Предмет, цель и задачи дипломной работы 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет, цель и задачи дипломной работы



Содержание

 

Введение

Глава I. Общие положения о наследовании

§ 1. Понятие и содержание процесса наследования

§ 2. Основания наследования

§ 3. Время и место открытия наследства

Глава II. Принятие наследства

§ 1. Понятие и содержание принятия наследства

§ 2. Способы принятия наследства

§ 3. Сроки принятия наследства

§ 4. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия)

§ 5. Порядок принятия наследства

Глава III. Отказ от наследства

§ 1. Понятие и содержание отказа от наследства

§ 2. Способы отказа от наследства

§ 3. Ограничения права отказа от наследства

§ 4. Порядок совершения отказа от наследства

Заключение

Библиография


Введение

Актуальность работы

В ст.8 Конституции Российской Федерации написано, что "в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности". А в п.1 ст.35 Конституции Российской Федерации сказано, что "Право частной собственности охраняется законом".

Каждый гражданин в Российской Федерации имеет право на передачу нажитого имущества в наследство своим детям. Но многие не имеют ни малейшего представления о том, какими правами и обязанностями они обладают при передаче в наследство своего имущества.

В Российской Федерации с 1 марта 2002 года начала действовать часть третья ГК РФ, раздел V (далее по тексту "ГК РФ"),  в котором обозначены все аспекты правового регулирования наследственных отношений. Большое внимание в ней уделено наследованию по завещанию, как одному из главных механизмов по обеспечению права наследования, гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции РФ.

Со времени восстановления в России права на частную собственность, а также возможности распоряжаться своей собственность по своему усмотрению наследование по завещанию стало одним из самых главных элементов гражданской правоспособности. С каждым днем все больше людей стараются использовать свое законное право на передачу имущества в наследство по завещанию. И не только для того чтобы решить что же произойдет с их собственностью, но и для того чтобы избавить своих близких от возможных конфликтов и споров какое из имущества после смерти наследодателя достанется тому или иному наследнику (например доля квартиры и т.д.).

С каждым годом все больше людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, а также интересуется различными вопросами, связанными с наследством. В таких ситуациях перед работниками нотариальных и судебных органов, очень часто встает задача объяснения гражданам их наследственных прав и обязанностей, которая предполагает затрагивание не только практических, но и теоретических аспектов правового регулирования наследственных отношений.

Тем не менее, сказать, что обновлённые нормы наследственного законодательства полностью реализуются нельзя, это следует как минимум из трех причин:

-  Во-первых, недостаточная осведомленность граждан о своих завещательных правах и обязанностях;

-  Во-вторых, правила, которые заложены в части третьей ГК РФ, очень часто исполняются не в полной мере субъектами, на которых эта обязанность возложена законом. Очень часто не в полной мере выявляются истинные намерения гражданина в момент совершения нотариальных действий связанных с составление завещания. В тоже время если бы нотариус в срок и четко исполнил свои обязанности, то во многих случаях это позволило бы предотвратить судебные выяснения отношений между наследниками завещателя.

-  В-третьих, многие из постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР по решению наследственных вопросов, а также рекомендации по совершению различных видов нотариальных действий были изданы еще во времена наследственного законодательства РСФСР. Соответственно эти документы уже устарели и не отвечают на многие современные вопросы касающиеся наследственного права. Например, определение количества наследников в завещании, установление границ между полномочиями исполнителя завещания и нотариуса, установление мер гражданско-правовой ответственности свидетеля, присутствующего при удостоверении завещания, проблемы выявления истинной воли завещателя и т.д.

Следствием вышеуказанных причин является увеличение судебных споров вокруг оставленных завещаний.

Защита интересов каждой из сторон в процессе наследования и объясняет актуальность выбранной мной темы для дипломной работы.

Глава I. Общие положения о наследовании

§ 1. Понятие и содержание процесса наследования

 

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле.

Принимая во внимание правовую природу норм о наследовании, а именно их неоспоримо существенную роль в защите прав и законных интересов граждан и организаций, необходимо определить понятие наследования.

Основной закон - Конституция Российской Федерации 1993 года в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч.4 ст.35 Конституции Российской Федерации), что не позволяет, в свою очередь, создать полную картину, определяющую суть данного правового института. Следует отметить, нормы Конституции закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования.

Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст.3 ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

В связи с введением в действие части третьей ГК РФ, с 1 марта 2002 года порядок наследования определяется разделом VII "Наследственное право".

Современное определение "наследования" дается в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты.

Наследование представляет собой основанный на правопреемстве способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, следует отметить, что наследование - это, в первую очередь, совершение определенного ряда процессуальных и процедурных действий по оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них. Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух составляющих: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства.

Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути - одна из сторон собственности. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия "наследство" необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения:

в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель;

в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами;

в силу прямого указания закона в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством.

В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства: сингулярное и универсальное правопреемство. При сингулярном правопреемстве правопреемник заменяет место правообладателя в одном или нескольких правоотношениях. При универсальном правопреемстве, являющимся одним из основных принципов наследственного права - замена стороны происходит во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности правообладателя. Необходимо отметить, что при правопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника.

Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя.

В то же время указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, к которым его имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону к наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от наследства в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависит от обстоятельств, ему неподвластных, хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжает действовать.

Основания наследования

 

Согласно ст. 1111 <http://kodeks.monp.ru/law?d&nd=901799839&prevDoc=901931791&mark=15N7O73278LS4R1QMQFS7139CS272IB2S1D0K8JLTT00003C809O4EOM> ГК РФ, наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону. Это положение не следует понимать в том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такой юридический факт, как наличие завещания, в то время как наследование по закону осуществляется непосредственно из закона. В любом случае, для того, чтобы наследования могло быть осуществлено необходимо наступление такого юридического факта, как открытие наследства - смерть наследодателя. При этом, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очереди наследников по закону, которая призывается к наследованию.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. При определении лиц, относящихся к детям, супругу, родителям умершего, а также к ребенку умершего, родившемуся после его смерти, надлежит руководствоваться нормами семейного законодательства.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

В ст.1144 ГК РФ закреплены наследники по закону третьей очереди. К наследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя.

В п.1 ст.1145 ГК РФ законодатель устанавливает императив. Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди.

В зависимости от степени родства определены не только наследники четвертой степени, но также пятой и шестой очереди. Это двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя.

Если нет наследников предшествующих очередей, т.е. с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет.

Если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к его потомкам в случаях, предусмотренных п.2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144 ГК РФ. Иными словами, наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она делится между ними поровну.

Нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях, предусмотренных ст.1148 ГК РФ, разделены на две группы.

К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст.1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

Таким образом, следует отметить, что как для наследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целый ряд юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по которому он бы быть призван к наследованию, если бы весь этот набор был налицо.

Необходимо отметить, что в части третьей ГК <http://kodeks.monp.ru/law?d&nd=901799839&prevDoc=901931791> РФ основания наследования не претерпели изменений, по сравнению с ранее действовавшим порядком, однако были введены нормы о новых очередях наследников по закону, претерпели дополнительную регламентацию вопросы принятия и отказа от наследства. Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором - наследование по завещанию (см. ч.1 ст.527 ГК 1964 г.), то ныне в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования, которые в наследственном праве получают развитие и конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимает наследование по завещанию и второе - наследование по закону. Это не просто техническая замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского законодательства.

Допустимо сделать вывод о том, что по действующему законодательству завещанию отдано приоритетное значение и наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом.

Завещание представляет собой акт распоряжения имуществом на случай смерти.

Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.

Завещание - это односторонняя сделка, поскольку она совершается действием одного лица. Завещание - это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателем только лично, причем это правило не допускает никаких изъятий. Совершение завещания через представителя, ни при каких обстоятельствах не допускается.

Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент его совершения обладает полной дееспособностью. Это гражданин, который достиг требуемого законом возраста и к моменту совершения завещания не признан недееспособным или ограниченно дееспособным.

Завещание создает права и обязанности только после открытия наследства. Необходимо помнить, что совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых так или иначе завещанием могут быть затронуты. Именно поэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Завещание относится к распорядительным сделкам сугубо личного характера. Именно поэтому совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается. В завещании может и должна быть выражена воля только одного лица, желающего распорядиться имуществом на случай смерти. Если же граждане после смерти каждого из них хотят оставить имущество друг другу или третьим лицам, то это может быть сделано лишь в раздельно совершенных завещаниях.

Способы принятия наследства

 

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п.1 ст.1153 ГК РФ).

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (п.2 ст.1153 ГК РФ), следует понимать любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению и т.д. наследственным имуществом, направленные на:

вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества;

оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства,

поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии;

уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей;

взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма и т.п.

Необходимо обратить внимание на то, что какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. При этом следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены строго до истечения срока, установленного для принятия наследства, никак не после него. Например, завещанным домом наследник может свободно пользоваться и даже передавать его по наследству, не оформив документально переход права собственности от наследодателя, если в первые шесть месяцев после смерти наследодателя он уплатил налог на землю, имущество или произвел платежи за электричество, за газ, или вселился в указанное строение, или остался проживать в нем и т.д. Ничто в данном случае не затрагивает прав и интересов гражданина как наследника. Однако следует отметить, что совершить какую-либо сделку в отношении такого неоформленного имущества наследник не сможет. Необходимо будет сначала в судебном порядке подтвердить факт принятия наследства <http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uppYE7qzsrMr-p4OGl4tXz-XJhQt6mt46f3mWLRw0DZ7A3yPjyzDxSkrgN4E8SqaVra8eOndd7GdHEBlF-gDzOkkYyyVWjxuNT8aEmz4m5giU7n32CUbP*BYqiOujf57mnujAzkMr7nDUbRYefhtHRyI-sXkp6-RtfHrUc9lVYnj2xjeSOiWHkhp5n03jlhzwRnk9prORFQ8nI7ZtY08PoY4B*G*tZSgJu8DsU52yATXCgwfCKNLqGrknhAC8RdulefWot*kYfPfu3rmsII1io0xGnt8jfApj5GemNTywidRggMdMeBVnNbVUD5hv7GKedFgYbCZPdiE4qaqvQfxG*jXY5csc1waE151S5hqAxhPLxjKMnjwQVJAAIccfjh5JEstoQ>, переход права собственности на завещанное, если потребуется (в отношении недвижимости и транспортных средств) зарегистрировать полученное право и только потом уже распоряжаться имуществом.

Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом является справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства, справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги, справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом, а также другие документы, свидетельствующие о фактическом вступлении наследника во владение имуществом наследодателя.

Однако существует и обратная ситуация. Для раскрытия правовой природы института фактического принятия наследства следует привести следующую ситуацию. Так, например, наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя.

Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке.

Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему собственному имуществу и, скорее всего, элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права.

Следует учитывать, что законодательство (п.2 ст.1153 ГК РФ) допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу.

Вместе с тем в случаях, когда наследник вступил в фактическое обладание наследственным имуществом и при этом не заявляет об обратном, принятие им наследства действительно презюмируется. Оставление его доли в наследстве открытой не просто правомерно, но необходимо. Другие наследники, не согласные с таким положением, вправе обратиться в суд и доказывать, что наследство таким наследником фактически принято не было. При этом на них лежит обязанность представления соответствующих доказательств.

Иногда нотариусы на практике испытывают затруднения при установлении факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник состоял на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом помещении, являющемся предметом наследования, но при этом фактически не проживал по месту регистрации.

Например, к моменту открытия наследства наследник был осужден и по приговору суда отбывал наказание в местах лишения свободы. В соответствии с нормами жилищного законодательства гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы, не утрачивает права пользования жилым помещением, в котором он проживал до ареста (ст.71 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Однако в аспекте наследственных правоотношений данный случай не должен вызывать каких-либо сомнений. Принято полагать, что наследник, состоящий на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем, считается принявшим наследство. При этом нотариусы исходят из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает факт его проживания, а, следовательно, и вступления в обладание наследственным имуществом.

В целях раскрытия института фактического принятия наследства, представляется необходимым, проанализировать вопрос о том, может ли наследник, являющийся участником долевой собственности совместно с наследодателем, но не зарегистрированный и не проживавший с наследодателем на день смерти, считаться фактически принявшим наследство? Указанная ситуация является неоднозначной в своем разрешении с точки зрения нотариальной практики.

Анализируя содержание статьи 1153 ГК РФ, допустимо сделать вывод о том, что под фактическим принятием наследства понимаются действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению, распоряжению именно наследственным имуществом, а не своим собственным. В рассматриваемом примере, являясь участником долевой собственности, допустимо предположить, что наследник может и не совершать указанных выше действий.

При этом гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего перечня действий, направленных на фактическое принятие наследства. С учетом вышесказанного, представляется сделать вывод о том, что в рассматриваемом случае факт принятия наследства допустимо доказать исключительно с помощью способов, описанных выше, а именно представления документального подтверждения факта совершения наследником действий, направленных на принятие имущества наследодателя.

Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному. В приведенных ситуациях, полагаем, наследник не вступил в фактическое обладание наследственным имуществом, поэтому он может принять наследство только формальным способом: путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим наследство такой наследник считаться не может. Следует обратить внимание, что расширительное толкование норм о фактическом принятии наследства крайне опасно с позиции возложенных на нотариат функций, а именно защиты прав и интересов граждан и организаций в целом.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст.1153 ГК РФ, но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - "ГПК РФ").

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным главой 28 ГПК РФ.

Фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (часть первая п.2 ст.1152 ГК РФ, см. также: п.7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года).

Организационно-технические вопросы заявительного порядка решаются законодательством о нотариате. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и подается нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата открытия наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъявление заявителя о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство.

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства должна быть нотариально засвидетельствована (или другим уполномоченным совершать нотариальные действия должностным лицом согласно п.7 ст.1125 ГК РФ), за исключением случаев, когда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа

К нотариально засвидетельствованным приравниваются (п.1 ст.1153, п.2 ст.185.1 ГК РФ):

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставляют все документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению прилагается копия свидетельства о смерти. Однако на практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство с указанием наследственного имущества, его описанием и оценкой, а также с указанием других наследников. Поскольку в этом заявлении выражено желание быть наследником, нотариусу не нужно требовать отдельного заявления о принятии наследства.

При подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или брака. И наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с другими юридическими фактами (родства, иждивения).

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенность для принятия наследства законным представителем. На практике самым распространенным способом принятия наследства является фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом. Фактическое принятие наследства доказывается документально (например, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в судебном порядке.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге учета наследственных дел.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.138.102.178 (0.062 с.)