ТЕМА 6. Обязательственное право. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. Обязательственное право.



Вещное и обязательственное право – две составные части имущественного права. Вещное право, как мы знаем, закрепляет господство лица над имуществом (от своего или от чужого имени), а обязательственное является правовой формой перехода имущества от одного лица к другому, т.е. способом приобретения имущества. Кроме того, нормы обязательственного права используются в целях возмещения имущественного вреда и возврата неосновательно полученного имущества.

Обязательственное право состоит в праве требования управомоченного лица совершения обязанным лицом определенного действия (либо воздержания от действия) имущественного характера. Соответственно, в римских источниках обязательство конструируется как правовая связь между двумя лицами, одно из которых кредитор (от римского глагола – верю, имеющий право требования), а другой, связанный долгом – дебитор (должник, обязанный).

Основания возникновения обязательств - либо из контракта, либо из деликта. Сразу отметим, что контракт – это договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой, а деликт - это противоправное действие, причинившее вред. Порождаемые данными основаниями обязательства носят наименование обязательств из договоров и обязательств из деликтов. Кроме того, существуют обязательства, возникающие из квази-контрактов и квази-деликтов. Порождаемые ими обязательства называются обязательствами как бы из контрактов (как бы из договоров) и обязательствами как бы из деликтов.

Поскольку обязательство нормально прекращается его основанием, оно является временным правовым отношением. В случае неисполнения обязательства должник по иску кредитора может быть принужден к исполнению обязательства. Следовательно, непременный признак обязательства – возможность его принудительного (вопреки воли должника) исполнения. Обязательства, обладающие таким признаком, назывались цивильными.

В отличие от них, в римском праве существовал особый тип обязательств, так называемых натуральных, которые в обычном смысле все же не являются обязательствами. Натуральные обязательства никогда не имели правовых последствий, присущих обычным, цивильным обязательствам (к которым относились и обязательства, защищаемые преторским правом). Натуральные обязательства – это такие фактические отношения имущественного характера, лишенные исковой защиты, по которым добровольно внесенное должное возврату не подлежало. Таким образом, натуральные обязательства не обладали признаком, присущим цивильным обязательствам, - возможностью принудительного исполнения, но они, тем не менее, имели определенное (ограниченное) правовое значение.

Множественность лиц в обязательстве.

В любом обязательстве есть 2 стороны: кредитор (активная сторона) и должник (пассивная сторона). Каждая из сторон может быть представлена 1 или несколькими лицами.

Несколько кредиторов и должников может занимать в обязательстве неравное положение. Может быть один главный, а другой добавочный (например, поручитель является добавочным должником). Несколько кредиторов и должников в обязательстве могут иметь долевое право или долевую обязанность. Во всех случаях, когда соблюдение обязательства допускает деление без нарушения хозяйственной сущности обязательства (например, уплатить основную сумму), причем ни законом, ни соглашением сторон не установлено право или ответственность кредитора или должника, имело место долевое право или обязанность. При совершении некоторых правонарушений (кража) несколькими лицами, каждый из виновных был обязан уплатить штраф в полной сумме, причем уплата штрафа одним из нескольких должников не освобождала других.

Обязательство с несколькими кредиторами или должниками может быть таково, что каждый из кредиторов имел право требовать исполнения всего обязательства, но, уплатив одному кредитору, должник освобождался в отношении всех, и кредитор (при нескольких долгах) имел право требовать право от любого должника исполнения всего обязательства, но уплата одним из должников прекращала обязательство в отношении всех. Такие обязательства назывались солидарными.

В римском праве солидарность была 2 родов: если солидарное обязательство возникло помимо воли его участников (ответственность нескольких опекунов малолетнего), то это обязательство в собственном смысле. А если по воле участников обязательства – корреальные обязательства.

Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия.

Нормальный способ прекращения обязательств – исполнение (к денежным обязательствам - платеж).

Для того чтобы исполнение привело к освобождению должника от обязательства, необходимо было соблюдение ряда условий.

Во-первых, исполнение (платеж) должно быть произведено лицом, способным распоряжаться своим имуществом. Личное исполнение должника требовалось только по тем обязательствам, содержание которых имеет строго личный характер (например, обязательство художника написать картину). Если личные свойства должника не имели существенного значения, исполнить обязательство мог не только должник, но и любое третье лицо (если третье лицо платит чужой долг по ошибке, ему давался иск для истребования уплаченного обратно).

Во-вторых, исполнение должно быть произведено лицу, способному его принять. Таким лицом является: кредитор, его законный представитель, поверенный, лицо, специально указанное в договоре как имеющее право принять исполнение.

В-третьих, исполнение должно строго соответствовать содержанию обязательства. Во всяком случае без согласия кредитора должник не имеет права исполнять обязательство по частям.

В-четвертых, примерно со II в. до н.э. получило важное значение место исполнения. Как правило, место исполнения определялось по тому месту, где можно предъявить иск из данного обязательства, а таким местом считалось местожительство должника.

В-пятых, обязательство должно быть исполнено в срок, предусмотренный в договоре или вытекающий из характера договора и обстоятельств его заключения (например, при продаже товара, находящегося в другом месте, должник, естественно, имел в своем распоряжении время, нормально необходимое для перевозки товара и т.п.). Если ни содержанием договора ни его характером срок исполнения не определялся, должник обязан был исполнять обязательство по первому требованию кредитора.

Досрочное исполнение обязательства допускалось только в том случае, если это не нарушало интересов кредитора. Так, можно было досрочно вернуть вещь, полученную в бесплатное пользование, но досрочное возвращение вещи, принятой на бесплатное хранение, допускалось с согласия кредитора.

Просрочка должника. Пропуск должником срока исполнения обязательства сам по себе не приводил в римском праве к какой-либо специальной, усиленной ответственности должника, если кредитор не сделал со своей стороны некоторых шагов к тому, чтобы поставить должника в положение лица, находящегося в просрочке. В классическую эпоху должник считался «в просрочке», как только он не исполнил обязательства в надлежащее время. Кроме указанных элементов просрочки (наступление срока исполнения, напоминание со стороны кредитора, неисполнение обязательства) требовалось еще, чтобы неисполнение обязательства в надлежащее время произошло без уважительных причин. Просрочка в исполнении обязательств влекла для должника неблагоприятные последствия, которые в общем сводились к тому, что кредитор вправе требовать полного вознаграждения за весь тот ущерб, какой для него мог возникнуть вследствие неисполнения обязательств.

Другое неблагоприятное для должника последствие просрочки состояло в том, что при исчислении суммы возмещения в пользу кредитора возможное уменьшение стоимости предмета обязательства (к моменту присуждения) не уменьшало ответственности должника, тогда как, наоборот, вздорожание к этому времени предмета обязательства увеличивало сумму взыскания. Наконец, за просрочку с должника взыскивались проценты.

Просрочка кредитора наступала, если он без уважительных причин не принимал исполнения обязательства, предложенного ему должником надлежащим образом. Такая просрочка имела своим последствием прежде всего ослабление ответственности должника: если по характеру обязательства он отвечал бы даже за легкую неосторожность, то с момента просрочки кредитора должник отвечал только за умысел и грубую неосторожность. Если долг был процентным, начисление процентов прекращалось. Далее должнику предоставлялась возможность вообще освободиться от всяких забот о предмете долга, сдав его в помещение суда или храма.

Понятие и виды договоров.

Под договором понималось не любое соглашение, а лишь такое, которое обозначено как основание, порождающее обязательство и защищаемое иском.

К таким соглашениям относились контракты – договоры, признанные цивильным правом и защищаемые иском. Известны 4 типа контрактов: вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные.

Обязывающая сила вербального контракта состоит в произнесении определенных слов, литтеральные – в письменной форме, в которую облечено соглашение. Характерной чертой контрактов была громоздкая процедура их заключения, при которой господство формы вело к ничтожности соглашения даже при пропуске слова или изменении порядка слов. С др. стороны, контракт считался действительным при соблюдении форм, хотя и с пороками соглашения, достигнутого, например, под влиянием обмана, насилия или угрозы.

Потребности экономического развития привели к необходимости разработки новых типов контрактов. В начале классического периода появляются реальные и консенсуальные контракты, преодолевшие недостатки предшествующих древних контрактов.

Реальный контракт считался действительным с момента передачи контрагенту вещи, осуществленной на основании соглашения.

Консенсуальный контракт возникает с момента соглашения. Таким образом, если три др. типа контрактов, кроме соглашения нуждаются еще и в определенных действиях (произношение слов, письменная форма, передача вещи), то для возникновения консенсуального контракта необходимо лишь одно – соглашение, которое и является условием его действительности.

В дальнейшем новые типы договоров назвали безымянные контрактами, и не потому, что они не имели названий, а потому, что выходили за рамки четырехчленной классификации контрактов, не воспринявшей позднее возникшие договоры. Кроме того, основанием возникновения обязательств были пакты. В итоге имеем шесть типов таких оснований: вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные, безымянные контракты и юридически защищенные пакты.

 

Контрольные вопросы:

1. В чем состоит принципиальное различие между вещным и обязательственным правом?

2. Какие основания возникновения обязательств вы знаете?

3. Дайте определение солидарного обязательства.

4. Перечислите условия, соблюдение которых необходимо для надлежащего исполнения обязательства.

5. Каковы последствия просрочки должника и просрочки кредитора?

6. Раскройте понятия: вербальный, литтеральный, реальный, консенсуальный контракт. Приведите примеры.

7. Что понимается под термином «пакт»?



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.151.141 (0.011 с.)