследственных правоотношений о справедливости. Это объясняется, вероятно, наличием весьма богатых традиций применения норм наследственного права, сформировавшихся еще в советское время».[10]

39.1.4. Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатели. К ним относятся (1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, (2) граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми впоследствии, (3) юридические лица, существующие на день открытия наследства и (4) публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации).

Наследодателем, то есть лицом, после смерти которого возникает наследственное правопреемство, может быть только физическое лицо, но, в силу принципа национального режима, все физические лица (граждане РФ, апатриды, бипатриды и иностранцы, постоянно проживающие на территории РФ).

В наследственных отношениях, кроме двух вышеуказанных субъектов, в той или иной мере задействованы и иные субъекты, наделенные правами, установленные ГК РФ или завещанием. Как указывает в связи с этим дореволюционный цивилист С.А. Беляцкин, «из самой сущности посмертного распоряжения как акта свободного волеизъявления относительно принадлежащих завещателю гражданских прав вытекает возможность разнообразных положений субъектов прав по завещанию. В одном случае завещанием создается универсальный носитель прав и обязанностей – наследник; в другом – сингулярный преемник в определенном праве – легатарий; в третьем – субъект особых правомочий и особых обязанностей (для достижения специальных целей) –душеприказчик».[11] Но следует учитывать, что факт перехода наследственного имущества не только к наследникам, но и к иным лицам (например, легатариям-отказополучателям) не означает признания субъектами наследственного правоотношения.

Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ, совершить завещание может только лицо, обладающее дееспособностью в полном объеме.[12] Но наследодателем по закону может быть и недееспособное лицо.

По поводу признания наследодателя субъектом наследственного правоотношения в литературе нет общепринятой точки зрения. Некоторые авторы придерживаются данного мнения.[13] Согласно другой точке зрения, «умерший не является субъектом указанного правоотношения, поскольку применительно к правилам п. 2 ст. 17 ГК РФ его правоспособность прекращается со смертью».[14]

Тем не менее, переход имущества от наследодателя к наследнику производится не только по закону, но и по завещанию. В этом случае завещание – односторонняя сделка – составляется только завещателем. Данная сделка является действительной при соблюдении ряда требований предъявляемых, в том числе, и к завещателю. Поэтому представляется возможным согласиться с утверждением о том, что наследодатель является субъектом наследственного правопреемства, но не субъектом наследственных правоотношений. [15]

39.1.5. Законодатель исключает из числа наследников тех, кто не соответствовал обычным требованиям к взаимоотношениям между будущими субъектами наследственных отношений (недостойные наследники).

Так, согласно ГК РФ, наследниками не могут быть:

(1) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями способствовали призванию самих себя или других лиц к наследованию;

(2) лишенные родительских прав родители, после детей;

(3) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения возложенных на них по закону обязанностей по содержанию наследодателя.

Согласно судебной практике, противоправные действия, способствовавшие призванию к наследованию, должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу и, кроме того, необходимо доказать умышленный характер этих действий.

Следует учитывать, что в том случае, если наследник, признанный судом недостойным, получил определенное имущество из состава наследства, то он должен возвратить его как неосновательно полученное.

Но завещатель имеет право восстановить недостойного наследника. Для этого он должен составить завещания уже после уже после утраты наследником права наследования по закону путем указания в завещании его в качестве наследника. Такой наследник будет призываться к наследованию по завещанию, но к наследованию по закону он допущен не будет. Соответственно, если завещанием не охватывается все имущество наследодателя, то при делении не завещанной части наследственного имущества недостойный наследник не будет участвовать, поэтому она перейдет наследникам по закону.[16]

39.1.6. Наследование производиться, по общему правилу, по завещанию или по закону. Кроме того, основанием наследования могут быть и иные юридические факты, например, подназначение наследника, направленный отказ от наследства и т.д.

Наследованием по закону именуется процедура перехода наследственной массы от наследодателя к наследникам при отсутствии завещания.

При наличии завещания переход наследственной массы осуществляется, как правило, согласно его содержанию. Иное возможно в следующих ситуациях:

- завещание признано недействительным (ст. 1131 ГК РФ);

- наследник отказался от наследства (ст. ст. 1157-1159 ГК РФ);

- наследодатель лишил наследника наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

- среди наследников есть обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ).

В этих случаях наследование производится по закону и при наличии завещания.

39.1.7. В состав наследства, согласно ст. 1112 ГК РФ, входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, наследство представляет собой единый имущественный комплекс, состав которого не имеет четкого определения.

В силу прямого требования Закона, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

39.1.8. ГК РФ содержит специальные нормы о судьбе имущества умершего при отсутствии у него наследников. Согласно п.1. ст. 1151 ГК РФ, в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

Бенефициарами выморочного имущества являются муниципальные образования и Российская Федерация. В собственность муниципальных образований и городов Москва и Санкт-Петербург переходят жилые помещения умершего, все остальное – в собственность Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ, порядок наследования и учета выморочного имущества определяется законом. До принятия закона сохраняют свою силу Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденное постановлением СМ СССР от 29 июня 1984 г. (в ред. от 3 сентября 1990 г.) № 683[17] и инструкцияМинфина СССР от 19 декабря 1984 г. (в ред. от 13 августа 1991 г.) № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»[18].

 

39.2. Наследование по завещанию [19]

39.2.1. Важнейшим принципом наследственного права является принцип свободы завещания. Согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ, завещатель вправе:

1) по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;

2) любым образом определить доли наследников в наследстве;

3) лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

4) включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и будущее.

39.2.2. Принцип свободы завещания имеет установленные законом ограничения. В частности, он не может распорядиться имуществом, изъятым из оборота, правами, неразрывно связанными с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и т.д.), личными неимущественными права и другие нематериальными благами и т.д.

39.2.3. Завещание не должно быть, по общему правилу, условным. Однако есть мнение, что это возможно, если условия ограничиваются определенным сроком, например, о выдаче вклада в банке по достижении наследником определенного возраста.[20] Но согласно действующему законодательству составление завещания с отлагательными или отменительными условиями невозможно. Срок вступления завещания в силу, равно как и срок на принятие наследства, установлен императивно. Таким образом, речь может идти только об условиях, существующих на момент открытия наследства.[21]

39.2.4. Закон устанавливает право свободного выражения воли наследодателя при составлении завещания. Согласно ч.1 ст. 1123 ГК РФ, нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.[22]

В случае нарушения вышеуказанными субъектами данной обязанности наступают установленные законодательством негативные для них последствия (например, компенсация морального вреда).

39.2.5. По общему правилу завещание должно быть оформлено письменно и удостоверено нотариусом. Нотариально удостоверенное завещание должно быть составлено в письменной форме завещателем или записано с его слов (допускается использование технических средств) и удостоверено нотариусом. Подписывается завещание собственноручно наследодателем. В случае болезни, физических недостатков или неграмотности завещателя за него завещание может подписать другой гражданин (именуемый рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса, о чем делается оговорка в завещании.

Если обратившийся для совершения нотариального действия глухой, немой или глухонемой гражданин неграмотен, то при совершении нотариального действия присутствует лицо, которое может объясниться с ним и удостоверить своей подписью, что содержание сделки, заявления или иного документа соответствует воле участвующего в ней неграмотного глухого, немого или глухонемого. Указанное лицо, как правило, представляет документ, подтверждающий, что оно имеет специальные познания по общению с данной категорией граждан.[23]

По желанию завещателя при составлении завещания могут присутствовать свидетели, что также указывается в завещании; нотариус разъясняет завещателю положения об обязательной доле в наследстве.

39.2.6. Приравненными к нотариально удостоверенным признаются завещания:

(1) граждан, находящихся на излечении в лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные директорами и главными врачами этих учреждений;

(2) граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

(3) граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

(4) военнослужащих, гражданских лиц, членов их семей в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, удостоверенные командирами воинских частей;

(5) граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы;

(6) должностные лица местного самоуправления поселений.[24]

39.2.7. Закрытое завещание. Завещатель вправе составить закрытое завещание, содержание которого будет неизвестно другим лицам, в том числе и нотариусу. Оно должно быть написано и подписано завещателем лично и передано нотариусу в закрытом конверте. Нотариус разъясняет наследодателю правила об обязательной доле в наследстве и запечатывает полученный конверт, подписанный двумя свидетелями, в другой и оставляет его у себя на хранение. По представлении свидетельства о смерти завещателя нотариус вскрывает конверт не позднее 15 дней в присутствии свидетелей и наследников, о чем составляется протокол. Подлинник завещания хранится у нотариуса, наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Включение в ГК РФ статьи 1129 ГК РФ «Завещание в чрезвычайных условиях» являются частным случаем реализации принципа свободы завещания. Данная норма предусматривают право гражданина, находящегося в чрезвычайных условиях, составить завещание в упрощенном порядке, то есть в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей.

Под чрезвычайными обстоятельствами в судебной практике принято понимать сложившееся положение, в котором оказался гражданин, в силу чего существует реальная угроза его жизни. При этом у лица по этой причине должна отсутствовать реальная возможность оформления завещания должным образом.

Условием исполнения, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, является подтверждение судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в традиционной форме.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. Своими правами на денежные средства, внесенными во вклад или счет в банке, гражданин может пользоваться путем составления распоряжения на случай смерти. Составляется оно в письменной форме в том филиале банка, где находятся денежные средства, подписывается лично завещателем и удостоверяется служащим банка. Распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания, а денежные средства входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство.

Завещательным распоряжением, составленным завещателем в том или ином банке, может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства, составленное в этом банке ранее.

39.2.10. Отмена (изменение) и недействительность завещания. Завещатель вправе в любой момент отменить или изменить свое завещание без указания каких-либо причин. Отмена (изменение) завещания может быть осуществлена путем совершения нового завещания или распоряжения об отмене завещания. Завещатель вправе при совершении нового завещания полностью или частично отменить (изменить) прежнее. Если в последующем завещании нет прямых указаний об отмене (изменении) прежних завещательных распоряжений, то они отменяются (изменяются) в случае противоречия новым распоряжениям. При недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним.

Завещатель может отменить завещание в любой момент путем составления распоряжения о его отмене. Оно должно быть совершено в той же форме, что и завещание.

Недействительность в завещании отдельных его распоряжений не влечет недействительность остальных распоряжений, если можно предположить, что они были бы включены в завещание вне зависимости от недействительного распоряжения.

Наследники по недействительному завещанию не теряют права наследовать по закону или другому действительному завещанию.

39.2.11. Исполнение завещания. Исполнение завещания включает: (1) обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с волей наследодателя и законом; (2) принятие мер по охране наследства и управлению им в интересах наследников; (3) получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам; (4) исполнение завещательного возложения либо требование от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Исполнителями завещания могут быть наследники по завещанию, если иное не предусмотрено в завещании или душеприказчик.

Душеприказчик должен выразить свое согласие путем собственноручной надписи на завещании, заявления, приложенного к завещанию или заявления, поданного нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства, а также в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступить к исполнению завещания.

Исполнитель имеет право на возмещение расходов, связанных с исполнением завещания, а также на вознаграждение за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.

39.2.12. Завещательный отказ (легат). [25] Завещатель вправе возложить на своих наследников как по завещанию, так и по закону исполнение обязанности имущественного характера за счет наследства в пользу одного или нескольких лиц, которые приобретают право требовать исполнения данной обязанности (например, передача какой-либо вещи или имущественного права, входящих в состав наследства, выполнение работы, оказание услуги и т.д.). Когда содержание завещания исчерпывается завещательным отказом, исполнение его должно производиться наследником по закону.[26]

Отличие завещательного отказа от наследования состоит здесь в том, что отказополучатель не выступает как непосредственный правопреемник умершего гражданина, а оказывается в положении особого рода кредитора наследника (или наследников).[27]

Следует учитывать, что завещательный отказ порождает не наследственное, а обязательственное правоотношение между отказополучателем, который как кредитор приобретает право требовать исполнения, и наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, как должником.[28]

Условия завещательного отказа: (1) он должен быть установлен в самом завещании; (2) содержание завещания может ограничиваться только одним завещательным отказом; (3) предметом завещательного отказа могут быть передача имущества, имущественных прав, выполнение работы, оказание услуг, выплата денежных средств и иные действия; (4) право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет.

Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа, если отказополучатель: (1) отказался от исполнения; (2) не воспользовался своим правом в течение трех лет; (3) умер до открытия или одновременно с наследодателем; (4) лишен права на получение отказа по основаниям признания наследников недостойными.

39.2.13. Завещательное возложение. [29] Завещатель вправе возложить на своих наследников как по завещанию, так и по закону, а также на исполнителя завещания обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, обязанность периодически производить пожертвования в детский дом или иное социальное учреждение, передать личную библиотеку завещателя в одну из общественных библиотек и т.д.). В силу прямого указания об этом в законе, завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (п. 2 ст. 1139 ГК РФ). При этом следует учитывать, что легитимного определения понятия «домашнее животное» не существует. С учетом смысла данной нормы представляется, что ее действие распространяется и на прирученных диких животных.

К завещательным возложениям имущественного характера применяются правила о завещательном отказе. Так как завещательное возложение не предполагает исполнение конкретному лицу, право требовать исполнения возложения принадлежит широкому кругу лиц (исполнитель завещания, любой из наследников, заинтересованные лица).

Завещательные отказы или возложение наследник должен исполнить только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом выплаченных долгов наследодателя и обязательной доли, приходящейся наследнику. Если наследников двое или более, завещательные отказ или возложение исполняется ими соразмерно их доли в наследстве.

39.3. Наследование по закону [30]

39.3.1. Как отмечается в литературе, «наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного распоряжения».[31] Соответственно, оно возможно если (1) нет завещания (п. 2 ст. 1111 ГК РФ), (2) завещание не охватывает всего наследственного имущества (п. 2 ст. 1120 ГК РФ), (3) завещание признано недействительным и нет действительного предшествующего завещания (п. 3 ст. 1130, ст. 1131 ГК РФ), (4) существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149) и (5) имущество умершего считается выморочным (ст. 1151).

При этом следует учитывать относительность содержания данного понятия: «когда мы говорим, что основанием призвания к наследованию является закон, все же надо считать, что действительным основанием призвания к наследованию является не непосредственно сам закон, а некоторые факты, предусмотренные законом: 1) смерть наследодателя, 2) родство наследника с наследодателем, либо 3) усыновление им наследника, 4) состояние наследника в браке с наследодателем и др.».[32]

39.3.2. Действующим в настоящее время законодательством установлены следующие восемь очередей наследников по закону:

А. Наследниками первой очереди по закону являются (1) дети, (2) супруг и (3) родители наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Российский законодатель не признает понятия «незаконнорожденные дети» и поэтому отсутствие регистрации брака между родителями не имеет значение для призвания детей к наследованию. В случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство, согласно ст. 49 СК РФ, может быть установлено в судебном порядке.

Как известно, супруги не являются родственниками. По этой причине долгое время они не призывались к наследованию. Как отмечает в связи с этим Д.И. Мейер, «право вдовы вовсе не имело значения права наследования, а рассматривалось только как предоставление вдове средств к содержанию, несмотря на смерть мужа».[33] В настоящее же время специфика участия пережившего супруга обусловлена тем, что он, если иное не установлено брачным договором[34], имеет право на половину общей совместной собственности. И поэтому, кроме этой доли, супруг, вместе с другими наследниками первой очереди, участвует в разделе половины общей совместной собственности умершего супруга.

Б. Наследниками второй очереди по закону являются (1) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, (2) его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Г. Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя.

Д. Наследниками пятой очереди являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

Е. Наследниками шестой очереди являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Ж. Наследниками седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Данная очередь состоит из субъектов, не являющихся родными наследодателю: пасынок – неродной сын одного из супругов; падчерица – неродная дочь одного из супругов; отчим – это неродной отец, муж матери по отношению к ее детям от предыдущего брака и мачеха – неродная мать, жена отца по отношению к его детям от прежнего брака.

З. Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – граждане, которые не входят в круг наследников предыдущих семи очередей, но ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним.[35]

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

39.3.3. К наследникам по закону относятся также граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в соответствующих статьях ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди, кроме наследников, призываемых по праву представления.

Таким образом, основанием призвания к наследованию, по общему правилу, является родство с наследодателем или иждивенчество.

Обязательная доля в наследстве – часть наследства, составляющая не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону, которую наследует определенный круг лиц независимо от содержания завещания.

Право на обязательную долю имеют (1) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, (2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя, (3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его иждивении не менее 1 года до его смерти.

Право на обязательную долю удовлетворяется, даже если это может привести к уменьшению доли других наследников, вначале из части наследства, оставшейся не завещанной, а при ее недостаточности – из завещанного имущества. При этом в обязательную долю засчитывается все, что такой наследник получает из наследства, в том числе и завещательный отказ.

Размер обязательной доли может быть уменьшен или полностью отказано в удовлетворении, если (1) право на обязательную долю повлечет невозможность передать имущество наследнику по завещанию, (2) наследник обязательной доли при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом, (3) наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания или использовал его в качестве основного источника существования, (4) вопрос решается в судебном порядке.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 744; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.166.98 (0.083 с.)