Понятие исковой давности, правила ее применения 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Понятие исковой давности, правила ее применения



Защита нарушенных прав участников гражданских отношений происходит путем государственно-правового принуждения, применяемого к субъектам, не выполняющим своих юридических обязанностей и нарушающих тем самым права других лиц. Основным средством защиты в этих случаях является иск, предъявляемый лицом, права которого нарушены.

Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено – исковая давность(ст. 195 ГК РФ). Общий срок исковой давности 3 года (ст. 196 ГК РФ). Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон, а основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются ГК РФ и иными законами. Требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности, а исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это значит, что если иск в суде предъявлен после истечения срока исковой давности, но ответчик не потребовал применить срок исковой давности, суд защищает нарушенное право независимо от истечения срока. Если же ответчик потребует применить срок исковой давности, суд обязан удовлетворить его требование. При этом истечение срока является основанием к отказу в иске, если не было обстоятельств, которые могли бы приостановить, прервать или восстановить исковую давность (ст. 199 ГК РФ). Поэтому необходимо всегда своевременно обращаться за судебной защитой нарушенных гражданских прав. Кроме общего срока исковой давности установлены специальные сроки, которые могут быть более длительными (10 лет) или сокращенными (1 год).

Начало течения срока исковой давности устанавливается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 200 ГК РФ). По общему правилу сроки исковой давности текут непрерывно и исчисляются днями, месяцами, годами. Причем следует иметь в виду, что течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Правила окончания течения срока различаются в зависимости от используемой единицы времени. Например, если установлен 3-летний срок исковой давности 1 ноября 2003 г., то он истечет 1 ноября 2006 г. Применительно к отдельным требованиям гражданский закон устанавливает особые правила о начале течения срока давности.

Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. В большинстве случаев исковая давность, начавшись, течет непрерывно. Однако закон учитывает, что в реальной жизни могут возникнуть такие обстоятельства, которые препятствуют или, по крайнем мере, затрудняют управомоченному лицу предъявить иск в пределах давностного срока. Эти обстоятельства носят различный характер и могут служить основанием для приостановления, перерыва или восстановления исковой давности. Сущность приостановления течения исковой давности состоит в том, что время, в течение которого действует обстоятельство, препятствующее защите нарушенного права, не засчитывается в установленный законом срок исковой давности (ст. 202 ГК РФ). К числу оснований, приостанавливающих течение давностного срока, относятся:

непреодолимая сила, т. е. чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство;

нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

установленная на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств (мораторий);

приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Понятиями «непреодолимая сила» или «форс-мажорные обстоятельства» охватываются как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, снежные заносы и т. п.), так и общественные явления (беспорядки, гражданские войны, забастовки и т. п.), которые нарушают нормальную работу транспорта, связи, судов и иных органов и тем самым препятствуют своевременному предъявлению иска. Чтобы то или иное событие могло квалифицироваться как непреодолимая сила, оно должно характеризоваться прежде всего чрезвычайностью, т. е. быть необычным, выпадающим из нормального хода развития и, как правило, непредвиденным явлением. Кроме того, оно должно быть объективно непредотвратимым с помощью наличных при данных условиях технических и иных средств. Последнее обстоятельство свидетельствует об относительности понятия «непреодолимая сила», поскольку то, что нельзя предотвратить при одних условиях места и времени, может быть предотвращено при иных условиях. Поэтому оценка тех или иных событий в качестве непреодолимой силы должна опираться на конкретные жизненные обстоятельства.

Нахождение истца или ответчика в вооруженных силах, переведенных на военное положение, само по себе не исключает предъявление иска, но делает это крайне затруднительным, в силу чего также учитывается законом в качестве приостанавливающего исковую давность обстоятельства. Однако давностный срок не приостанавливается в связи с простым призывом гражданина на службу в вооруженные силы или на военные сборы.

Мораторий как основание приостановления исковой давности отличается от непреодолимой силы тем, что создает не фактические, а юридические препятствия для предъявления иска. В данном случае компетентный государственный орган в лице Правительства РФ сдвигает срок исполнения обязательств и тем самым замораживает на определенный период существующие права требования на принудительное исполнение обязательства должниками. Мораторий может относиться ко всем обязательствам (общий мораторий) или распространяться лишь на отдельные их виды (частный мораторий). Объявление моратория, который на практике применяется весьма редко, вызывается, как правило, чрезвычайными обстоятельствами — военными действиями, экономическими реформами и т. п. К мораторию близко примыкает приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение. Решение об этом может быть принято компетентным государственным органом, который, не отменяя нормативный акт, блокирует его действие на период существования определенных, как правило, чрезвычайных обстоятельств.

Рассмотренные обстоятельства приостанавливают исковую давность лишь том случае, если они возникли или продолжали существовать, в последние 6 месяцев срока давности, а применительно к сокращенным срокам — в течение всего срока давности, если этот срок равен 6 месяцам или менее. Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до наступления обстоятельства, по основанием перерыва, в давностный срок не засчитывается и он начинает течь заново (ст. 203 ГК РФ). Если приостановление исковой давности вызывается, как правило, не зависящими от воли заинтересованных лиц событиями длящегося характера, то перерыв исковой давности закон связывает с волевыми однократными действиями истца или ответчика. Течение исковой давности прерывается: 1) предъявлением иска в установленном законом порядке; 2) совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Первое из этих обстоятельств охватывает собой лишь такое обращение в суд, арбитражный или третейский суд, которое сделано в полном соответствии с требованиями материального и процессуального законов. Это, в частности, означает обязательное соблюдение истцом правил о подведомственности спора, принятие им необходимых мер к его досудебному урегулированию, предъявление иска дееспособным лицом и т. д. Иск, предъявленный с нарушением любого из этих и иных установленных законом требований, не принимается судом к производству либо оставляется судом без рассмотрения и не прерывает исковую давность. Иногда, однако, иск, предъявляемый по всем правилам, оказывается нерассмотренным по существу, например ввиду появления обстоятельств, приостанавливающих производство по делу. Так, суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство, пребывания ответчика в действующей части вооруженных сил и т. д. Во всех случаях приостановления производства по делу исковая давность прерывается в момент предъявления иска и начинает течь заново. Признание долга как обстоятельство, прерывающее исковую давность, может выражаться в любых действиях должника, подтверждающих наличие долга или иной обязанности. Такими действиями могут быть, в частности, просьба об отсрочке исполнения, частичная уплата долга или процентов по нему и т. п. Действия, свидетельствующие о признании долга, должник может совершить по отношению как к кредитору, так и к третьим лицам. Обстоятельства, прерывающие исковую давность, носят исчерпывающий характер и не дополняются какими-либо специальными правами закона.

Наряду с приостановлением и перерывом исковая давность может быть восстановлена судом, если причины ее пропуска будут признаны уважительными.

Восстановление исковой давности рассматривается законом как исключительная мера, которая может применяться лишь при наличии ряда обстоятельств (ст. 205 ГК РФ). Во-первых, причина пропуска исковой давности может быть признана судом уважительной только тогда, когда она связана с личностью истца, в частности его тяжелой болезнью, беспомощным состоянием и т. п. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во внимание не принимаются. Во-вторых, вопрос о восстановлении исковой давности может ставиться лишь пострадавшим гражданином. Просьбы юридических лиц и граждан-предпринимателей о восстановлении давностного срока удовлетворяться не могут. В-третьих, причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее — в течение срока давности

Требования, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ)

Исковая давность не распространяется:

а) на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

б) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска;

в) требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;

г) другие требования в случаях, установленных законом.

 

12.Представительство и доверенность. Понятие и виды.
Понятие и виды представительства

Представительством называется совершение одним лицом (представляемым) в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделок и иных юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности (ст. 182 ГК РФ). Сторонами представительства являются представляемый (в качестве которого могут выступать любые физические лица, в том числе недееспособные и ограничённо дееспособные и любые другие субъекты гражданского права) и представители, в качестве которых могут выступать граждане и юридические лица. По общему правилу граждане для того, чтобы выступать в качестве представителей, должны обладать дееспособностью. Представитель не может совершать сделки в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого является, за исключением случаев коммерческого представительства.

Различают следующие виды оснований представительства: волеизъявление самого представляемого, указание закона, акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления. Соответственно с этим выделяют добровольное и обязательное представительство.

Добровольное представительство – представительство на основании договора с выдачей доверенности. Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство, когда представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представляющее предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (ст. 184 ГК РФ). Обязательное представительство устанавливается прямым указанием закона либо административным актом. Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей. Опекуны являются представителями своих подопечных одновременно в силу закона и административного акта (назначения опекуном органом опеки и попечительства). Представитель не может совершать сделки, которые по характеру могут совершаться только лично (составление завещания).

Понятие и виды доверенности

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. объекты (ст. 185 ГК РФ). Есть действия, которые гражданин не может поручить представителю даже на основании правильно оформленной доверенности на совершение таких действий, они могут быть выполнены им только лично (личные действия), например: оформление завещания, заключение или расторжение брака и др. Юридическое лицо действует строго в рамках прав и обязанностей, предусмотренных для него в учредительных документах, и только в определенной сфере деятельности. Следовательно, представителю может быть доверено совершение таких действий, которые вытекают из предмета деятельности предприятия, установленного в его учредительных документах, и для достижения целей, ради которых оно создано.

Доверенность действительна только при соблюдении требований закона, оформленная надлежащим образом. Доверенность от имени гражданина на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. Для оформления такой доверенности гражданин обязательно лично обращается к любому нотариусу, предъявив паспорт или удостоверение личности. Иностранец обязан также представить визу. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенность на получение вознаграждения за авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денег и посылок, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Виды доверенностей. Разовая доверенность предназначена для совершения строго определенной сделки или иного действия, в то время как специальная - для совершения в течение определенного времени однородных действий (например, на получение вклада в банке, зарплаты или пенсии). Генеральная (общая) доверенность дает право в течение определенного времени совершать самые разные действия (например, доверенность на управление имуществом), она должна быть оформлена в нотариальном порядке.

Доверенность может быть оформлена на одно лицо или на нескольких, в случае когда доверитель поручает нескольким представителям совершение действий от своего имени.

Срок действия доверенности 3 года с момента выдачи (ст. 186 ГК РФ). В случае, если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. Без даты выдачи доверенность недействительна. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Доверенность – юридический документ, в котором предусмотрены определенные реквизиты. В начале указываются место и дата совершения. В доверенности указываются фамилии, имена, отчества, места жительства, а в некоторых случаях паспортные данные представляемого представителя. Для юридических лиц – их организационно-правовая форма, наименование, а также фамилия, имя, отчество руководителя и документ, на основания которого он действует от имени предприятия. В доверенности должны быть четко и предельно ясно указаны полномочия, передаваемые представителю. Доверенность подписывается гражданином, а дальше следует удостоверяющая надпись и подпись нотариуса с приложением оттиска печати. Доверенность от юридического лица подписывается руководителем (возможно и заместителем, если это предусмотрено учредительными документами) и скрепляется печатью предприятия. Если юридическое лицо управляется выборным коллегиальным органом, от руководителя этого органа должен быть представлен документ об избрании должностных лиц и их полномочиях.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать действия, на которые оно уполномочено. Однако в тексте доверенности может быть оговорено право представителя на передоверие своих полномочий третьему лицу. Иногда представитель вынужден пойти на передоверие в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя.

 

13.Сделки. Понятие, виды. Недействительные сделки (понятие, виды).
Понятие и виды сделок

Сделки относятся к самым распространенным юридическим фактам. Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление или изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Сделки — это всегда активные волевые действия граждан и юридических лиц в целях достижения определенного правового результата. Сделками признаются только правомерные, т. е. законные действия.

Основные виды сделок:

· По числу участников сделки бывают двух- или многосторонние (договоры) и односторонние (ст. 155 ГК РФ)

Односторонней является сделка, для совершения которой необходимо и достаточно выражения воли одного субъекта. К односторонним сделкам относятся, например, завещание, доверенность. При этом следует обратить внимание на то, что односторонняя сделка создает обязанности лишь для лица, ее совершившего. Для других лиц она может создавать обязанности только в случаях, установленных в законе либо в соглашении совершившего сделку с этими лицами. Так, завещание, являясь односторонней сделкой, совершенной по воле наследодателя, не порождает обязанности будущего наследника принять наследство — он вправе от него отказаться. Аналогичная ситуация с доверенностью. Двух- или многосторонние сделки — это договорные. Для их заключения должна быть согласованная воля участников, достижение соглашения двух или более лиц. Договор, по которому одна из сторон должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору, называется возмездным. Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, носящего имущественный характер – то такой договор является безвозмездным.

· По форме сделки могут совершаться устно, в простой письменной форме, в нотариальной форме (ст. 158 ГК РФ).

Некоторые сделки требуют государственной регистрации (например, сделки с недвижимым имуществом и некоторыми видами движимого имущества). В простой письменной форме должны заключаться следующие сделки: 1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки (например, соглашение о неустойке, залоге, задатке, договор банковской гарантии, банковского счета, договор ренты и т. д.) (ст. 161 ГК РФ).

При несоблюдении простой письменной формы сделки стороны лишаются права при наличии спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишаются права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки. Нотариальное удостоверение сделок является обязательным в случаях, указанных в законе; либо в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. Эти сделки осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (ст.162 ГК).

· По моменту возникновения сделок бывают реальными и консенсуальными.

Консенсуальными признаются те сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения об их совершении. Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников и называются реальными, т. к. права и обязанности сторон не могут возникнуть до момента передачи вещи (например, рента, заем, хранение).

Недействительные сделки

Понятие недействительной сделки. Особую значимость имеет вопрос об условиях действительности сделок. Действительной признается сделка, которая порождает те юридические последствия, на достижение которых она была направлена.

Условиями действительности любой сделки являются следующие (ст. 168 – 179 ГК РФ).

1) сделка не должна противоречить законодательству;

2) сделка должна быть совершена дееспособными лицами (физическими или юридическими) в рамках их правоспособности/дееспособности;

3) воля, выраженная в сделке (внешняя воля или волеизъявление), должна соответствовать внутренней (истинной, подлинной) воле субъекта;

4) сделка должна быть совершена в установленной законом форме.

Недействительными признаются сделки, которые не имеют юридической силы.

Виды недействительной сделки. Они бывают оспоримыми и ничтожными (ст. 166 ГК РФ).

Оспоримой называется сделка, которая признается недействительной только по решению суда, при предъявлении в суд иска участником сделки, заинтересованными лицами, контролирующими органами и прокуратурой. К оспоримым сделкам относятся:

· сделки, совершенные юридическими лицами и выходящие за пределы правоспособности этих лиц;

· сделки, совершенные лицом или органом с ограниченными полномочиями;

· сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет;

· сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

· сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими, т. е. с пороком правосубъектности;

· сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение;

· сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств – т. е. с пороком воли.

Ничтожными или абсолютно недействительными являются сделки, которые недействительны уже в момент их совершения в силу закона, и поэтому судебного решения о признании их недействительными не требуется.

К ничтожным сделкам относятся:

· сделки, не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов;

· сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности;

· мнимые и притворные сделки;

· сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным, и сделка, совершенная малолетним;

· сделка, совершенная с несоблюдением установленной законом или соглашением сторон обязательной формы сделки в тех случаях, когда несоблюдение формы влечет недействительность сделки.

Последствия признания сделки недействительной

сделки: она не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Для восстановления нарушенного права применяется судебная защита путем предъявления иска в определенные сроки в зависимости от вида недействительной сделки (ст. 181 ГК РФ):

1. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 3 лет[3] со дня, когда началось ее исполнение.

2. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение 1 года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

(для специальности АУ)- дополнительно

В современных условиях доктринальная наука становит вопрос о практически важной ситуации: прекращается ли доверенность в случае реорганизации юридического лица. Есть основания полагать, что необходимо дифференцированно подходить к решению данного вопроса в зависимости от вида реорганизации.

Проект Концепции предусматривает, используя зарубежный опыт (§ 117 Положения о несостоятельности Германии), необходимость дополнительно включения в перечень оснований прекращения доверенности признание представляемого банкротом. Российская судебная практика столкнулась с этой проблемой, но не смогла ее решить ввиду отсутствия регулирования в законе (см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 64). Такой способ как отзыв доверенности конкурсным управляющим, предложенный в указанном информационном письме, сталкивается с той проблемой, что часто конкурсный управляющий не знает, кому была выдана доверенность (и, следовательно, не может ее отменить, т.к. об отмене надо известить представителя). Как указывают авторы проекта Концепции при этом аналогичное основание для прекращения доверенности должно быть предусмотрено и в отношении представителя, поскольку сохранение у него полномочий после введения в отношении него процедуры конкурсного производства нельзя признать приемлемым. В конкурсном производстве банкрот утрачивает право совершать сделки даже к собственной выгоде (этим правом наделяется конкурсный управляющий), тем более неоправданным было бы допущение его действий в интересах представляемого.

В современных условиях практически значимыми вопросом являются следующие виды решений:

1) решения коллегиальных органов управления юридического лица (собраний участников, советов директоров и др.; ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью и т.п.);

2) решения собраний кредиторов при банкротстве (ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);

3) решения собственников общего имущества в многоквартирном доме (Жилищный кодекс РФ);

4) решения участников общей долевой собственности на земельные паи (ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

В настоящее время наиболее практически значимым следует уделить внимание вопросу о решениях собраний, так как юридическая доктрина о решениях собраний развивается неравномерно.

Правовая природа акта голосования на собрании вызывает сложности в отечественной доктрине и судебной практике. С точки зрения юридической техники, это возможно только при квалификации голосования как сделки.

Способ оформления принятого решения как правило специально не регулируется отечественным законодательством. Обязательное нотариальное удостоверение протокола, известное зарубежному законодательству, в России не используется.

Проект Концепции отмечает, что в ГК РФ целесообразно выделить такое специальное основание недействительности решения собрания как нарушение принципа равного отношения к участникам собрания при прочих равных условиях.

В качестве основания для признания решения собрания недействительным могут выступать пороки воли или волеизъявления отдельного участника, допущенные при голосовании. Прежде всего, речь идет о случаях насилия или угроз, обмане и заблуждении, имеющем существенное значение. Кроме того, голосование отдельного лица может быть недействительно, если оно действовало без полномочий или с выходом за их предел

Способ оформления принятого решения, как правило, специально не регулируется отечественным законодательством. Обязательное нотариальное удостоверение протокола, известное зарубежному законодательству, в России не используется.

Удостоверение протокола общего собрания нотариусом может преследовать несколько целей: предупредительная цель

консультативная цель

доказательственная цель

Удостоверение протокола должно в первую очередь исключать возможность их фальсификации и оформления «задним числом», а также исключать риск обжалования решений на основании счетных ошибок при определении кворума и итогов голосования. Нотариус, осуществляя ведение протокола, должен тем самым гарантировать его формальное соответствие нормативным требованиям и одновременно выражать собственное мнение (заключение) о проведенном собрании.

Наличие соответствующего удостоверения протокола собрания, обладающего доказательственным значением, позволит освободить судебные органы от соответствующих обязанностей по установлению фактических обстоятельств дела: в части проверки наличия кворума и факта принятия решения, соответствия протокола бюллетеням и пр., которые они в настоящее время осуществляют.

Поскольку решение направлено на урегулирование какого-то отдельного вопроса (вопроса повестки дня), на одном собрании могут приниматься несколько решений. Независимо от степени взаимосвязи этих решений друг с другом в качестве общего правила, относящегося ко всем решениям, следует предусмотреть раздельность их принятия. В частности, голосование по кандидатурам в органы управления юридического лица не может осуществляться списком, а происходит по каждому отдельному кандидату. Исключение из этого правила может быть прямо предусмотрено в законе (например, кумулятивное голосование за избрание членов совета директоров в акционерном обществе) или установлено непосредственно на собрании, если с этим согласны все его участники. Цель такого регулирования – защита от злоупотреблений со стороны большинства участников принятия решения по отношению к меньшинству. Для решений собраний, исходя из их природы, не может применяться принцип единогласия при принятии решения. Этот принцип в виде исключения может быть сохранен только для решения наиболее важных моментов, затрагивающих каждого участника. Во всех остальных случаях решение должно приниматься большинством голосов при гарантированных правах меньшинства. Действующему законодательству не известно деление решений на оспоримые и ничтожные. Однако такое деление принято за рубежом (Германия, Франция) и по существу воспринято отечественной судебной практикой (ничтожные решения называются в ней «не имеющими юридической силы»). Как и ничтожные сделки, решение, при принятии которого допущены особо грубые нарушения, не имеет юридической силы с самого начала, независимо от его признания таковым в судебном порядке.

Основания ничтожности решений собраний за рубежом предусматривает несколько групп:

а) принятие решения собранием, которое проведено с существенными нарушениями;

б) нарушение решением по своему содержанию правил, служащих исключительно или преимущественно для защиты кредиторов общества или публичных интересов;

в) противоречие содержания решения основам правопорядка или нравственности.

 

14.. Определение, содержание и виды права собственности

Понятие права собственности, содержание
и виды права собственности

Собственность является одновременно экономической и правовой категорией. Собственность как экономическая категория – это общественные отношения, складывающиеся между людьми по поводу обладания средствами производства и предметами потребления. Будучи урегулированы правовыми нормами, т. е. представлены в виде юридических прав и обязанностей участников этих отношений, экономические отношения собственности приобретают характер правовых отношений, выступая как право собственности.

Право собственности, как правило, является вещным правом, т. е. его объектами в большинстве случаев выступают вещи, имущество. Однако наряду с вещами в соответствии со ст. 44 Конституции РФ граждане и юридические лица могут обладать объектами интеллектуальной собственности, каковыми могут быть открытия, изобретения, результаты литературного, художественного, научного творчества и т. д. В понятие "интеллектуальной собственности" входят: авторское право и смежные права, а также промышленные права (права на товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы и некоторые другие объекты). Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. "Интеллектуальная собственность охраняется законом", роль и значение интеллектуальной собственности, в том числе авторского права и смежных прав, патентного права неизменно возрастают в современном мире.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 1456; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.119.111.9 (0.067 с.)