Типология права и государства 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типология права и государства



Типология (типизация, классификация) государства и права – это стихийный, обусловленными объективными закономерностями и факторами процесс исторического развития государства и права.

Исторический тип государства – совокупность наиболее существенных признаков, черт, характеризующих государство определенной общественно-экономической формации или определенной цивилизации.

Различают следующие подходы к типологии государства и права:

· Формационный подход. В зависимости от общественно-экономической формации различают четыре типа государства и права: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический (К. Маркс). Сегодня выделяют постбуржуазное современное социальное право в социальном правовом государстве и правовом гражданском обществе как новый тип права.

· Цивилизационный подход. Тип государства и права определяется в зависимости от культурных факторов, от определяющего воздействия на государственность духовно-нравственных и культурных факторов общественного развития. В рамках данного подхода право формируется на основе географического, национально-исторического, специально-юридического и иных признаков.Древние – локальные цивилизации: древнеегипетская, шумерская, эгейская, индская, доколумбовая, дальневосточная, исламская, восточно-европейская, западно-европейская и т. д. (А. Тойнби).Нет единого научного подхода к выделению и классификации цивилизаций, поскольку критериямитипологизациигосударства и права выделяют такие, как социальный прогресс, «правовая техника», «правовой стиль», этнические, культурные, географические, религиозные и иные критерии. Различают цивилизации: первичные (государства Древнего мира: Египет, Вавилон, Индия, Китай и др.); вторичные (европейские государства: Франция, Германия и др.).

Существуют иные подходы к типологии государства и права. Выделяют государства демократические и автократические, светские и теократические, правовые и полицейские и др. Светскимпризнается государство, в котором не существует официальная религия, ни одно из религиозных учений не является обязательным и предпочтительным, запрещается религиозным объединениям вмешиваться в государственную деятельность. Теократическим является государство, в котором Церковь оказывает влияние на государственную деятельность через институты, представленные законодательством, где изучение религиозных писаний объявляется обязательным, где религия признается конституцией в качестве государственной.

 

Нормы права

Нормы права – установленные (санкционированные) государством правила поведения, регулирующие определенную разновидность общественных отношений, реализация которых обеспечивается, контролируется, охраняется компетентными государственными органами.

Признаки норм права:

· общеобязательность,

· формальная определенность,

· системность,

· безличный характер,

· конкретность,

· многократность применения,

· связь с государством.

Структура нормы прававключает три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию.

Гипотеза – часть нормы, предусматривающая конкретные жизненные условия, при наступлении которых следует соблюдать установленные ею правила.

Диспозиция – часть нормы, в которой указывается, каким должно быть поведение субъекта при наступлении условий, обстоятельств, указанных в гипотезе. Как само правило поведения диспозиция (основная часть нормы) содержит требование, запрет, дозволение.

Санкция – часть нормы, в которой указываются юридические последствия в случае невыполнения предписаний, указанных в диспозиции.

Гипотеза, диспозиция и санкция – неотъемлемые свойства структуры нормы права, которые образно можно выразить в следующих словах: без гипотезы норма права бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без санкций – бессильна.

Структура логической нормы права может быть сформулирована следующим образом: «Если имеют место определенные обстоятельства (гипотеза), то субъект обязан или имеет право совершить или не совершить то или иное действие (диспозиция), в противном случае могут наступить неблагоприятные последствия (санкция)». Можно дать более короткую логическую формулу: «если – то – иначе».

Трехчленная структура нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция) называется типичной (идеальной). В реальной норме права может отсутствовать гипотеза или санкция, но это не значит, что их нет вообще. Они либо подразумеваются, либо излагаются в разных статьях одного нормативно-правового акта, либо в разных нормативно-правовых актах.

В юридической литературе выделяются три способаизложения норм права в нормативных правовых актах:

· прямой способ имеет место, когда норма права (гипотеза, диспозиция, санкция) изложена в одной статье нормативного акта;

· отсылочный способ имеет место, когда одна статья нормативного акта, содержащая один элемент нормы (например, диспозицию), отсылает к другой статье (или другим статьям) этого же нормативного акта, содержащей (содержащим) другие элементы нормы, то есть гипотезу, санкцию;

· бланкетный способ имеет место, когда статья отсылает не к конкретной статье этого же нормативного акта, а к другому виду нормативно-правового акта.

Следует иметь в виду, что гипотеза, диспозиция и санкция могут быть простыми, сложными, альтернативными, излагаться в разных статьях нормативного акта.

Классификации норм права:

· в зависимости от роли в регулировании общественных отношений (типичные и нетипичные),

· в зависимости от функций права (охранительные, определяющие меры юридической ответственности, и регулятивные, предусматривающие сами правила поведения) – это две основные разновидности юридических норм, которые выделены на основе двух основных функций права;

· по форме предписания (обязывающие, запрещающие, управомочивающие),

· по видам регулируемых общественных отношений (конституционные, административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и др.),

· по методу правового регулирования (императивные, т.е. содержащие властные предписания;диспозитивные, содержащие свободу усмотрения;поощрительные, стимулирующие социально-полезное поведение; рекомендательные, предусматривающие наиболее приемлемый для общества и государства вариант поведения),

· по объему регулирования общественных отношений (общие, специальные, исключительные),

· по сфере действия (нормы общего, ограниченного и локального действия),

· по времени действия (постоянные и временные) и по иным критериям.

 

Правовые отношения

Правоотношение – возникающее в связи с нормами права и юридическими фактами общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности. Правовые отношения – юридическая форма иных общественных отношений (экономических, политических и др.).

Признаки правоотношений:

· двусторонняя связь между управомоченным и обязанным,

· волевой характер,

· правосубъектность участников,

· возможность государственного принуждения и др.

Юридическая норма - это модель правоотношения, а фактическое поведение – это реализация модели.

Элементы структуры правоотношения:

· субъекты правоотношения;

· содержание правоотношения: юридическое (субъективные права и соответствующие им юридические обязанности) и фактическое (реальное поведение участников правоотношений);

· объекты правоотношения – благо, на использование и охрану которого направлены субъективные права и юридические обязанности (материальные, духовные, товары и услуги).

Субъект правоотношения – субъект права, который реализовал свою правосубъектность, стал участником конкретного правоотношения.Следует различать понятия «субъект права» и «субъект правоотношения». Субъект права – потенциальный участник правоотношения, который может выступать носителем субъективных прав и юридических обязанностей. Правовой статус субъекта права определен в Конституции и иных источниках права.

Субъекты правоотношений:

· индивиды (физические лица) – граждане, иностранцы, лица без гражданства (апатриды);

· социальные общности – народ, нация, население регионов, трудовой коллектив;

· организации (юридические лица) – само государство, государственные органы, учреждения и предприятия, общественные образования, хозяйственные организации, религиозные организации, частные организации и предприятия.

Понятие правосубъектности включает в себя:

· правоспособность – признаваемая нормами права способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности;

· дееспособность – признаваемая нормами права способность лица лично, своими действиями приобретать субъективные юридические права и осуществлять юридические обязанности.

· деликтоспособность – способность лица понимать противоправность своих действий и осознанно претерпевать меры юридической ответственности за содеянные противоправные действия.

Субъективное право – возникающая в пределах, предусмотренных нормами права, и вследствие определенных жизненных обстоятельств (юридических фактов) точная мера возможного поведения, позволяющая конкретному субъекту права удовлетворить его собственные интересы, гарантированные государством.

Юридическая обязанность – возникающая в пределах, предусмотренных нормами права, и вследствие определенных жизненных обстоятельств (юридических фактов) точная мера должного поведения конкретного субъекта права, обеспеченная возможностью применения государственного принуждения.

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение субъективных прав и обязанностей.

Классификации юридических фактов:

· по волевому содержанию – события (абсолютные и относительные) и деяния (правомерные: акты или деяния, и неправомерные, преступления и проступки),

· в зависимости от влияния на развитие правоотношения – правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие.

Фактический состав – совокупность нескольких юридических фактов, при наличии которых возникают юридические последствия.

 

Правовая система

В наиболее общем виде система — это внутреннее строение некоего целостного явления, состоящего из определенных элементов (частей), взаимосвязанных и взаимодействующих между собой.

Система права – это объективно обусловленная общественными отношениями внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности всех действующих норм права, в их распределении по отраслям и институтам права.

Элементы системы права:

1. отрасль,

2. подотрасль,

3. институт (субинстиут),

4. норма права.

Отрасль права - это совокупность однородных правовых норм, обособившихся внутри системы права и регулирующих определенный род общественных отношений.

Подотрасль права — это крупная группа правовых норм, состоящая из ряда институтов в составе отрасли права и регулирующая близкие отношения определенного вида. Не все отрасли имеют в своем составе подотрасли.

Институт права — это объективно обособившаяся внутри одной отрасли или нескольких отраслей права совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определенный вид общественных отношений.

Субинститут – это определенная часть крупного правового института, образующая самостоятельное подразделение.

Норма права — первичный элемент системы права. Норма права — это признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения.

Стадии формирования новой отрасли права:

- появление нового института права;

- выделение новой отрасли права (самостоятельной или комплексной).

Критерии деления права на отрасли:

· предмет правового регулирования,

· метод правового регулирования,

· правовой режим (выделяют не все ученые).

Предмет правового регулирования — совокупность качественно однородных общественных отношений, которые регулируются нормами, относящимися к той или иной отрасли права.

Метод правового регулирования — это совокупность юридических приемов, способов, воздействия права на общественные отношения (императивный метод, диспозитивный метод, метод поощрения, метод рекомендаций, метод автономии и равенства сторон и т. д.).

Система законодательства – это совокупность нормативных правовых актов государства, в которых внешне объективируются содержательные и структурные характеристики права.

Элементы системы законодательства – это нормативные правовые акты и составляющие их элементы (разделы, главы, статьи, пункты и др.).

Выделяют также отрасли законодательства.

Различия между системой права и системой законодательства:

1. Структура

2. Система права – объективна, система законодательства – субъективна

3. Система права – внутренняя форма права, система законодательства – внешняя форма права

4. Система права шире понятия системы законодательства, т.к. включает в себя различные формы права, а не только нормативные правовые акты.

Основной критерий деления права на частное и публичное состоит в характере и способах (методах) воздействия их норм на регулируемые отношения, причем их различия в действительности обусловлены самой природой этих отношений.

Частное право построено на началах координации (согласования) деятельности юридически равных участников регулируемых отношений, реализующих собственные (частные) интересы, и потому представляет собой систему их децентрализованного регулирования, в значительной мере - саморегулирования.

Публичное право построено на принципе субординации (подчинения) неравноправных субъектов, деятельность которых связана с осуществлением государственных и общественных (публичных) интересов и потому представляет собой систему централизованного регулирования соответствующих отношений.

Материальные нормы регулируют фактические связи, обусловлены материальными условиями жизни общества и имеют целью обеспечивать права и свободы человека, упорядочивать отношения в обществе.

Процессуальные нормы призваны обеспечивать реализацию материальных норм; имеют целью обеспечивать право на защиту прав, свобод и интересов человека, а также закрепляют властные полномочия суда по рассмотрению юридических дел.

Имплементация (международного права) (англ. implementation — «осуществление», «выполнение», «практическая реализация») — фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему.

Каждая из двух систем – внутригосударственного и международного права – обладает верховенством в своей сфере, при этом имеет место их взаимодействие, их соотношение можно охарактеризовать координацией и взаимодополняемостью.

Правовая система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих юридических средств, характер единства которых определяет своеобразие правовой жизни данного общества.

Элементы правовой системы:

• система права (совокупность правовых норм)

• правовая культура, правосознание

• доктрина

• юридическая практика (правотворчество, систематизация законодательства, правоприменение) и др.

Правовая семья - это более или менее широкую совокупность национальных правовых систем, которые объединяют общность источников права, основных понятий, структуры права и исторического пути его формирования.

Критерии разграничения правовых систем:

1. Историческое развитие;

2. Источники права

3. Особенности правовой доктрины;

4. Особенности юр. образования;

5. Идеологические факторы и др.

Основные правовые семьи в зависимости от преобладающего источника права:

• англосаксонская (общего права),

• романо-германская (континентальная),

• религиозная (мусульманского, индусского, иудейского и др. права),

• традиционная (обычного права).

Европейское право исторически складывалось путем рецепции римского права, начав с толкования кодекса Юстиниана и закончив включением абстрактных норм в национальные кодексы. Английское право развивалось постепенно путем накопления опыта судебных решений. В странах Дальнего Востока исторически придерживались совокупности неписаных правил, освященных традицией. В Мадагаскаре, некоторых странах Африки право развивается формирования системы правовых обычаев.

Признаки романо-германской правовой семьи:

− единая иерархически построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой занимают нормативные правовые акты;

− главная роль в формировании права отводится законодателю, который создаёт общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах;

− писаные конституции, обладающие высшей юридической силой;

− высокий уровень нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных правовых актов;

− весомое положение занимают подзаконные нормативные правовые акты(регламенты, инструкции и др.);

− деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли;

− на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

− особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.

Признаки англосаксонской правовой семьи:

− основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела);

− ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов;

− на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;

− главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное;

− нет кодифицированных отраслей права;

− отсутствует классическое деление права на частное и публичное;

− широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

− юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер.

Среди признаков религиозной правовой семьи:

− главный творец права – Бог, а не общество, не государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и соответственно строго соблюдать;

− источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме, Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д.;

− весьма тесное переплетение юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;

− особое место в системе источников права занимают труды учёных-юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их основе конкретные решения;

− отсутствует деление права на частное и публичное;

− нормативные правовые акты имеют вторичное значение;

− судебная практика в собственном смысле слова не является источником права; во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англосаксонской правовых семьях).

Признаки семьи традиционного права:

− доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие, как правило, неписаный характер и передаваемые из поколения в поколение;

− обычаи и традиции представляют собой синтез юридических, моральных, мифических предписаний, сложившихся естественным путём и признанных государствами;

− обычаи и традиции регулируют отношения в первую очередь групп или сообществ, а не отдельных индивидов;

− нормативные правовые актыимеют вторичное значение, хотя их принимается в последнее время всё больше и больше;

− процесс кодификации обычаев;

− судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника права;

− судебная власть руководствуется идеей примирения, восстанавливая согласие в общине и обеспечивая её сплочённость;

− юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных обществ;

− архаичность многих её обычаев и традиций.

 

Формы (источники) права

В науке теории права чаще оперируют понятием «форма (источник) права» в узком или формально-юридическом (формально-логическом, формальном) смысле. В таком понимании источник (форма) права – это государственно-официальные способы выражения и закрепления норм, придания общим правилам общеобязательного, юридического значения. В формально-логическом смысле источники, или формы права, это конкретные способы закрепления (выражения) и существования норм права. Виды источников права:

· правовой обычай;

· правовой прецедент;

· нормативный правовой акт;

· правовая доктрина;

· нормативный договор;

· общие принципы права (выделяют не все ученые);

· религиозные тексты.

Правовой обычай – форма закрепления нормы права, сложившаяся с течением времени вследствие имевшей место единообразной практики субъектов права. Обычай носит неписаный характер.

Правовой (юридический) прецедент(судебный или административный) – решение правоприменительной инстанции (например, суда), юридически обязательное впоследствии при рассмотрении аналогичных дел. Правовой прецедент широко применяется в странах англосаксонской системы права, где составляет существенную часть всей нормативной базы. Правовые прецеденты могут быть созданы не всеми правоприменительными органами, такое право специально делегировано. Как правило, это высшие судебные органы.

Правовая доктрина – труды авторитетныхученых-юристов. Несмотря на то, что доктрина имеет большое значение для развития правовой науки, она редко рассматривается как источник права.

Нормативный договор – соглашение сторон, содержащее наряду с обязательствами сторон, еще и нормы права. От нормативного правового акта нормативный договор отличается тем, что последний заключается сторонами, не находящимися в подчинении по отношению друг к другу.

Общие принципы права – правовые универсальные императивные нормы, выражающие основное содержание и направленность системы права. Общеправовые принципы права применяются практически во всех правовых системах. При отсутствии в законе конкретного юридического предписания, а также правового обычая или прецедента правоприменительные органы часто ссылаются на общеправовые принципы.

Нормативный правовой акт – письменный документ, устанавливающий норму права, вводящий ее в действие и адресованный субъектам права. Данное определение является общенаучным. В Республике Беларусь действует Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», который определяет нормативный правовой акт как «официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение» (ст. 1 Закона).

Признаки нормативного правового акта:

· официальный письменный документ,

· установленная форма,

· содержит общеобязательные правила поведения,

· рассчитан на неопределенный круг лиц,

· рассчитан на неоднократное применение и др.

Важно отличать от нормативных правовых актов такой источник права как нормативный договор. Например, международные договоры, хоть и ратифицируются зачастую путем принятия соответствующего закона, но сами не являются нормативными правовыми актами.

Согласно подходу белорусского законодателя нормативный правовой акт – это то же самое, что и акт законодательства. Законодательство, в свою очередь, это система нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Реквизиты нормативного правового акта:

· вид акта,

· название,

· дата,

· место принятия (издания),

· регистрационный номер,

· подписи упролномоченных лиц.

Структурные элементы нормативного правового акта:

· преамбула,

· разделы,

· главы,

· статьи,

· пункты,

· подпункты,

· части,

· абзацы.

Классификации нормативных правовых актов:

· по юридической силе (законы и подзаконные акты; конституция и подконституционные акты),

· по отраслям права (гражданские, уголовные, административные и др.),

· в зависимости от объема и характера действия (общие, ограниченные, чрезвычайные),

· по срокам действия (постоянные и временные).

Виды нормативных правовых актов в Республике Беларусь в зависимости от их формы:

· закон (конституция, программные, конституционные, кодекс).

· решение референдума,

· декрет,

· директива,

· указ,

· постановление,

· регламент,

· инструкция,

· правила,

· устав,

· решение и др.

В Беларуси согласно законодательству есть еще законодательные акты, к ним относятся Конституция (Основной Закон) Республики Беларусь, законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь. Важно не путать понятия «акт законодательства» и «законодательный акт», т.к. это не синонимы, первой понятие включает в себя второе.

Традиционно в науке теории права выделяют такие виды пределов действия нормативных правовых актов: во времени, в пространстве, по кругу лиц.

Действие нормативных правовых актов во времени. Вступление нормативного правового акта в силу возможно:

· с момента принятия акта или его опубликования (промульгации);

· по истечении определенного срока после принятия или опубликования (в соответствии со ст. 104 Конституции Республики Беларусь законы вступают в силу через 10 дней после опубликования, если иной порядок не указан в самом законе);

· ретроспективно – закон имеет обратную силу (действие акта распространяется на период, предшествовавший его принятию). В некоторых случаях это прямо запрещено, как если акты устанавливают юридическую ответственность.

Прекращение действия акта возможно:

· в связи с истечением срока действия, если он был принят на определенный срок;

· наступлением события, указанного в акте (принятие другого акта, вступление в силу международного договора и т. п.);

· вследствие прямой отмены или признания утратившим силу, в том числе признания неконституционным в установленном порядке.

Переживание закона – ситуация, когда отмененный в установленном порядке акт продолжает действовать.

Действие нормативного правового акта в пространстве.Акт распространяет свое действие на территорию государства, к которой относятся: часть земного шара, в т.ч. суша и ее недра, воды и воздух, которая находится под суверенитетом данного государства и в пределах которой оно осуществляет свою государственную власть. К территории государств относят также военные и воздушные суда под государственным флагом, космические объекты под государственным флагом, территории консульских и дипломатических учреждений данного государства.

Действие нормативного правового акта по кругу лиц предусматривает определение категорий субъектов права, на которых распространяются действия норм данного акта. По общему правилу (вытекающему из принципа суверенности государств) нормативные правовые акты действуют на всех лиц в пределах юрисдикции государства, включая его граждан, апатридов (лиц без гражданства), бипатридов (лиц с двойным гражданством), юридических лиц, иностранцев.

Круг лиц, на которых распространяется нормативный правовой акт, обычно указан в самом акте. Физические лица могут классифицироваться по различным основаниям: возрасту (например, по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет), социальному статусу (пенсионеры, студенты), полу и т. п. Следует помнить, что дискриминация по расовым, религиозным, гендерным и иным основаниям находится под общеправовым запретом.

Правотворчество

Правообразование – это протекающий в настоящее время процесс развития права (формирования правовых норм), одним из этапов которого является правотворчество.Правотворчество – этап процесса правообразования, результатом которого является право в определенных формах, процесс создания юридических источников права.

Понятие «правотворчество» традиционно рассматривается в узком смысле, т.е. как деятельность уполномоченных государственных органов, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативных правовых актов. Белорусский законодатель использует термин «нормотворческая деятельность» и «нормотворческий процесс».

Факторы правотворчества:

· Политические

· Экономические

· Социальные

· Национальные

· Идеологические

· Внешнеполитические

· Организационно-волевые и др.

В литературе выделяют следующие принципы правотворчества:

· демократизм – выявление и учет воли народа при издании нормативно-правовых актов;

· законность – соблюдение процедуры принятия нормативно-правового акта, то есть учет последовательности правотворческого процесса;

· научность – учет социологических и статистических данных, экспертиз ученых и т. п.;

· исполнимость – необходимость учета финансовых, кадровых, организационных, юридических условий, наличие которых позволяет нормативному правовому акту быть реализованным;

· строгая дифференциация правотворчества(субординация) – каждый субъект правотворчества обязан принимать нормативные правовые акты в рамках своей компетенции, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь,

· гласность;

· профессионализм;

· планирование;

· техническое совершенство принимаемых актов и др.

Принципы правотворчества (легальный подход, ст. 7 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»):

· конституционности;

· соответствия актов нижестоящих государственных органов (должностных лиц) актам Главы государства и вышестоящих государственных органов;

· приоритета общепризнанных принципов международного права;

· защиты прав и свобод, законных интересов граждан и социальной справедливости;

· научности;

· системности и комплексности правового регулирования общественных отношений.

В зависимости от способов установления правовых норм выделяют:

· непосредственно правоустановительную деятельность (субъект правотворчества самостоятельно формулирует нормы права и их устанавливает),

· санкционирование (субъект правотворчества придает юридическую силу обычаям, корпоративным и иным неправовым нормам).

Формы правотворчества целесообразно классифицировать в зависимости от субъектов, устанавливающих правовые нормы:

· непосредственное государственное правотворчество,

· непосредственное правотворчество народа (референдум),

· санкционированное негосударственное правотворчество,

· совместное правотворчество государственных и негосударственных субъектов.

Способы правотворческой деятельности традиционно выделяют в зависимости от источника права, в которой закрепляется правовая норма:

· путем принятия (издания) нормативных правовых актов (законотворчество, подзаконное нормотворчество),

· создания юридического прецедента (судебного, административного),

· заключения нормативного договора (договорное правотворчество) и т. д.

В зависимости от уровня правотворчество может быть:

· международным,

· национальным,

· местным,

· локальным.

Иногда выделяют региональный уровень международного правотворчества. Применительно к государствам с федеративной формой устройства можно выделять региональный уровень национального правотворчества.

Законотворчество–специальная деятельность компетентных органов, в результате которой приобретает юридическую силу, вступает в действие закон.

Законодательный процесс относится лишь к процедуре создания лишь законов. Он включает в себя следующие стадии:

1. законодательная инициатива (внесение законопроекта в законодательный орган); в Республике Беларусь ею обладают всего 5 субъектов:

§ депутаты Палаты представителей Национального собрания (лично),

§ Совет Республики Национального собрания (вся палата в целом),

§ Президент,

§ Правительство,

§ граждане, обладающие избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч.

Стадия законодательной инициативы заканчивается внесением в законодательный орган проекта закона.

2. обсуждение законопроекта; сначала происходит в Палате представителей (по общему правилу – 2 чтения; срок не установлен), затем – в Совете Республики (не более 20 дней).

3. официальное принятие закона (три этапа – принятие Палатой представителей, одобрение Советом Республики, подписание Президентом, который обладает правом отлагательного вето), законопроект становится законом после принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава каждой палаты;

4. опубликование закона и введение его в действие; законы подлежат немедленному опубликованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней после опубликования, если в законе не установлен иной срок.С 1 июля 2012 года единственным источником официального опубликования нормативных правовых актов, в том числе и законов, зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь – основной государственный интернет-ресурс в области права и правовой информатизации – pravo.by. Датой официального опубликования правового акта считается дата его размещения на портале. Кроме того, указанные правовые акты могут быть обнародованы (опубликованы) в сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» и газете «Звязда» – законы Республики Беларусь на белорусском языке, в газете «Народная газета» – законы Республики Беларусь на русском языке. Обнародование (опубликование) правовых актов в указанных печатных изданиях не является официальным.

Стадии нормотворческой деятельности (легальный подход, ст. 39 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З«О нормативных правовых актах Республики Беларусь»):

1. планирование нормотворческой деятельности (оно включает в себя разработку государственных программ подготовки проектов нормативных правовых актов, ежегодных планов подготовки законопроектов, ежегодных планов подготовки иных нормативных правовых актов);

2. нормотворческая инициатива;

3. подготовка проекта нормативного правового акта;

4. принятие (издание) нормативного правового акта;

5. включение нормативного правового акта в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь;

6. опубликование нормативного правового акта.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 555; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.200.197 (0.177 с.)