Права, смежные с авторскими. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права, смежные с авторскими.



2.2.1. Определение. Словосочетание «смежные права» чаще всего употребляется в правовых системах стран Европы (Германии, Австрии, Испании и др.). В Российской Федерации это словосочетание появилось в Основах гражданского законодательства в 1991 году. В статье 1303 ГК РФ правами, смежными с авторскими (смежными правами) называются интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние. К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, относятся также личные неимущественные права.

2.2.2. Объекты смежных прав. Объектами смежных прав являются:

- исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров- постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

- фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

- сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

- базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Знак правовой охраны объектов смежных прав – латинская буква «R» в окружности.

2.2.3. Субъекты смежных прав. Из приведенного выше материала видно, что субъектами смежных прав являются исполнители произведений (музыканты, певцы, пародисты, актеры, танцоры и др.) производители фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания, изготовители баз данных и публикаторы. Права субъектов прав, смежных с авторскими уже прав субъектов авторского права, хотя по своей правовой природе они похожи друг на друга, но имеют самостоятельное значение.

2.3. Формы, средства и способы защиты авторских прав. Необходимым условием успешного развития науки, литературы и искусства является не только признание за авторами и их правомерными пользователями их объективных и субъективных гражданских прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой защитой. В случае необходимости правовая защита дополняется техническими средствами защиты. Статья 1299 ГК РФ гласит, что техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения.

ГК РФ запрещает прямое или косвенное преодоление таких средств защиты. Пункт 2 статьи 1299 ГК РФ устанавливает, что в отношении произведения не допускается:

- осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав;

- изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действтвий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надежную защиту указанных прав.

Наиболее часто применяют технические средства защиты программных продуктов. Для их технической защиты применяют коды, пароли, средства персонального распознавания и другие. Но технические средства неспособны в полной мере защитить произведения от копирования или использования в другой форме. Поэтому основной формой защиты результатов интеллектуальной деятельности остается правовая защита. Формы могут быть судебными и несудебными. Судебная форма представляет собой защиту в различных судах. Несудебная форма осуществляется в форме самозащиты и в административно-правовом порядке. Основным средством судебной защиты авторских прав является подача иска в суд общей юрисдикции (для физических лиц) или арбитражный суд (для юридических лиц).

Кроме подачи иска в суд общей юрисдикции или арбитражный суд право на защиту авторских прав может быть реализовано путем обращения в Конституционный Суд РФ.

В соответствии с п.2 ст. 11 ГК РФ допускается защита в административной форме в случаях, предусмотренных законодательством. Однако авторское законодательство таких случаев не предусматривает. Вместе с тем функции органов исполнительной власти позволяют защиту авторских прав осуществить. Средством защиты в этом случае является подача заявления или жалобы в органы исполнительной власти. Российская административная система пока имеет недостаточный опыт в этой сфере. Большой опыт административной защиты авторских прав на программные продукты накоплен за рубежом (США, Германия и др.). Средства самозащиты авторских прав очень ограничены и сводятся чаще всего к заявлению отказов в действиях по каким-либо вопросам (отказ внести изменения или дополнения в текст, отказ продлить контракт, отказ исполнить договор в целом и др.).

Наиболее эффективной следует признать судебную защиту, реализуемую путем обращения в суд общей юрисдикции или арбитражный суд. Судебная защита обеспечивается применением предусмотренных законодательством способов защиты. Способы защиты авторских прав правообладателей обеспечивают материально-правовые меры принудительного характера по восстановлению нарушенных авторских прав и воздействию на правонарушителя. Эти меры обеспечивают в соответствии со статьями 1250 – 1252 и 1301 ГК РФ:

- признание права;

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

- пресечения действий, нарушающих права обладателей авторских прав или создающих угрозу их нарушения;

- компенсация морального вреда;

- публикации решения суда о допущенном нарушении;

- возмещения убытков;

- выплаты компенсации.

2.3.1. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Административная ответственность за нарушение авторских прав и смежных с авторскими правами устанавливается кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), а уголовная ответственность – уголовным кодексом РФ (УК РФ). Административная ответственность приводит правонарушителей к необходимости выплаты штрафов разных размеров в соответствии с судебным постановлением.

Уголовная ответственность наступает при особой общественной значимости правонарушения. Очень часто защита прав авторов совмещается с защитой прав потребителя. Такой уровень нарушения авторских прав может быть при незаконном изготовлении, использовании, хранении, перевозке, распространении контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, программной продукции и др.

Например, преступное присвоение авторства наказывается в уголовном судопроизводстве штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Незаконное использование объектов авторских прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в особо крупном размере (превышающем 250 тыс. рублей, либо лицом с использование своего служебного положения, наказываются лишением вободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такого.

 

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «интеллектуальная собственность».

2. Кто является субъектом права интеллектуальной собственности?

3. Что называется авторским правом?

4. Расскажите об источниках права интеллектуальной собственности.

5. Кто является субъектом авторского права?

6. Охарактеризуйте объектный состав авторского права.

7. Перечислите личные неимущественные авторские права.

8. Перечислите имущественные авторские права.

9. Охарактеризуйте виды авторских договоров.

10. Назовите субъектов смежных с авторскими прав.

11. Каковы объекты и содержание прав, смежных с авторскими.

12. Расскажите об истории развития авторского права.

13. Назовите формы, средства и способы защиты авторских прав.

14. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

15. Расскажите о правах авторов произведений литературы и искусства

ГЛАВА 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ

 

3.1. Понятие промышленной собственности и патентных прав. Понятие промышленной собственности было введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности в 1883 г. В соответствии с п.2 статьи 1 конвенции объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования мест происхождения товаров, а также пресечение недобросовестной конкуренции. Словосочетание «промышленная собственность в России использовался до внесения изменений в Патентный закон 7 февраля 2003 г. В четвертой части ГК РФ, посвященной регулированию отношений в области интеллектуальной собственности и введенной в действие с 1января 2008 г. это словосочетание не применяется. В Российской Федерации принято употреблять понятие института патентного права.

В ГК РФ не приведено определение понятия «патентное право». В объективном смысле патентное право – это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, мест происхождения товаров и иного.

В субъективном смысле патентное право представляет собой исключительное и иное имущественное и неимущественное право личности, связанное с результатом ее интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Родиной первых авторского и патентного законов в их современном виде является Англия. Именно здесь в 1623 г. При короле Якове Стюарте был принят «Статут о монополиях», которым провозглашалось «исключительное и независимое от воли короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество, монопольно пользоваться в течение 14 лет выгодами и преимуществами, доставляемыми таким новшеством. В 1710 году в Англии появляется и первый авторский закон, известный под названием «Статут королевы Анны», которым автору предоставлялось исключительное право на публикацию произведения в течение 14 лет с момента его создания с возможностью продления этого срока еще на 14 лет при жизни автора. Вслед за Англией патентные и авторские законы были приняты в ряде европейских стран.Следует отметить, что эти законы не ставили своей целью ущемления прав авторов и издателей и способствовали развитию рынка печатной продукции.

Термин «патент» происходит от сочетания латинских слов «Litterae patentes», означающем в переводе на русский «открытая грамота». Такое название связано с тем, что патент скреплялся воскоподобным веществом с оттиском печати так, чтобы его можно было развернуть, не сломав оттиск. Патенты большинства стран, в том числе и Российской Федерации, традиционно на лицевой стороне содержат оттиск печати или его изображение.

Патентные законы в наиболее совершенном виде были приняты в Англии в 1760 году, во Франции – в 1791 году, в США – в 1790 году. Как правило, патентные законы принимались после авторских. Например, в США авторский закон был принят 17 марта 1789 году. Он провозглашал, что для человека «нет собственности, священность которой была выше, чем та, которая является результатом его умственного труда».

В истории патентного права можно выделить три периода:

1. Период привилегий, охватывающий 15–17 век (здесь важную роль играла концепция полезности);

2. Период национальных патентов, охватывающий промежуток 1790–1883 годы (действовала только национальная охрана прав);

3. Интернациональный период с 1883 по настоящее время (возникла и действует международная охрана патентов).

 

В Париже в 1883 году (20 марта) была подписана конвенция, учредившая Союз по охране промышленной собственности. С подписания Парижской конвенции начался интернациональный период в развитии патентного права.

Июня 2000 г. На Дипломатической конференции в Женеве был принят Договор о патентном праве, который является действенным инструментом в интернационализации интеллектуальной собственности, способствует развитию и гармонизации международных экономических отношений и сотрудничества.

3.2. Патентное законодательство в России. В России становление и первоначальное развитие патентного права шло в целом тем же путем, которым прошло развитие патентного права в других европейских государствах. Принятию в России в 1812 году первого патентного закона предшествовал достаточно длительный период выдачи привилегий отдельным лицам. Привилегии были самых различных видов и характеров. Например, выдавались привилегии на беспошлинную торговлю иностранными товарами или монопольное производство товаров. Законодательная регламентация порядка выдачи привилегий отсутствовала, их выдача проводилась на основе протекции авторитетных государственных лиц или на основе субъективного признания личных заслуг государственными сановниками, а также по милости правительственных чиновников. Впервые в России упорядочение в выдаче привилегий произошло в 1723 году на основе нормативного документа «Правила для выдачи привилегий на заведение фабрик».

Первый патентный закон в России появился в отличие от стран Европы и Америки раньше авторского 17 июня 1812 г. под названием «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». Первый же авторский закон в России появился 22 апреля 1828 года в рамках законодательства о цензуре. Более современный и полный патентный закон в России был принят 20 мая 1896 г. Он назывался «Положением о привилегиях на изобретения и усовершенствования». В законе было дано четкое определение охраняемому изобретению: оно должно было относиться к промышленному производству и иметь существенную новизну. Были перечислены не подлежащие патентованию объекты, к которым отнесли научные открытия, отвлеченные теории, лекарства и способы их приготовления и др. Владелец патента обязан был в течение пяти лет реализовать свое изобретение или устройство.

11 июля 1896 г. был принят закон под названием «Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели», который вошел в Устав о промышленности Российской империи Свода Законов. По существу это был закон об охране промышленных образцов.

В Советский период первым законодательным актом в области изобретательства стал декрет от 30 июня 1919 г., которым было утверждено Положение об изобретениях. Патентный закон от 20 мая 1896 в период 1917 – 1919 г. формально не отменялся, но его действие в условиях экономической разрухи «военного коммунизма» не могло быть реализовано изобретателями. Декретом от 30 июля 1919 г. патентная система в стране была ликвидирована и создан институт авторских свидетельств. Права изобретателей были существенно сужены, так как за государством признавалось монопольное право отчуждать в свою пользу любое изобретение. Автору гарантировалось признание и охрана его авторства, а также право на вознаграждение. Данные права удостоверялись особым охранным документом, называемым «авторским свидетельством». Следует отметить, что данная охрана была формальной, а вознаграждение по размерам было ничтожным, совершенно не сопоставимое с вознаграждением авторов изобретений европейских государств. Патент как охранный документ был возвращен 12 сентября 1924 г., но уже в 1931 г. отменен и вновь введен институт авторских свидетельств. Восстановленный 12 октября 1924 г. закон «О промышленных образцах» также был отменен в 1936 г. В 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Перед присоединением и в последующие годы в СССР законодательство об изобретениях пересматривалось трижды: в 1941, в 1959, и в 1973 гг., когда принимались «положения» по изобретательству и дополнения к ним. В целом все они предусматривали две возможные формы (авторское свидетельство и патент) охраны прав изобретателей и другие нормы функционирования патентной системы. Следует отметить, что политическая система страны статус патента представляла как не соответствующий социальной сущности государства и предпочтение отдавала авторскому свидетельству.

Перед распадом СССР в стране проводилась большая работа по совершенствованию законодательства для регулирования отношений в области охраны интеллектуальной собственности, но работа была не завершена из-за исчезновения единого государства. Как правопреемница СССР Российская Федерация среди новых независимых государств добилась наибольшего успеха в этом направлении. В стране был принят целый ряд законов по охране объектов интеллектуальной собственности и среди них центральное место занимал Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. По своему содержанию он был приближен к европейским документам в соответствии с требованиями международных стандартов в области интеллектуальных прав. Патентный закон действовал до 1 января 2008 г., а затем утратил силу в связи со вступлением в действие с этой даты четвертой части Гражданского кодекса Российской федерации. В другие части ГК РФ также были внесены изменения.

Основной функцией патентного права является охрана технических и художественно-конструкторских решений.

Принципами патентного права являются:

- признание за патентообладателем исключительного права на запатентованный объект;

- сочетание баланса индивидуальных интересов патентообладателя и публичных интересов общества;

- предоставление правовой охраны лишь в объеме, определяемом формулой (описанием) поданной заявки;

- наделение автором запатентованных объектов личными неимущественными, а в некоторых случаях и имущественными правами независимо от того, являются ли они патентообладателями.

В отличие от авторского права с его безграничным объектным составом патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого творчества.

Если авторским правом защищается форма произведения, то патентным правом защищается результат технического решения, выраженный его сущностными характеристиками.

3.3. Системы патентования. В настоящее время существует несколько международных и большое число национальных систем патентования. Поэтому порядок патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов устанавливается международными договорами и национальными патентными законами.

В зависимости от порядка регистрации объектов патентования различают явочную, проверочную и промежуточную систему патентования.

Явочная система заключается в выдаче охранных документов без проверки новизны и изобретательского уровня заявляемых изобретений, то есть «на страх и риск» заявителей. В этой системе проводится только формальная экспертиза соблюдения требуемых процедур и наличия необходимых документов. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском об аннулировании выданного другому лицу патента, если выдача патента повлекла нарушение его прав как автора, имеющего приоритет в создании изобретения и имеющего на руках соответствующий патент. Явочная система принята в Бельгии, Греции, Испании, Италии, в ряде стран Азии и Африки. В России явочная система действует в отношении полезных моделей (малых конструкторских изобретений).

Проверочная система характеризуется тем, что заявка на изобретение подвергается проверке (экспертизе). Здесь проверяется новизна и изобретательский уровень патентуемого изобретения. Эксперты патентного ведомства проводят не только формальную экспертизу как в явочной системе, но и экспертизу по существу, в которой проводится проверка патентоспособности заявляемого изобретения. Данная система имеет ряд преимуществ и недостатков. Выдача патента может затянуться на длительное время (годы), но число патентных споров и аннулированных патентов значительно меньше, чем в явочной системе. Степень доверия к патентам в данной системе выше, чем в явочной. Проверочная система принята в Австрии, Канаде, США, Швейцарии, Швеции и ряде других стран.

Разновидностью проверочной системы является отложенная система патентования. В этой системе сначала проводится формальная (предварительная) экспертиза, а экспертиза по существу проводится по просьбе заявителя или заинтересованного лица в течение определенного срока, то есть откладывается на определенный срок. Заявки на истребование патента публикуются в специальном печатном издании, для того, чтобы заинтересованные лица могли подать возражения. С момента опубликования содержания заявки до выдачи патента на изобретение оно пользуется временной правовой охраной. Патент выдается после проведения экспертизы по существу. Если просьба заявителя или иного лица на проведение экспертизы по существу не поступала в течение установленного законом срока, заявка считается не поступившей и патент не выдается. Отложенная система патентования применяется в Австралии, Германии, Российской Федерации, Японии и некоторых других странах.

Промежуточная система патентования применяется в развивающихся странах (Египет, Ливия, Тунис и др.), где патентные ведомства не обладают возможностью проведения в полном объеме экспертизы по существу. В этой системе есть признаки и явочной, и проверочной систем патентования.

3.4. Источники патентного права. Источниками патентного права являются международные договоры и соглашения, законодательные акты государства, своды правил и ведомственных нормативных правовых актов в области интеллектуальных прав, положения о правовых действиях и постановления Правительства, указы главы государства, документы судебной практики. Из международных договоров и соглашений важнейшими являются:

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (для России действует с 1 июля 1965 г.);

- Вашингтонский договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (Россия участвует с 29 марта 1978 г.);

- Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 г. (Россия участвует с 24 марта 1971 г.);

- Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 0;

- Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов от 6 ноября 1925 г.;

- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977 г.;

- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности – ВОИС (Стокгольм, 2 октября 1967 г.; изменена 2 октября 1979 г.);

- Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 г.;

- Евразийская патентная конвенция от 27 сентября 1994 г. (Россия участвует с 1995 г; участвует большинство стран СНГ).

В системе источников патентного права в России был Патентный закон до 1 января 2008 г. Позже патентные отношения регулируются положениями четвертой части ГК РФ и отдельными статьями других частей.

3.5. Объекты патентного права. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Для признания результата интеллектуальной деятельности в качестве патента, автор должен наделять его специальным свойством – патентоспособностью. Масштабом патентоспособности являются ее критерии.

Изобретение должно соответствовать таким критериям, как:

критерий новизны;

критерий изобретательского уровня;

критерий промышленного применения (критерий полезности).

Полезная модель должна соответствовать таким критериям, как:

критерий новизны;

критерий промышленного применения (критерий полезности).

промышленный образец должен соответствовать таким критериям, как:

критерий новизны;

критерий оригинальности.

3.6. Субъекты патентных прав. Специальной статьи, где бы субъекты патентных прав перечислялись, в последней редакции ГК РФ нет. Рассмотрение статей 1345, 1347, 1348, 1356, 1365, 1357, 1370 и 1371 ГК РФ позволяет их назвать. Кроме того, следует отличать понятия «субъекты патентного права» и «субъекты патентных прав». Первое понятие является более широким, так как под патентным правом понимается вообще регулирование патентных правоотношений. Что касается патентных прав, то статья 1345 в главе 72 «ПАТЕНТНОЕ ПРАВО» патентными правами называет интеллектуальные права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы.

Из ГК следует, что субъектами патентных прав являются авторы, соавторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица, приобретающие по закону или договору некоторые патентные права.

Круг субъектов патентного права более широк, так как включает кроме названных субъектов патентных права, обладающих исключительными и иными имущественными и личными неимущественными правами, юридических лиц, участвующих в патентных правоотношениях, – Патентное ведомство (Роспатент), патентные поверенные и др.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности (ст. 1347 ГК РФ). Эта же статья закрепляет презумпцию авторства, которое заключается в том, что лица, указанные в патенте в качестве авторов, считаются таковыми, если не доказано обратное. Право авторства является неотчуждаемым, личным неимущественным правом.

Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Патентообладателем является физическое или юридическое лицо, на имя которого выдан патент. Патентообладателем (патентовладельцем) могут быть, кроме автора и соавторов, правопреемники и работодатели авторов. Работодатель имеет право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если автор создает рассматриваемый объект в связи с выполнением своих трудовых обязанностей.

Работодатель имеет право в течение четырех месяцев подать заявку на получение патента, в противном случае это право переходит автору. При получении патента работодателем, автор имеет право на получение вознаграждения. При получении патента автором работодатель имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в течение всего срока его действия. Автору в этом случае выплачивается компенсация на основе договора.

К числу других (иных) лиц, приобретающих по закону или договору некоторые патентные права, относятся правопреемники авторов и патентообладателей. Они приобретают патентные права по наследству в порядке универсального правопреемства, в результате реорганизации юридического лица или на основании договора об отчуждении патента(ст. 1365 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение составляет 20 лет, на полезную модель – 10 лет и на промышленный образец – 15 лет.

По истечении срока действия исключительного права (ст.1364 ГК РФ) изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние. В этом случае объекты патентных прав могут свободно использоваться любым лицом без чьего-0либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение патентному праву.

2. Какие объекты относятся к патентному праву?

3. Назовите субъектов патентного права.

4. Какие источники патентного права существуют?

5. Расскажите о Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

6. Что является объектом изобретений?

7. Охарактеризуйте критерии патентоспособности изобретений.

8. Что представляет собой полезная модель?

9. Охарактеризуйте критерии патентоспособности полезных моделей.

10. Что представляет собой промышленный образец?

11. Охарактеризуйте критерии патентоспособности промышленных образцов.

12. Охарактеризуйте функции Всемирной организации интеллектуальной собственности.

13. Охарактеризуйте структуру ВОИС.

14. Какие патентные системы существуют в патентном праве?

15. Расскажите о правах патентообладателей?

 

ГЛАВА 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАТЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ: В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АМЕРИКЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ

КОНВЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

4.1. Создание, структура и функции ВОИС. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) была учреждена в 1967 г. на дипломатической Конференции в Стокгольме. Но историю возникновения ВОИС можно начать с 1883 г., когда появилась Парижская конвенция по охране промышленной собственности – первый основной международный документ, направленный на оказание помощи гражданам одной страны в получении правовой охраны на территории других стран результатов их интеллектуальной деятельности в промышленной сфере. Парижская конвенция, участниками которой было 14 государств, вступила в силу в 1884 г. Участниками было создано Международное бюро для организации заседаний государств–участников дипломатической Конференции. В 1886 г. международное значение получило авторское право в связи с появлением Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. Целью этой конвенции являлось оказание помощи гражданам стран – участниц создания конвенции по получению правовой охраны в использовании своих результатов интеллектуальной деятельности – произведений литературы и искусства. Для выполнения организационных вопросов также было создано Международное бюро. В 1893 году оба бюро объединились в объединенную международную организацию по охране интеллектуальной собственности, известной по французскому сокращенному названию БИРПИ. Штаб-квартира организации находилась вначале в Берне, а затем в Женеве. БИРПИ была международной организацией, позволяющей ей стать специализированной организацией системы международных организаций ООН, но она была зависима от швейцарского правительства в связи с многочисленными положениями существовавших многосторонних договоров и административных функций. ВОИС была создана как преемница БИРПИ со статусом независимой международной организации, позволившим ей стать одним из шестнадцати специализированных учреждений ООН после подписания соглашения между ВОИС и ООН 17 декабря 1974 г.

В настоящее время членами ВОИС являются 176 государств. Россия стала членом ИОИС 26 апреля 1970 г., как правопреемник СССР.

В структуре ВОИС предусмотрено четыре полномочных органа: Генеральная ассамблея, Конференция, Координационный комитет и Международное бюро ВОИС (или Секретариат).

Высшим органом ВОИС является Генеральная ассамблея. Она назначает генерального директора по представлению координационного комитета. Генеральная ассамблея определяет политику в области совершенствования и практической реализации положений Парижской конвенции. В ее ведении находится формирование бюджета организации на два года, правила работы ВОИС и финансирование статей расхода.

Генеральная ассамблея состоит из всех государств, которые являются членами ВОИС и одновременно членами любого из ее союзов.

В отличие от Генеральной ассамблеи Конференция состоит из всех государств, которые являются членами ВОИС, вне зависимости от членства в каком-либо союзе ВОИС. Функциями Конференции являются:

- обмен мнениями по вопросам, касающимся области интеллектуальной собственности;

- разработка двухлетних программ сотрудничества с развивающимися странами;

- одобрение бюджета для программ сотрудничества;

- принятие поправок к Конвенции. учреждающей ВОИС;

- определение государственных организации в качестве наблюдателей на Генеральные ассамблеи и Конференции.

Третий орган Координационный совет является одновременно консультативным органом и исполнительным органом Генеральной ассамблеи и Конференции. Он готовит проекты повесток дня для Генеральной ассамблеи и Конференции, а также проекты программ и бюджета Конференции.

Четвертый орган – это Международное бюро ВОИС или Секретариат. Бюро возглавляется генеральным директором. Количество постоянных сотрудников бюро насчитывает около 650 человек из более, чем 67 стран мира, которые набираются в соответствии с принципом справедливого географического распределения, принятым в системе ООН.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.188.152.162 (0.1 с.)